DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBÂNDESTE PROPRIETATEA
Art. 644. Proprietatea bunurilor se dobândeste si se transmite prin succesiune, prin legate, prin conventie si prin traditiune. (C. civ. 650 si urm., 800 si urm., 942 si urm.).
Art. 645. Proprietatea se mai dobândeste prin accesiune sau incorporatiune, prin prescriptie, prin lege si prin ocupatiune. (C. civ. 482 si urm., 1837).
Art. 646. Bunurile fãrã stãpân sunt ale statului. (C. civ. 477, 680).
Art. 647. Sunt bunuri care nu apartin nimãnui si al cãror uz e comun tuturor. Legi de politie reguleazã felul întrebuintãrii lor.
Art. 648. Facultatea de a vâna sau de a pescui este regulatã prin legi particulare.
Art. 649. Proprietatea unui tezaur este a acelui ce l-a gãsit în propriul sãu fond; dacã tezaurul este gãsit în fond strãin, se împarte pe din douã între cel cel l-a descoperit si între proprietarul fondului.
Tezaurul este orice lucru ascuns sau îngropat, pe care nimeni nu poate justifica cã este proprietar si care este descoperit printr-un pur efect al hazardului. (C. civ. 477, 489, 490, 491).
A se vedea:
- Constitutia României, art. 135 alin. 4 potrivit cãruia bogãtiile de orice naturã ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietãtii publice;
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 96 (M. Of. nr. 37 din 20 februarie 1991), potrivit cãruia tezaurele care se vor descoperi la fata locului sau în subsol sunt sub protectia legii.
TITLUL I
DESPRE SUCCESIUNI
Art. 650. Succesiunea se deferã sau prin lege, sau dupã vointa omului, prin testament. (C. civ. 651 si urm., 800 si urm.).
CAPITOLUL I
Despre deschiderea succesiunilor
Art. 651. Succesiunile se deschid prin moarte.
A se vedea:
- Legea notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995 (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995);
- Ordinul nr. 710/C/1995 al Ministerului Justitiei pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995 (M. Of. nr. 176 din 8 august I995).
Art. 652. – Legea reguleazã ordinea succesiunilor între mostenitorii legitimi.
Copiii naturali, în privinta succesiunii mamei lor si a colateralilor sãi, sunt asimilati copiilor legitimi si viceversa. În lipsã de mostenitori legitimi sau naturali, bunurile se mostenesc de sotul supravietuitor. În lipsã de sot, statul devine mostenitor. (C. civ. 646, 659 si urm., 679 si urm.).
- Prin art. 63 din Codul familiei a fost înlãturatã deosebirea dintre copii legitimi si naturali.
- Prevederile alin. 2 al art. 652 privitoare la dreptul de mostenire al sotului supravietuitor au fost implicit abrogate prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944)
- Cu privire la dreptul statului, prevederile alin. 2 al art. 652 au fost implicit abrogate prin Decretul nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 si 700 din C. civ. (B. Of. nr. 14 din 19 martie 1954).
Art. 653. – Descendentii si ascendentii au de drept posesiunea succesiunii din momentul mortii defunctului.
Ceilalti mostenitori intrã în posesia succesiunii cu permisiunea justitiei. (C. civ. 889 si urm., 911, 917, 1860).
CAPITOLUL II
Despre calitãtile cerute pentru a succede
Art. 654. Pentru a succede trebuie neapãrat ca persoana ce succede sã existe în momentul deschiderii succesiunii.
Copilul conceput este considerat cã existã.
Copilul nãscut mort este considerat cã nu existã.
A se vedea art. 7 si 21 ale Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954).
Art. 655. Sunt nedemni de a succede si prin urmare exclusi de la succesiune:
l. Condamnatul pentru cã a omorât sau a încercat sã omoare pe defunct.
2. Acela care a fãcut în contra defunctului o acuzatie capitalã, declaratã de judecatã calomnioasã.
3. Mostenitorul major care, având cunostintã de omorul defunctului, nu a denuntat aceasta justitiei. (C. civ. 656, 657).
Art. 656. Lipsa de denuntare nu poate vãtãma în drepturile lor pe ascendentii si descendentii omorâtorului, pe afinii sãi de acelasi grad, pe sotul sau sotia sa, pe fratii sau surorile sale, pe unchii sau mãtusile sale, pe nepotii sau nepoatele sale. (C. civ. 655).
Art. 657. Mostenitorul depãrtat de la succesiune ca nedemn este obligat a întoarce toate fructele si veniturile a cãror folosintã a avut-o de la deschiderea succesiunii.
Art. 658. Copiii nedemnului viind la succesiune, în virtutea dreptului lor propriu, fãrã ajutorul reprezentãrii, nu sunt depãrtati pentru greseala tatãlui lor; acesta însã nu poate nici într-un caz reclama uzufructul bunurilor succesiunii, pe care legea îl acordã tatilor si mamelor asupra bunurilor copiilor lor. (C. civ. 664 si urm., 698, 755).
Dispozitia privind uzufructul asupra bunurilor succesorale a devenit inaplicabilã prin abrogarea art. 338 – 341 C. civ.
A se vedea si art. 21 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954).
CAPITOLUL III
Despre deosebite ordine de succesiune
SECTIUNEA I
Dispozitii generale
Art. 659. Succesiunile sunt deferite copiilor si descendentilor defunctului, ascendentilor si rudelor sale colaterale, în ordinea si dupã regulile mai jos determinate. (C. civ. 652, 669 si urm.)
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944).
Art. 660. Proximitatea rudeniei se stabileste prin numãrul generatiilor; fiecare generatie numãrã un grad. (C. civ. 661).
A se vedea art. 45 si 46 din Codul familiei.
Art. 661. Sirul gradelor formeazã linia; se numeste linie dreaptã sirul gradelor între persoanele ce se cobor una dintr-alta; linie colateralã sirul gradelor între persoanele ce nu se cobor unele din altele, dar care se cobor dintr-un autor comun.
Linia dreaptã se împarte în linie dreaptã descendentã si în linie dreaptã ascendentã.
Întâia este aceea ce leagã pe capul neamului cu acei ce se cobor de la el; a doua este aceea ce leagã o persoanã cu acei din care ea se coboarã.
Art. 662. În linie dreaptã se numãrã atâtea grade câte sunt si generatii între persoane; astfel fiul este cãtre tatãl sãu în cel dintâi grad; nepotul de fiu în cel de al doilea, si viceversa tatãl si bunul cãtre fiii lor si nepotii lor de fiu.
Art. 663. În linie colateralã gradele se numãrã dupã generatii, începând de la una din rude pânã la autorul comun si de la acesta pânã la cealaltã rudã.
Fratii dar sunt în gradul al doilea; unchiul si nepotul în al treilea, verii primari în al patrulea si c.l.
SECTIUNEA II
Despre reprezentare
Art. 664. Reprezentarea este o fictiune a legii, care are de efect de a pune pe reprezentanti în locul, în gradul si în dreptul reprezentatului. (C. civ. 672, 698, 755).
Art. 665. Reprezentarea se întinde nemãrginit în linie directã descendentã.
Ea este admisã în toate cazurile, concure copiii defunctului cu descendentii unui copil mort mai dinainte, întâmple-se ca toti copiii defunctului fiind morti înaintea lui, descendentii zisilor copii sã se gãseascã între ei în grade egale sau neegale.
Art. 666. În linie colateralã, reprezentarea este admisã în privinta copiilor si descendentilor fratilor sau surorilor defunctului, vie ei la succesiunea sa în concurs cu unchi sau mãtuse, întâmple-se ca toti fratii si surorile defunctului, fiind morti mai dinainte, succesiunea sã se gãseascã trecutã la descendentii lor, în grade egale sau neegale. (C. civ. 672 si urm.).
Art. 667. În toate cazurile în care reprezentarea este admisã, partajul se face pe tulpinã (souche); dacã aceeasi tulpinã a produs mai multe ramuri, subdivizia se face iarãsi pe tulpinã în fiecare ramurã, si membrii aceleiasi ramuri se împart egal între dânsii.
Art. 668. Nu se reprezintã decât persoanele moarte.
Poate cineva reprezenta pe acela la a cãrui succesiune a renuntat. (C. civ. 696, 698).
SECTIUNEA III
Succesiunile deferite descendentilor
Art. 669. Copiii sau descendentii lor succed tatãlui, mamei, mosilor, moaselor1 si oricãrui alt ascendent, fãrã deosebire de sex si chiar de ar fi nãscuti din deosebite cãsãtorii. Ei succed în pãrti egale când se gãsesc toti în gradul dintâi si sunt chemati dupã propriul lor drept; ei succed pe tulpinã când sunt chemati toti sau unul din ei prin reprezentare.
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, când acesta vine la succesiune cu copiii defunctului si cu descendentii lor.
1. Bunicilor, bunicelor.
SECTIUNEA IV
Despre succesiunile deferite ascendentilor
Art. 670. Dacã defunctul n-a lãsat posteritate1, nici frate, nici surorã, nici descendenti dintr-acestia, succesiunea se cuvine ascendentilor din gradul de rudenie cel mai apropiat.
Ascendentii de acelasi grad mostenesc pãrti egale. (C. civ. 659 si urm., 675).
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, când acesta vine la succesiune cu tatãl si cu mama defunctului ori numai cu unul din ei.
1. Descendenti.
Art. 671. Dacã tatãl si mama unei persoane moarte fãrã descendenti i-au supravietuit, lãsând acea persoanã frati, surori, sau descendenti ai acestora, succesiunea se divide în douã portiuni egale, din care jumãtate numai se cuvine tatãlui si mamei si se împarte deopotrivã între dânsii. (C. civ. 673).
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, când acesta vine la succesiune în concurs cu tatãl si cu mama defunctului, ori numai cu unul din ei.
SECTIUNEA V
Despre succesiunile colaterale
Art. 672. În caz de a muri mai dinainte tatãl si mama unei persoane moarte fãrã posteritate, fratii, surorile sau descendentii lor sunt chemati la succesiune, depãrtând pe ascendenti si pe ceilalti colaterali. Ei succed sau dupã propriul lor drept, sau prin reprezentare, în modul regulat în sectiunea II a acestui cap. (C. civ. 659 si urm., 666, 698).
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, când acesta vine la succesiune numai cu fratii si surorile dejunctului sau numai cu unii din ei.
Art. 673. Dacã tatãl si mama persoanei moarte fãrã posteritate i-au supravietuit, fratii, surorile sau reprezentantii lor iau jumãtate succesiunea. Dacã numai tatãl sau numai mama i-a supravietuit, fratii, surorile sau reprezentantii lor iau trei pãtrimi ale succesiunii. (C. civ. 671).
Art. 674. Partajul jumãtãtii sau celor trei pãtrimi cuvenite fratilor sau surorilor, dupã continerea articolului precedent, se face între ei în portiuni egale, dacã sunt toti dintr-aceeasi cãsãtorie; de sunt din cãsãtorii diferite, diviziunea se face pe jumãtate între cele douã linii paternã si maternã a defunctului; fratii primari iau parte în amândouã liniile, uterinii sau consângenii1, fiecare în linia sa numai. Dacã sunt frati sau surori numai într-o linie, ei succed în total, excluzând pe toate rudele din cealaltã linie. (C. civ. 672 si urm.).
1. “Fratii uterini” sunt fratii din aceeasi mamã, având tatã diferit; “fratii consângeni” sunt fratii din acelasi tatã, având mame diferite.
Art. 675. În lipsã de frati sau surori sau de descendenti dintr-însii si în lipsã de ascendenti, succesiunea se dã rudelor colaterale din gradul de rudenie cel mai apropiat.
Când sunt mai multe rude colaterale în acelasi grad, succesiunea se împarte egal între dânsele. (C. civ. 663).
A se vedea:
- Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, când acesta vine la succesiune cu rudele colaterale pânã la gradul al IV-lea inclusiv.
Art. 676. Rudele succed pânã la al doisprezecelea grad inclusiv.
1. Prevederile acestui text au fost modificate prin Legea asupra impozitului progresiv pe succesiune din 28 iulie 1928 care, prin art. 4 a desfiintat dreptul de mostenire ab intestat de la al patrulea grad în sus.
Restrângerea ordinei succesorale pânã la al patrulea grad inclusiv a fost reafirmatã prin art. 6 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor care prin art. 1 lit. e stabileste expres cã, în lipsa rudelor pânã la gradul al IV-lea inclusiv sotul supravietuitor mosteneste întreaga avere.
CAPITOLUL IV
Despre succesiunile neregulate
SECTIUNEA I
Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fãrã posteritate
Art. 677. (Abrogat ca urmare a abrogãrii prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 a Decretului nr. 130 din 2.IV.1949 pentru reglementarea conditiei juridice a copilului natural).
Art. 678. Succesiunea copilului natural, mort fãrã posteritate, se cuvine mamei sale, si, în lipsa mamei, rudelor ei celor mai de aproape.
A se vedea nota de sub art. 652.
SECTIUNEA II
Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului
Art. 679. Când defunctul nu are nici rude în gradul succesibil, nici copii naturali, bunurile succesiunii trec la sotul în viatã nedespãrtit.
Textul a fost modificat implicit prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, potrivit cãreia sotul supravietuitor este chemat la mostenirea celuilalt sot în concurs cu rudele acestuia.
Art. 680. În lipsã de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lãsate de defunct trec în proprietatea statului.
Art. 681. Sotul în viatã si statul care cer succesiunea sunt obligati a face sã se punã peceti, a pretinde sã se facã inventar, dupã formele prescrise pentru acceptarea succesiunilor sub beneficiu de inventar.
Textul a fost implicit abrogat prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, care prevede chemarea la succesiune a sotului supravietuitor în concurs cu rudele defunctului.
Art. 682. Sotul în viatã este încã dator a transforma în numerar lucrurile miscãtoare sau a da cautiune solvabilã pentru restituirea succesiunii, în caz când s-ar prezenta mostenitori ai defunctului în termen de 3 ani. Dupã acest termen cautiunea este liberatã.
A se vedea nota de sub art. 681.
Art. 683. Sotul în viatã sau statul, care n-au îndeplinit formalitãtile la care sunt respectiv îndatorati, pot sã fie supusi la daune-interese cãtre mostenitorii ce s-ar arãta.
A se vedea nota de sub art. 681.
SECTIUNEA III
Despre dreptul de mostenire al femeii când se aflã în concurentã cu descendentii sau alte rude care sunt chemate dupã legi la succesiunea sotului ei mort
Art. 684. Când bãrbatul moare si vãduva sa n-are avere, dânsa ia o portiune virilã în uzufruct, din succesiunea bãrbatului, dacã acesta are descendenti.
Când bãrbatul lasã un singur descendent, portiunea femeii în succesiune va fi numai de a treia parte. Acest drept începe de la epoca încetãrii uzufructului legal.
Când bãrbatul lasã rude de sus sau de alãturi, atunci femeia succede la o pãtrime în plinã proprietate din averea mortului.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor.
CAPITOLUL V
Despre acceptarea si repudierea mostenirilor
SECTIUNEA I
Despre acceptare
Art. 685. Succesiunea poate fi acceptatã curat si simplu, sau sub beneficiu de inventar. (C. civ. 686 si urm., 699 si urm., 704 si urm. ).
A se vedea:
- Art. 19 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
Art. 686. Nimeni nu este o obligat de a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine. (C. civ. 693, 703, 712).
Art. 687. Minorii si interzisii nu pot face valabil acceptarea unei mosteniri decât conform dispozitiilor titlului de la minoritate si tutelã.
A se vedea:
- Art. 19 din Decretul nr. 32/1954;
- Art. 97 si urm. din Codul familiei.
Art. 688. Efectul acceptãrii se suie pânã la ziua deschiderii succesiunii. (C. civ. 651).
Art. 689. Acceptarea poate fi sau expresã sau tacitã. Este expresã când se însuseste titlul sau calitatea de erede într-un act autentic sau privat; este tacitã când eredele face un act, pe care n-ar putea sã-l facã decât în calitatea sa de erede, si care lasã a se presupune neapãrat intentia sa de acceptarte. (C. civ. 690 si urm., 703, 712, 1171 si urm., 1176 si urm.).
Art. 690. Actele curat conservatorii, de îngrijire si de administratie provizorie, nu sunt acte de primirea mostenirii, dacã cel ce le-a fãcut n-a luat titlu sau calitate de erede.
Art. 691. Donatiunea, vinderea sau transportul 1 drepturilor succesorale fãcute de un erede, trage dupã sine acceptarea succesiunii.
Tot asemenea se întâmplã:
l. Când unul din erezi renuntã chiar gratuit în folosul unui sau a mai multi din coerezi.
2. Când renuntarea se face în folosul tuturor coerezilor fãrã deosebire, si se primeste de renuntãtor pretul renuntãrii. (C. civ. 707).
1. Cesiunea.
Art. 692. Când acela cãrui se cuvine o succesiune a murit fãrã sã se fi lepãdat de dânsa, sau fãrã sã o fi acceptat expres sau tacit, erezii sãi pot de-a dreptul sã accepte sau sã se lepede de dânsa. (C. civ. 689, 693, 700).
Art. 693. Dacã erezii sãi nu se învoiesc pentru acceptarea sau pentru lepãdarea succesiunii, succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar. (C. civ. 692, 704 si urm.).
Art. 694. Majorele nu poate sã-si atace acceptarea expresã sau tacitã a unei succesiuni decât în cazul când aceastã acceptare a fost urmarea unei viclenii ce s-a întrebuintat în privintã-i. El nu poate reclama în contra acceptãrii pentru cuvinte de vãtãmare, decât în cazul în care succesiunea ar fi absorbitã sau micsoratã cu mai mult de jumãtate, prin descoperirea unui testament necunoscut în momentul acceptãrii. (C. civ. 953, 960, 1165).
Textul a fost implicit modificat prin art. 25 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954).
SECTIUNEA II
Despre renuntarea la succesiune
Art. 695. (Abrogat prin art. 25 al Decretului nr. 40 din 22.I.1953 privitor la procedura succesoralã notarialã).
Art. 696. Eredele ce renuntã este considerat cã n-a fost niciodatã erede. (C. civ. 699, 701, 752).
Art. 697. Partea renuntãtorului profitã coerezilor sãi; dacã este singur, succesiunea trece la gradul urmãtor. (C. civ. 660 si urm., 701).
Textul a fost implicit modificat prin art. 1 al Legii nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor.
Art. 698. Eredele renuntãtor nu poate fi reprezentat niciodatã. Dacã renuntãtorul este singur în gradul sãu, sau dacã toti coerezii sãi renuntã, copiii lor vin la succesiune în virtutea propriului lor drept, pentru pãrti egale. (C. civ. 664 si urm., 668).
Art. 699. Creditorii acelui ce renuntã în paguba lor pot sã ia autorizatia justitiei ca sã accepte succesiunea pentru debitorele lor, în locul si rândul sãu.
Într-acest caz renuntarea este anulatã numai în favorul creditorilor si numai pânã la concurenta creantelor lor. Acceptarea nu se face în folosul eredului care a renuntat. (C. civ. 974, 975).
Art. 700. Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.
În cazul când mostenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sãu, din motive de fortã majorã, instanta judecãtoreascã, la cererea mostenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârsit împiedicarea. (C. civ. 692, 709, 1890).
Art. 701. În tot timpul în care prescriptia dreptului de a accepta nu este dobânditã în contra erezilor ce au renuntat, ei au încã facultatea de a accepta sucesiunea, dacã succesiunea nu este deja acceptatã de alti erezi. Nu se pot vãtãma însã drepturile care ar fi dobândite de alte persoane asupra bunurilor succesiunii, sau prin prescriptie, sau prin acte valabile, fãcute de curatorele succesiunii vacante. (C. civ. 1882, 1890).
Art. 702. Nici chiar prin contractul cãsãtoriei1 nu se poate renunta la succesiunea unui om în viatã, nici nu se pot înstrãina drepturile eventuale ce s-ar putea dobândi asupra succesiunii. (C. civ. 5, 965).
1. Codul familiei nu admite însã încheierea unui contract de cãsãtorie.
Art. 703. Erezii care au dat la o parte, sau au ascuns lucruri ale unei succesiuni, nu mai au facultatea de a se lepãda de dânsa; cu toatã renuntarea lor, ei rãmân erezi si nu pot lua nici o parte din lucrurile date la o parte sau ascunse. (C. civ. 712).
SECTIUNEA III
Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale si despre obligatiile eredului beneficiar
Art. 704. Declaratia unui erede cã ia aceastã calitate sub beneficiu de inventar trebuie sã fie fãcutã la grefa tribunalului de prima instantã a districtului în care succesiunea este deschisã; ea trebuie sã fie înscrisã pe registrul destinat pentru trecerea actelor de renuntare. (C. civ. 685, 693, 705).
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 705. Aceastã declaratie n-are efect decât fiind precedatã sau urmatã de un inventar fidel si exact al bunurilor succesiunii, fãcut dupã formele cerute de legile de procedurã si în termenele mai jos hotãrâte.
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 706. Se dã eredelui din ziua deschiderii succesiunii 3 luni pentru facerea inventarului.
I se mai acordã pentru a delibera asupra acceptãrii sau repudierii succesiunii în termen de 40 de zile, care va începe a curge din ziua expirãrii a celor 3 luni date pentru inventar, sau din ziua încheierii inventarului, dacã s-a terminat mai înainte de expirarea celor 3 luni. (C. civ. 651).
Art. 707. Dacã cu toate acestea, sunt în succesiune obiecte supuse stricãciunii, sau obiecte a cãror conservare ar costa mult, eredele poate în calitatea sa de persoanã în drept a succede si fãrã sã se poatã zice cã s-a fãcut acceptare din parte-i, sã ia autorizarea justitiei ca sã se vânzã acele obiecte.
Aceastã vânzare trebuie sã se facã cu forma vânzãrilor publice. (C. civ. 690 si urm., 716, 1388,si urm.).
Art. 708. În timpul termenelor pentru facerea inventarului si pentru deliberare, eredele nu poate fi silit a se pronunta si nu se poate obtine o condamnatiune1 în contra-i. Dacã el renuntã dupã expirarea termenelor, sau înaintea expirãrii lor, cheltuielile ce legiuit s-au fãcut de dânsul pânã la acea epocã privesc succesiunea. (C. civ. 706, 709 si urm., 723, 1844).
1. Hotãrâre.
Art. 709. Dupã expirarea termenelor arãtate, eredele urmãrit poate cere un nou termen, pe care tribunalul ce se aflã în cercetarea urmãririi îl acordã sau îl refuzã dupã circumstante.
Potrivit art. 700, termenul pentru acceptarea succesiunii este de 6 luni, calculat de la deschiderea succesiunii.
Art. 710. Cheltuielile urmãririi, în cazurile articolului precedent, privesc succesiunea, dacã eredele justificã, sau cã n-a cunoscut evenimentul mortii sau cã termenele i-au fost neîndestulãtoare, din cauza situatiei bunurilor, sau din cauza contestatiilor ivite. Dacã el nu poate justifica, cheltuielile îl privesc.
Art. 711. Eredele conservã cu toate acestea, dupã expirarea termenelor acordate de art. 706, chiar dupã expirarea termenelor date de judecãtor, conform art. 709, facultatea de a face încã inventar si de a se declara erede beneficiar; aceasta însã în caz când dânsul n-a fãcut acte de erede sau în caz când nu este dat în contra-i o hotãrâre judecãtoreascã desãvârsitã1, care sã-l condamne ca erede curat si simplu. (C. civ. 689 si urm.).
A se vedea nota de sub art. 709.
1. Definitivã.
Art. 712. Eredele care a ascuns obiecte de ale succesiunii sau care cu stiintã si rea credintã n-a trecut în inventar efecte1 dintr-însa, nu se poate folosi de beneficiul de inventar. (C. civ. 703).
1. Lucruri.
Art. 713. Beneficiul de inventar dã eredelui avantajul:
1. De a plãti datoriile succesiunii numai pânã în concurenta valorii bunurilor ce el a primit; de a se scuti chiar de plata datoriilor, predând toate bunurile succesiunii creditorilor si legatarilor.
2. De a nu amesteca bunurile sale proprii cu acelea ale succesiunii si de a conserva în contra succesiunii dreptul de a cere plata creantelor sale. (C. civ. 777, 778, 1108 pct. 4).
Art. 714. Eredele beneficiar administreazã bunurile succesiunii si este dator sã dea socotealã de administrarea sa creditorilor si legatarilor. El nu devine rãspunzãtor cu bunurile sale proprii, decât dupã ce i se va fi cerut darea socotelilor si el nu va fi îndestulat aceastã îndatorire.
Dupã lãmurirea socotelilor, el nu poate fi rãspunzãtor cu bunurile sale proprii, decât pânã la concurenta sumelor ce rãmâne dator. (C. civ. 777).
Art. 715. El nu rãspunde pentru administratia sa decât de greseli grave.
Art. 716. El nu poate vinde obiectele mobile ale succesiunii, decât prin formele legiuite pentru vânzãrile publice.
Dacã el reprezintã1 în naturã obiectele miscãtoare, nu rãspunde decât de deprecierea sau deteriorarea lor cauzatã din neglijenta sa. (C. civ. 472 si urm., 707, 1388 si urm.).
1. Prezintã.
Art. 717. El nu poate vinde imobilele decât dupã formele prescrise de procedurã. El dã mandat creditorilor ipotecari, care au fãcut cerere, a primi pretul. (C. civ. 462 si urm.).
Art. 718. El este dator, dacã creditorii sau alte persoane interesate o cer, sã dea cautiune solvabilã pentru pretul miscãtoarelor cuprinse în inventar si pentru portiunea pretului imobilelor nedelegatã creditorilor ipotecari. De nu se va da aceastã cautiune, se vor vinde miscãtoarele si pretul lor se va depune, ca si portiunea nedelegatã din pretul imobilelor, spre a se întrebuinta la desfacerea sarcinilor succesiunii. (C. civ. 1675 si urm.).
Art. 719. Dacã unii din creditori se opun, eredele beneficiar nu poate plãti decât dupã ordinea si chipul regulat de judecãtor.
Dacã creditorii nu se opun, eredele plãteste creditorilor si legatarilor, dupã rândul cererii.
Art. 720. Creditorii ce nu se opun si care se prezintã, dupã lãmurirea socotelilor si plata relicvatelor1, nu au recurs decât în contra legatarilor; acei care se prezintã înaintea lãmuririi sccotelilor si plãtii relicvatelor vor avea recurs si în contra creditorilor plãtiti înaintea lor. (C. civ. 893, 896, 909).
1. Prin “relicvat” se întelege ceea ce îi rãmâne mostenitorului dupã încheierea definitivã a socotelilor.
Art. 721. Creditorii ce se opun vor avea recurs si în contra eredelui.
Art. 722. În toate cazurile prevãzute de art. 7191 si 720, recursul se prescrie dupã expirarea termenului de trei ani, care începe din ziua lãmuririi socotelilor si a plãtii relicvatului.
1. Din eroare se face trimitere la art. 719 în loc de art. 721.
Art. 723. Cheltuielile pentru peceti1, pentru facerea inventarului si pentru darea socotelilor privesc succesiunea. (C. civ. 919).
1. Sigilii.
SECTIUNEA IV
Despre succesiunile vacante
Art. 724. Dacã dupã expirarea termenelor pentru facerea inventarului si pentru deliberare, nu se prezintã nimeni ca sã reclame succesiunea si dacã nu este nici un erede cunoscut, sau dacã erezii cunoscuti s-au lepãdat de succesiune, succesiunea este privitã ca vacantã.
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 725. Tribunalul de întâia instantã din districtul în care succesiunea este deschisã numeste un curatore dupã cererea persoanelor interesate, sau dupã aceea a procurorului.
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 726. Curatorele unei succesiuni vacante trebuie înainte de toate sã constate printr-un inventar succesiunea; el exercitã si urmãreste drepturile ei; rãspunde la cererile fãcute în contra-i; administreazã sub îndatorire de a vãrsa numerarul succesiunii, ca si sumele adunate din vânzarea mobilelor si imobilelor, în casa de consemnatiuni si depozite si în fine sub aceea de a da socoteli.
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 727. Dispozitiile sectiunii III din acest capitol asupra formelor cerute pentru facerea inventarului, asupra modului de administratie si asupra socotelilor ce eredele beneficiar este dator sã dea, sunt îndatoritoare si pentru curatorii succesiunilor vacante.
A se vedea nota de sub art. 651.
CAPITOLUL VI
Despre împãrtire si despre raporturi
SECTIUNEA I
Despre împãrtirea succesiunii
Art. 728. Nimeni nu poate fi obligat a rãmâne în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împãrteala succesiunii, chiar când ar exista conventii sau prohibitii contrarii.
Se poate face învoire pentru suspendarea diviziunii pe termen de cinci ani. Dupã trecerea acestui timp, învoirea se poate reînnoi. (C. civ. 5, 968, 1008).
A se vedea:
- Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare (M. Of. nr. 212 din 10 septembrie 1943), cu modificãrile ulterioare.
Art. 729. Diviziunea poate fi cerutã chiar când unul sau mai multi din erezi au posedat pãrti separate din succesiune, dacã nu a fost act de împãrtealã sau dacã nu se poate opune prescriptia. (C. civ. 1837, 1890).
Art. 730. Dacã toti erezii sunt prezenti si majori, se pot împãrti între dânsii, oricum ar voi, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãti.
Dacã toti erezii nu sunt prezenti sau dacã între dânsii sunt minori sau interzisi, atunci se vor pune peceti1, pe efectele2 succesiunii în cel mai scurt termen, sau dupã cererea erezilor sau dupã aceea a procurorului tribunalului de primã instantã. (C. civ. 747 si urm. ).
A se vedea nota de sub art. 651.
1 Sigilii.
2 Lucruri.
Art. 731. Creditorii pot si ei sã cearã punerea de peceti în virtutea unui titlu executoriu, sau a unei permisiuni judecãtoresti. (C. civ. 780, 974, 1825).
Art. 732. Dupã punerea pecetilor, creditorii pot face opozitie si fãrã a avea titluri executorii sau permisiunea justitiei.
Art. 733. Dacã vreunul din coerezi nu consimte la facerea împãrtelii, sau dacã se ivesc contestatii, ori în privinta modului de procedare, sau asupra chipului de a o termina, tribunalul se pronuntã în mod sumar sau numeste, de cere trebuinta, pentru operatiile împãrtelii, pe unul din judecãtori, dupã raportul cãruia judecã contestatiile.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 734. Estimatia imobilelor se face de experti alesi de pãrtile interesate; de experti numiti din oficiu când pãrtile refuzã a-i alege.
Procesul-verbal al expertilor trebuie sã arate bazele estimatiei; sã indice dacã obiectul estimat poate sã fie comod împãrtit si în ce chip; sã fixeze, în fine, în caz de împãrtire, fiecare din pãrtile, ce se pot forma, precum si valoarea lor.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 735. Estimatia mobilelor trebuie sã se facã de oameni cunoscãtori si dupã adevãratul lor pret.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 736. Fiecare din coerezi poate cere partea sa în naturã din mobilele sau imobilele succesiunii. Cu toate acestea, de sunt creditori secvestranti sau oponenti, sau dacã majoritatea coerezilor socoteste necesarã vinderea mobilelor pentru plata datoriilor succesiunii, ele se vând public dupã formele obisnuite.
Dacã imobilele nu se pot împãrti, se vor vinde la tribunal prin licitatie.
Dacã toate pãrtile sunt majore, ele pot conveni sã facã vânzarea în fata unui arbitru, numit de dânsele.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 737. Dupã ce mobilele si imobilele s-au estimat si s-au vândut, judecãtorul, de cere trebuinta, trimite pe pãrti la un arbitru numit cu consimtãmântul lor, sau numit de-a dreptul de dânsul, când pãrtile nu se unesc pentru numirea lui.
Se procede înaintea acestui arbitru la facerea socotelilor ce copãrtitorii pot fi datori a-si da unii altora, la formarea activului si pasivului ereditãtii, la compunerea pãrtilor si la restitutiile ce erezii ar trebui a-si face între dânsii.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 738. Fiecare erede raporteazã la masa succesiunii, conform cu regulile mai jos prescrise, donatiunile ce a primit si sumele ce este dator cãtre succesiune. (C. civ. 739 si urm., 751 si urm.).
A se vedea: Art. 3 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944).
Art. 739. Dacã raportul nu se face în naturã, coerezii cãrora li se datoreatã iau mai întâi o parte egalã din masa succesiunii.
Aceste preluãri se fac, pe cât este posibil, în obiecte de aceeasi naturã si calitate cu acelea ce erau sã fie date în naturã. (C. civ. 764 si urm., 769).
Art. 740. Dupã preluãri, se formeazã din restul masei succesiunii atâtea pãrti egale cât sunt si erezi sau stirpe1 împãrtitoare. (C. civ. 741 si urm.).
1. Tulpini.
Art. 741. La formarea si compunerea pãrtilor, trebuie sã se dea în fiecare parte, cât se poate, aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi naturã si valoare.
Se va evita însã, cât va sta prin putintã, îmbucãtãtirea peste mãsurã a eritajelor1 si diviziunea exploatatiunilor.
1. Imobilelor.
Art. 742. Inegalitatea pãrtilor date în naturã se compenseazã prin bani. (C. civ. 1737 pct. 3, 1741).
Art. 743. Pãrtile se formeazã de unul dintre coerezi sau de altã persoanã, dacã toti erezii sunt de acord în alegere si dacã cel ce a fost ales acceptã însãrcinarea; în caz contrar, pãrtile se formeazã de un expert numit de judecãtor.
Pãrtile apoi se trag la sorti. Dacã însã erezii vin la mostenire cu pãrti inegale, autoritatea judecãtoreascã decide de trebuie sã se procedeze prin tragere la sorti în parte, sau prin darea pãrtilor în total.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 744. Mai înainte de a proceda la tragerea pãrtilor la sorti, fiecare compãrtitor este admis a propune reclamãrile sale, în contra formãrii pãrtilor.
Art. 745. Regulile stabilite pentru împãrtirea masei de mostenire se vor observa în subdiviziunile ce se vor face între stirpele compãrtitoare. (C. civ. 667, 669 si urm.).
Art. 746. Dacã asupra operatiilor trimise înaintea arbitrului se fac contestatii, arbitrul încheie proces-verbal pentru dificultãtile si zisele pãrtilor, si le trimite înaintea judecãtorului pentru împãrtealã.
Textul a fost abrogat implicit prin Legea nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împãrtelilor judiciare.
Art. 747. Dacã toti coerezii nu sunt prezenti sau de sunt între ci interzisi sau minori, împãrtirea trebuie sã se facã înaintea judecãtoriei, observând regulile prescrise în articolele precedente din aceastã sectiune.
Dacã sunt mai multi minori cu interese contrarii la împãrtealã, se va da fiecãrui dintr-însii un tutore special.
A se vedea:
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 603/1943, care a modificat implicit alineatul 2 al acestui articol.
- Art. 132 din Codul familiei.
Art. 748. În cazul articolelor precedente, licitatia, de este trebuintã, nu se va putea face decât înaintea judecãtoriei cu formele prescrise pentru înstrãinarea bunurilor minorilor. Strãinii1 vor fi totdeauna admisi. (C. civ. 1388 si urm.).
Textul a fost modificat implicit prin Legea nr. 603/1943.
1. Persoanelor care nu au calitatea de mostenitori.
Art. 749. Împãrtelile fãcute conform cu regulile mai sus prescrise, sau de tutori cu autorizatia consiliului de familie, sau în numele absentilor1 sunt definitive. (C. civ. 954, 1166).
A se vedea:
Codul familiei care a desfiintat institutia consiliului de familie.
1. Dispãrutilor.
Art. 750. Dupã împãrtealã se va remite fiecãrui din compãrtitori titlurile particulare obiectelor ce i s-au dat.
Titlurile unei proprietãti împãrtite se tin de acela ce a luat partea cea mai mare, cu îndatorire de a le prezenta când compãrtitorii, având trebuintã de ele, i le vor cere.
Titlurile ereditãtii întregi se tin de acel erede pe care toti l-au ales ca depozitar, cu îndatorirea de a le prezenta la orice cerere.
Dacã nu este unire pentru aceastã alegere, atunci titlurile se depun în arhiva statului si judecãtorul libereazã de pe dânsele fiecãrui din erezi câte o copie legalizatã.
A se vedea nota de sub art. 651.
SECTIUNEA II
Despre raporturi
Art. 751. Fiul sau descendentele care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, împreunã cu fratii ori surorile sale, sau cu descendentii acestora, trebuie a raporta coerezilor sãi tot ce a primit de la defunct prin dar, atât direct cât si indirect, afarã de cazul când donatorele a dispus altfel. (C. civ. 738, 752 si urm, 845, 846).
A se vedea:
Art. 3 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944).
Art. 752. Eredele ce renuntã la succesiune poate popri3 darul, sau a cere legatul ce i s-a fãcut, în limitele pãrtii disponibile. (C. civ. 696 si urm., 763, 841, 846, 851 ).
3. Pãstra.
Art. 753. Donatorul care nu avea calitatea de a mosteni în momentul donatiunii, dar care va avea aceastã calitate la epoca deschiderii succesiunii, este obligat de a face raport, dacã donatorele nu l-a dispensat de aceasta.
Art. 754. Donatiile si legatele fãcute fiului unei persoane, care are calitatea de erede în momentul deschiderii succesiunii, sunt prezumate cã s-au fãcut cu scutirea de raport. (C. civ. 756, 763, 846).
Art. 755. Fiul care vine cu dreptul sãu propriu la succesiunea donatorului nu este obligat a raporta darul fãcut pãrintelui sãu, chiar când ar primi succesiunea acestuia; dar când fiul vine la succesiune cu dreptul de reprezentare, atunci este dator sã raporteze aceea ce s-a dãruit pãrintelui sãu, chiar în cazul când ar fi renuntat la succesiunea pãrintelui.
Art. 756. Donatiile si legatele fãcute sotului unui descendent succesibil sunt socotite ca fãcute cu scutirea de raport.
Dacã darurile sau legatele s-au fãcut la doi soti împreunã, din care numai unul este descendente cu drept de succesiune, partea dãruitã acestuia din urmã este supusã raportului.
Art. 757. Raportul nu se poate face decât numai la succesiunea donatorului.
Art. 758. Coeredele este dator a raporta aceea ce pãrintele a cheltuit cu dânsul dotându-l, procurându-i vreo carierã, sau plãtindu-i datoriile.
Art. 759. Cheltuielile de nutriment, întretinere, educatie, de învãtãtura unui mestesug, cheltuielile ordinare pentru îmbrãcãminte si alte obiecte trebuincioase la intrarea în armatã, cheltuielile de nuntã si prezenturile1 obisnuite nu sunt supuse raportului.
1. Daruri.
Art. 760. Imobilul care s-a pierdut din caz fortuit si fãrã greseala donatorului nu este supus raportului. (C. civ. 1018, 1102, 1156).
Art. 761. Dacã înzestrãtorul ascendent plãteste bãrbatului zestrea fãrã asigurãri suficiente, fiica înzestratã va fi datoare a raporta numai actiunea în contra bãrbatului.
Textul a fost abrogat implicit ca urmare a abrogãrii exprese a dispozitiilor art. 1233-1293 C. civ. prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
Art. 762. Fructele si interesele1 lucrurilor supuse raportului nu sunt debite decât din ziua deschiderii succesiunii. (C. civ. 482 si urm., 522 si urm., 651, 854, 1587 si urm.).
1. Dobânzile
Art. 763. Legatarii si creditorii nu pot pretinde ca erezii sã facã raport. (C. civ. 757, 848).
Art. 764. Raportul se face sau în naturã, sau scãzându-se valoarea sa din partea celui obligat a face raport. (C. civ. 738, 739, 765 si urm., 772 si urm.).
Art. 765. Raportul se poate pretinde în naturã pentru imobile, când cel ce a primit imobilul l-a înstrãinat sau ipotecat, înaintea deschiderii succesiunii, raportul în naturã nu este obligatoriu.
Raportul în acest caz se pretuieste dupã valoarea ce imobilul a avut în momentul deschiderii succesiunii. (C. civ. 741, 766 si urm.).
Art. 766. În orice caz, trebuie sã se tinã socotealã donatarului de cheltuielile necesare si utile. (C. civ. 539, 766, 771, 1345).
Art. 767. Donatarul este rãspunzãtor de toate degradãrile si deteriorãrile care au micsorat valoarea imobilului prin faptul, culpa sau neglijenta sa. (C. civ. 998 si urm.).
Art. 768. Când imobilul s-a înstrãinat de donatar, amelioratiunile si degradãrile fãcute de cel ce l-a dobândit se vor tine în seamã, conform cu dispozitiile celor douã articole precedente.(C. civ. 765 si urm.).
Art. 769. Când raportul se face în naturã, bunurile intrã în masa succesiunii libere de toate sarcinile create de donatar; creditorii ipotecari însã, pot sã intervinã la împãrtealã spre a nu se face raportul cu frauda drepturilor lor. (C. civ. 562, 785, 975, 976, 1015, 1019, 1770).
Art. 770. Când un succesibil primeste, cu dispensã de raport, un dar care excede portiunea disponibilã, raportul excedentului se face în naturã, dacã întoarcerea excedentului este posibilã.
În caz contrar, dacã excedentul trece peste jumãtatea valorii imobilului, donatarul raportã imobilul în întregimea lui si prelevã asupra masei valoarea portiunii disponibile; dacã aceastã portiune trece peste jumãtatea valorii imobilului, donatarul poate tine imobilul în întregimea lui, ia însã mai putin din celelalte bunuri ale succesiunii, si recompenseazã pe coerezii sãi, sau în bani, sau oricum altfel. (C. civ. 739, 741, 764 si urm., 794 si urm., 841 si urm.).
Art. 771. Coeredele care raporteazã imobilul în naturã poate sã retinã posesiunea pânã la plata efectivã a sumelor ce-i sunt datorite pentru cheltuieli sau amelioratiuni. (C. civ. 766).
Art. 772. Raportul mobilelor se face luându-se mai putin din celelalte bunuri ale succesiunii. El se calculeazã pe valoarea ce mobilele aveau în momentul facerii darului, dupã statul estimatiei1 anexat actului de dar; în lipsa acestui stat, dupã estimatia expertilor, fãcutã pe pretul cel mai just. (C. civ. 739, 764, 827).
1. Actul de evaluare.
Art. 773. Succesibilul care a primit bani face raportul luând mai putin din numerarul succesiunii.
La neajungere, donatorul poate sã nu raporteze numerarul dând echivalentul în mobile si, în lipsa acestor, în imobilele succesiunii. (C. civ. 764, 772).
SECTIUNEA III
Despre plata datoriilor
Art. 774. Coerezii contribuie la plata datoriilor si sarcinilor succesiunii, fiecare în proportie cu ce ia. (C. civ. 653, 775 si urm., 893, 896, 909, 1060 si urm.).
Art. 775. Legatarul cu titlu universal contribuie deopotrivã cu erezii, în proportie cu emolumentul sãu. Cel particular nu contribuie. (C. civ. 893, 896, 909).
Art. 776. Când imobilele unei succesiuni sunt ipotecate special, pentru platã de rendite, fiecare din coerezi poate pretinde ca renditele sã fie plãtite si imobilele liberate înaintea formãrii pãrtilor.
Dacã coerezii împart succesiunea în starea în care se gãseste, imobilele ipotecate se estimã dupã aceeasi normã ca si celelalte imobile; capitalul renditei însã se scade din pretul imobilului. Eredele, în partea cãruia s-a dat imobilele, rãmâne singur dator a plãti rendita si garanteazã pe coerezii sãi pentru aceastã platã. (C. civ. 1061, 1063 si urm.).
Art. 777. Coerezii plãtesc datoriile si sarcinile succesiunii, fiecare în proportie cu partea sa ereditarã. (C. civ. 653, 893, 896, 1060).
Art. 778. Coeredele sau succesorul cu titlu universal care, din cauza ipotecii, a plãtit din datoria comunã mai mult decât partea sa, are recurs, în contra celorlalti coerezi sau succesori cu titlu universal, numai pentru partea ce fiecare din ei era obligat a plãti, chiar când coeredele ce a desfãcut datoria ar fi fost subrogat în drepturile creditorilor. Coeredele însã, ce a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar, conservã facultatea de a cere plata creantelor sale personale, ca orice alt creditor al succesiunii. (C. civ. 713, 774 si urm., 893, 896, 902, 1106 si urm., 1674, 1746 si urm.).
Art. 779. Când unul din coerezi sau succesori cu titlu universal este insolvabil, partea lui din datoria ipotecarã se împarte între toti ceilalti în proportie cu ce ia fiecare din succesiune. (C. civ. 788, 1053, 1667).
Art. 780. Titlurile executorii, obtinute în contra defunctului, sunt personal executorii si în contra eredelui. Cu toate acestea creditorii nu pot urmãri executia decât dupã opt zile de la notificarea acestor titluri fãcute persoanei, sau la domiciliul eredelui. (C. civ. 653, 731 si urm., 781).
Art. 781. Ei pot cere, în orice caz si în contra oricãrui creditor, separatia patrimoniului defunctului de acela al eredelui. (C. civ. 780, 782 si urm., 1743).
Art. 782. Acest drept nu poate fi exercitat când, acceptându-se eredele de debitor, s-a fãcut astfel novatiune în privinta creantei contra defunctului. (C. civ. 1128 si urm.).
Art. 783. În privinta mobilelor, dupã trecerea de trei ani, dreptul este prescris. În privinta imobilelor, actiunea se poate exercita în tot timpul în care imobilele se gãsesc în mâna eredelui.
A se vedea:
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), cu modificãrile ulterioare.
Art. 784. Creditorii eredelui nu pot cere separatia patrimoniilor în contra creditorilor succesiunii. (C. civ. 781).
Art. 785. Creditorii unui din compãrtitori, ca nu cumva împãrteala sã se facã cu viclenie în vãtãmarea drepturilor lor, pot pretinde sã fie prezenti la împãrtealã, pot dar sã intervinã cu spezele lor; nu pot însã sã atace o împãrtealã sãvârsitã, afarã numai de s-a fãcut în lipsã-le si fãrã sã se tinã seamã de opozitia lor. (C. civ. 731 si urm., 769, 974, 975, 1825).
SECTIUNEA IV
Despre efectele împãrtelii si despre garantia pãrtilor
Art. 786. Fiecare coerede este prezumat cã a mostenit singur si imediat toate bunurile care compun partea sa, sau care i-au cãzut prin licitatie, si cã n-a fost niciodatã proprietar pe celelalte bunuri ale succesiunii. (C. civ. 1388).
Art.787. Coerezii sunt datori garanti unul cãtre altul numai despre tulburãrile si evictiunile ce proced dintr-o cauzã anterioarã împãrtelii.
Garantia înceteazã când o evictiune a fost exceptatã anume, printr-o clauzã expresã a actului de împãrtealã, sau când evictiunea a fost cauzatã din greseala eredelui. (C. civ. 788, 1337 si urm., 1351, 1399, 1741 ).
Art.788. Fiecare din erezi este obligat, în proportie cu partea sa ereditarã, a despãgubi pe coeredele sãu de paguba ce a suferit din cauza evictiunii.
Când unul din coerezi va fi insolvabil, partea ce el este dator a contribui se va împãrti între eredele garantat si între ceilalti coerezi. (C. civ. 779, 1053 si urm., 1737 pct. 3).
Art. 789. Garantia pentru solvabilitatea debitorului unei rendite dureazã numai cinci ani de la împãrtealã. Aceastã garantie înceteazã când nesolvabilitatea a luat nastere în urma împãrtelii. (C. civ. 1639 si urm.).
SECTIUNEA V
Despre desfiintarea sau resciziunea împãrtelii1
Art. 790. Împãrtelile pot fi desfiintate pentru violentã sau dol.
Pentru o simplã omisiune a unuia din obiectele succesiunii nu se stricã împãrteala; se face numai un supliment de împãrtealã pentru obiectul omis. (C. civ. 796 si urm., 953, 995 si urm., 1900 si urm.).
1. Prevederile art. 791 si 792 trebuie considerate ca inaplicabile, datoritã inadvertentei cu cele ale art. 790 care prevede desfiintarea împãrtelii pentru dol sau violentã, iar nu în cazul resciziunii pentru leziune.
Art. 791. Orice act, sub orice titlu, în urmarea cãrui a încetat indiviziunea între erezi, este supus la actiunea de resciziune din articolul precedent.
Dupã împãrtealã, sau dupã actul care-i tine locul, actiunea de resciziune nu mai este admisã în contra tranzactiei fãcute asupra dificultãtilor reale, ce prezintã primul act, chiar când nu ar fi fost proces început asupra obiectului tranzactiei.
Art. 792. Acela în contra cãrui s-a fãcut cererea de resciziune poate popri desfiintarea împãrtelii, dând reclamantului suplimentul din partea sa ereditarã în numerar sau în naturã.
Art. 793. Coeredele care a înstrãinat portiunea sa ereditarã, în tot sau în parte, nu poate intenta actiunea de resciziune pentru dol sau violentã, dacã înstrãinarea s-a fãcut în urma descoperirii dolului sau încetãrii violentei. (C. civ. 959, 1190).
SECTIUNEA VI
Despre împãrteala fãcutã de tatã, de mamã sau de alti ascendenti între descendentii lor
Art. 794. Tatãl mama si ceilalti ascendenti pot face împãrteala bunurilor lor între fii si ceilalti descendenti. (C. civ. 770).
A se vedea:
Art. 75 si urm. din Codul familiei.
Art. 795. Aceastã împãrtealã se poate face prin acte între vii, sau prin testament cu formele, conditiile si regulile prescrise pentru donatiuni între vii si pentru testamente.
Împãrteala fãcutã prin acte între vii nu poate avea de obiect decât bunurile prezente. (C. civ. 644, 728 si urm.).
Art. 796. Dacã toate bunurile, ce ascendentele a lãsat la moartea sa, nu au fost cuprinse în împãrtealã, bunurile necuprinse se vor împãrti conform cu legea. (C. civ. 728).
Art. 797. Este nulã împãrteala în care nu s-au cuprins toti copiii în viatã la deschiderea mostenirii si descendentii fiilor premuriti1.
Actiunea de nulitate se poate exercita de toti erezii fãrã distinctie. (C. civ. 654, 790).
A se vedea nota de sub art. 654 C. civ.
1. Predecedati.
Art. 798. Împãrteala fãcutã de ascendent se poate ataca, când ar rezulta dintr-însa sau dintr-alte acte cã, prin dispozitia fãcutã de ascendent, vreunul din acei între care s-au împãrtit bunurile s-ar gãsi vãtãmat în partea legitimã. (C. civ. 790 si urm.).
Art. 799. Copilul care, pentru cauza arãtatã la articolul precedent, atacã împãrteala fãcutã de ascendent este dator a plãti înainte cheltuielile estimatiei. Dacã reclamatia nu este fondatã, cheltuielile estimatiei si ale judecãtii vor fi în sarcina sa.
TITLUL II
DESPRE DONATIUNI ÎNTRE VII SI DESPRE TESTAMENTE
CAPITOLUL I
Art. 800. Nimeni nu va putea dispune de avutul sãu, cu titlu gratuit, decât cu formele prescrise de lege pentru donatiuni între vii sau prin testament. (C. civ. 644, 794 si urm., 801 si urm., 813 si urm., 856 si urm.).
Art. 801. Donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorele dã irevocabil un lucru donatarului care-l primeste. (C. civ. 813 si urm., 829 si urm., 937).
Art. 802. Testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul încetãrii sale din viatã, de tot sau parte din avutul sãu. (C. civ. 856 si urm., 920 si urm.).
Art. 803. Substitutiile sau fideicomisele sunt prohibite; orice dispozitii prin care donatarul, eredele instituit sau legatarul va fi însãrcinat de a conserva si a remite la o a treia persoanã, va fi nulã, chiar în privirea1 donatarului, a eredelui numit sau a legatarului. (C. civ. 804, 805, 812).
1. În privinta.
Art. 804. Este permisã dispozitia prin care o a treia persoanã ar fi chematã a lua darul, ereditatea sau legatul, în cazul când donatarul, eredele numit, sau legatarul nu ar primi sau nu ar putea primi. (C. civ. 924 si urm.).
Art. 805. Este permisã, asemenea, dispozitia între vii sau testamentarã, prin care uzufructul se dã la o persoanã si proprietatea nudã la alta. (C. civ. 517 si urm.).
CAPITOLUL II
Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin donatiune între vii sau prin testament
Art. 806. Minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici într-un fel, afarã de exceptiile regulate la capitolul VII al acestui titlu. (C civ. 807).
Potrivit art. 8 din Decretul nr. 31 /1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954), minorul care se cãsãtoreste dobândeste prin aceasta capacitatea de exercitiu deplinã.
Prin abrogarea prevederilor art. 1233-1293 C. civ., prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954, dispozitiile Cap. VII nu mai reprezintã exceptii de la art. 806 atât cu privire la donatiile fãcute prin contractul de cãsãtorie cât si cu privire la donatiile dintre soti în timpul cãsãtoriei.
Potrivit art. 133 alin. 3 din Codul familiei, minorul nu poate sã facã donatii nici chiar cu încuviintare.
Art. 807. Minorul de 16 ani poate dispune prin testament si numai pentru jumãtate din bunurile de care dupã lege poate dispune majorele. (C. civ. 806, 809, 841).
Art. 808. Este capabil de a primi prin donatiune între vii oricine este conceput în momentul donatiunii.
Este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca mortii testatorului. (C. civ. 654).
Potrivit art. 7 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, însã numai dacã el se naste viu.
Art. 809. Minorul de sasesprezece ani nu poate, prin testament, dispune în favoarea tutorelui sãu.
Minorul, ajuns la majoritate, nu poate dispune nici prin donatiune între vii, nici prin testament, în favoarea fostului sãu tutore, dacã socotelile definitive ale tutelei n-au fost prealabil date si primite.
Sunt exceptati în amândouã cazurile de mai sus ascendentii minorilor, care sunt sau au fost tutori ai lor. (C. civ. 807, 812).
Art. 810. Doctorii în medicinã sau în chirurgie, ofiterii de sãnãtate1 si spiterii, care au tratat pe o persoanã în boala din care moare, nu pot profita de dispozitiile între vii sau testamentare, ce dânsa a fãcut în favoare-le în cursul acestei boli.
Sunt exceptate:
1. Dispozitiile remuneratorii fãcute cu titlul particular; se va tine însã seama de starea dispunãtorului si de serviciile fãcute.
2. Dispozitiile universale, în caz de rudenie pânã la al patrulea grad inclusiv, afarã numai dacã mortul va avea erezi în linie dreaptã si dacã acela, în profitul cãruia s-a fãcut dispozitia, nu este el chiar erede în linie dreaptã.
Aceleasi reguli sunt aplicabile în privinta preotilor. (C. civ. 660 si urm. 812).
1. Medicii militari
Art. 811. Dispozitiile între vii sau prin testament, fãcute în favoarea ospiciilor, sãracilor dintr-o comunã sau stabilimentelor de utilitate publicã, nu pot avea efect decât de sunt autorizate prin ordonante domnesti în urma avizului Consiliului de Stat. (C. civ. 817).
A se vedea:
Legea pentru persoanele juridice din 6 februarie 1924 (M. Of. nr. 27 din 6 februarie 1924).
Art. 812. Dispozitiile în favoarea unui incapabil sunt nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie fãcute în numele unor persoane interpuse.
Sunt reputate ca persoane interpuse tatãl si mama, copiii si descendentii si sotul persoanei incapabile. (C. civ. 940, 941, 1200, 1202).
CAPITOLUL III
Despre donatiunile între vii
SECTIUNEA I
Despre forma si efectele donatiunilor între vii
Art. 813. Toate donatiunile se fac prin act autentic. (C. civ. 1171 si urm.).
Art. 814. Donatiunea nu obligã pe donator si nu va produce nici un efect decât din ziua în care va fi fost acceptatã.
Acceptarea poate fi fãcutã sau în act sau printr-un act autentic posterior, mai înainte însã de moartea celui ce dãruieste; în acest din urmã caz, donatiunea n-are efect decât din ziua din care se va fi comunicat donatorelui actul de acceptare. (C. civ. 820, 827).
Art. 815. Donatiunile fãcute unor minori sau unui interzis, se acceptã de tutore sau de pãrinte.
Mama, cu toate cã tatãl ar fi în viatã, si ceilalti ascendenti, cu toate cã genitorii1 ar fi în viatã, vor putea asemenea sã accepte donatiunea fãcutã minorelui si interzisului, desi ei n-ar avea calitatea de tutori. (C. civ. 820, 1161).
Potrivit art. 97 din Codul familiei ambii pãrinti au aceleasi drepturi si obligatii în ce priveste pe copiii lor minori.
1. Pãrintii.
Art. 816. Surdo-mutul ce nu stie sã scrie nu poate accepta o donatiune decât cu asistarea unui curator special numit de autoritatea judiciarã, dupã regulile stabilite pentru minori.
Potrivit prevederilor art. 152 lit. a din Codul familiei, curatorul se numeste de autoritatea tutelarã.
Art. 817. Donatiunile fãcute persoanelor morale nu pot fi acceptate decât prin ordonantã domneascã, datã în urma avizului Consiliului de Stat.
A se vedea nota de sub art. 811.
Art. 818. Când se dãruiesc bunuri ce pot fi ipotecate, transcriptia actului ce contine donatiunea si acceptarea, ca si notificarea acceptãrii fãcutã prin act separat, se va face la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã sunt situate bunurile. (C. civ. 1750).
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 819. Lipsa transcriptiei poate sã fie invocatã de orice persoane au interes la aceasta: se exceptã însã persoanele obligate a stãrui sã se facã transcriptia, sau reprezentantii lor, asemenea si donatorul.
Art. 820. Minorii, interzisii, femeile mãritate, în lipsã de acceptarea sau de transcriptia donatiunii, nu pot cere obiectele dãruite; au însã, de se cuvine, recurs în contra tutorilor sau bãrbatilor.
Textul a fost modificat implicit prin Legea privitoare la ridicarea incapacitãtii femeii mãritate (M. Of. nr 94 din 20 aprilie 1932), astfel cã el se aplicã numai minorilor si interzisilor, respectiv tutorilor.
Art. 821. Donatiunea între vii pentru bunurile viitoare este revocabilã. (C. civ. 801, 965).
Art. 822. Este nulã orice donatiune fãcutã cu conditii a cãror îndeplinire atârnã numai de vointa donatorului. (C. civ. 1006, 1010).
Art. 823. Este asemenea nulã, dacã s-a fãcut sub conditia de a se satisface datorii sau sarcini care nu existau la epoca donatiunii sau care nu erau arãtate în actul de donatiune.
Art. 824. Când donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de un obiect cuprins în donatiune, sau de o sumã determinatã din bunurile dãruite, dacã moare, fãrã sã fi dispus de dânsele, un asemenea obiect sau asemenea sumã rãmâne erezilor donatorului.
Art. 825. Donatorul poate stipula întoarcerea bunurilor dãruite, atât în cazul când donatarul ar muri înaintea lui, cât si în cazul când donatarul si descendentii sãi ar muri înaintea sa.
Aceste stipulatii însã nu se pot face decât în favoarea donatorului.
A se vedea:
- Legea nr. 241 /1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare din 27 aprilie 1938 (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947);
- Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
Art. 826. Dispozitiile art. 821, 822, 823, 824 si 825 nu se aplicã la donatiunea din capitolul VI si VII, dintr-acest titlu.
Art. 827. Orice act de donatiune de mobile este valabil numai pentru obiectele trecute într-un act estimativ subsemnat de donator si donatar.
Art. 828. Donatorul nu este responsabil de evictiune cãtre donatar pentru lucrurile dãruite.
Donatorul este responsabil de evictiune când el a promis expres garantia.
Este asemenea responsabil când evictiunea provine din faptul sãu, când este în chestiune o donatiune care impune sarcini donatarului; într-acest caz însã, garantia este obligatorie numai pânã la suma sarcinilor (C. civ. 1337 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre cazurile în care donatiunile se pot revoca
Art. 829. Donatiunea între vii se revocã, pentru neîndeplinirea conditiilor cu care s-a fãcut, pentru ingratitudine si pentru nastere de copii în urma donatiunii. (C. civ. 801, 830 si urm., 937, 1011, 1020, 1021).
Art. 830. Când donatiunea este revocatã pentru neîndeplinirea conditiilor, bunurile reintrã în mâna donatorului, libere de orice sarcinã si ipotecã. (C. civ. 834, 855, 930, 1770, 1746).
A se vedea nota de sub art. 825.
Art. 831. Donatiunea între vii se revocã pentru ingratitudine în cazurile urmãtoare:
1. Dacã donatarul a atentat la viata donatorului.
2. Dacã este culpabil în privintã-i de delicte, cruzimi sau injurii grave.
3. Dacã fãrã cuvânt îi refuzã alimente. (C. civ. 655 si urm., 930).
Art. 832. Revocarea pentru neîndeplinirea conditiilor si pentru ingratitudine nu se face de drept niciodatã. (C. civ. 1020, 1021 ).
Art. 833. Cererea de revocare pentru ingratitudine trebuie fãcutã în termen de un an din ziua faptului, sau din ziua când donatorul a cunoscut faptul.
Actiunea de revocare nu se poate intenta în contra erezilor donatarului, nici de erezii donatorului în contra donatarului, afarã numai dacã, în acest caz, actiunea s-a intentat de donator, sau donatorul a murit în anul în care se putea intenta actiunea. (C. civ. 931).
Art. 834. Revocarea pentru ingratitudine nu poate infirma nici înstrãinãrile fãcute de donatar, nici ipotecile sau alte sarcini reale, cu care el ar fi putut greva obiectul dãruit; este neapãrat însã ca acestea sã se fi fãcut înaintea inscriptiei extractului cererii de revocare pe marginea transctiptiei prescrisã prin art. 818.
În caz de revocare, donatarul se condamnã a întoarce valoarea obiectelor înstrãinate, dupã estimatia ce li s-ar face în timpul cererii; se condamnã asemenea a întoarce veniturile din ziua cererii. (C. civ. 854, 1770).
Art. 835. Donatiunile fãcute în favoarea maritagiului nu sunt revocabile pentru ingratitudine.
Art. 836. Orice donatiuni prin acte între vii fãcute de persoane ce n-au copii sau descendenti existenti în timpul facerii lor, oricare ar fi valoarea acestor donatiuni si sub orice titlu s-ar fi fãcut, fie chiar donatiunea mutualã sau remuneratorie, fie în fine donatiunea în favoarea maritagiului fãcutã sotilor de oricare altã persoanã, afarã de ascendentii lor, sunt revocate de drept, dacã donatorul, în urma donatiunii, dobândeste un copil legitim, un postum, sau chiar când a legitimat pe un copil natural, prin maritagiul subsecvent. (C. civ. 937).
A se vedea nota de sub art. 830.
Potrivit art. 63 din Codul familiei, copilul din afara cãsãtoriei a cãrui filiatie a fost stabilitã prin recunoastere sau prin hotãrâre judecãtoreascã are fatã de pãrinti si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si situatia legalã a unui copil din cãsãtorie.
Art. 837. Revocarea se face si când copilul donatorului sau al donatricei ar fi fost conceput în timpul donatiunii.
Art. 838. Donatiunea rãmâne revocatã chiar când donatarul ar fi intrat în posesia lucrurilor dãruite si ar fi fost lãsat în posesia acelor lucruri dupã nasterea fiului donatorului; donatarul posesor nu va fi obligat a restitui fructele de orice naturã luate de el, decât din ziua în care i se va fi notificat nasterea fiului sau legitimarea sa prin cãsãtorie subsecventã.
Institutia legitimãrii copiilor naturali a fost abrogatã prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954).
Art. 839. Orice clauze sau conventii, prin care donatorul ar renunta la revocarea donatiunii pentru nastere de fiu, este nulã si fãrã nici un efect. (C. civ. 5, 968).
Art. 840. Prescriptia actiunii de revocare se împlineste dupã 30 de ani de la nasterea fiului. (C. civ. 1863 si urm.).
A se vedea:
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
CAPITOLUL IV
Despre partea disponibilã a bunurilor si despre reductiune
SECTIUNEA I
Despre partea disponibilã a bunurilor
Art. 841. Liberalitãtile, fie fãcute prin acte între vii, fie fãcute prin testament, nu pot trece peste jumãtatea bunurilor dispunãtorului, dacã la moarte-i lasã un copil legitim; peste o a treia parte, dacã lasã doi copii; peste a patra parte, dacã lasã trei sau mai multi. (C. civ. 664 si urm., 874 si urm., 939).
A se vedea:
- Art. 2 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944);
- Nota 2 de sub art. 836.
Art. 842. Sunt cuprinsi în articolul precedent sub nume de copii, descendentii de orice grad. (C. civ. 669 si urm.).
Art. 843. Liberalitãtile, prin acte între vii sau prin testament, nu pot trece peste jumãtatea bunurilor, dacã în lipsã de descendenti, defunctul lasã tatã si mamã sau peste trei sferturi, dacã lasã numai pe unul din pãrinti.
Art. 844. Dacã dispozitia prin acte între vii sau prin testament, constituie un uzufruct sau o renditã viagerã, a cãrei valoare trece peste cantitatea disponibilã, erezii rezervatari au facultatea de a executa aceste dispozitii sau de a abandona proprietatea cantitãtii disponibile.
Art. 845. Valoarea bunurilor înstrãinate unui succesibil în linie dreaptã, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezervã de uzufruct va fi socotitã în portiunea disponibilã si excedentele, de este, se va trece în masa succesiunii. Imputatia si raportul nu pot fi cerute de succesibilul în linie dreaptã care a consimtit la aceste înstrãinãri. (C. civ. 738, 751 si urm., 841 ).
Art. 846. Cantitatea disponibilã poate fi datã în tot sau în parte, sau prin acte între vii sau prin testament, copiilor sau altor succesibili ai donatorului, fãrã ca donatarul sau legatarul, ce vine la succesiune, sã fie supus la raport, dacã în dispozitie se zice expres, cã ceea ce s-a dat este peste partea sa.
Declaratia cã darul sau legatul este peste partea succesibilului se poate face sau în actul ce contine dispozitia, sau în urmã, cu formele dispozitiilor între vii sau testamentare. (C. civ. 751 si urm., 841, 847).
SECTIUNEA II
Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor
Art. 847. Liberalitãtile prin act sau între vii sau prin testament, când vor trece peste partea disponibilã, vor fi reduse la aceastã parte. (C. civ. 841 si urm., 1641 ).
Art. 848. Reductiunea liberalitãtilor între vii nu va putea fi cerutã decât numai de erezii rezervatari, de erezii acestora sau de cei care înfãtiseazã drepturile lor. (C. civ. 763, 841 si urm., 974).
Art. 849. Partea disponibilã se calculeazã cu chipul urmãtor: pe lângã bunurile ce a lãsat donatorul sau testatorul în momentul mortii sale, se adaugã prin calcul si bunurile de care a dispus prin donatiuni între vii, dupã starea lor din momentul donatiunii si dupã valoarea ce au avut în momentul mortii donatorului. Din aceastã masã de bunuri, scãzându-se datoriile, pe ceea ce va rãmânea se calculeazã partea disponibilã, dupã numãrul si calitatea erezilor. (C. civ. 752, 766 si urm., 772, 841 ).
Art. 850. Întâi se vor reduce dispozitiile testamentare; când bunurile cuprinse în aceste dispozitii nu vor mai fi, atunci numai se va face reductiunea donatiunilor.
Reductiunea va începe de la cea din urmã donatiune, dupã sãvârsirea acesteia se va trece îndatã la cea a doua dupã dânsa, si asa pe rând pânã la cea mai veche donatiune.
Art. 851. Când donatiunea între vii, supusã la reductiune, s-a fãcut la unul din cei cu drept de mostenire, acesta va putea scãdea partea cu care ar trebui sã se reducã donatiunea, din partea ce i s-ar cuveni ca erede în bunurile nedisponibile, dacã aceste bunuri sunt de aceeasi naturã cu cele dãruite. (C. civ. 765, 770).
Art. 852. Se vor reduce cu analogie1 atât legatele universale cât si cele particulare, fãrã distinctie. (C. civ. 888 si urm., 899 si urm.).
1. Proportional cu valoarea lor.
Art. 853. Când testatorul va declara ca un legat sã fie plãtit preferindu-se celorlalte, acest legat nu va fi supus la reductiune, decât dupã ce valoarea celorlalte legate nu va împlini rezerva legalã. (C. civ. 847).
Art. 854. Donatarul va restitui fructele portiunii ce trece peste partea disponibilã, din momentul mortii donatorului. (C. civ. 522 si urm., 762, 890).
Art. 855. Donatarul este obligat, dacã a alienat bunurile dãruite, sã facã în urmã raportul excedentului peste portiunea disponibilã, dupã valoarea lucrurilor din timpul mortii disponentului. (C. civ. 848, 850).
A se vedea nota de sub art. 825.
CAPITOLUL V
Despre dispozitiile testamentare
SECTIUNEA I
Reguli generale pentru forma testamentelor
Art. 856. Orice persoanã este capabilã de a face testament, dacã nu este popritã de lege. (C. civ. 800, 802, 806 si urm., 887).
Art. 857. Douã sau mai multe persoane nu pot testa prin acelasi act, una în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei a treia persoane. (C. civ. 886, 938).
Art. 858. Un testament poate fi sau olograf, sau fãcut prin act autentic, sau în formã misticã. (C. civ. 802, 868 si urm.).
Art. 859. Testamentul olograf nu este valabil decât când este scris în tot, datat si subsemnat de mâna testatorului. (C. civ. 886).
Art. 860. Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judecãtoria competentã. (C. civ. 886).
Art. 861-863. (Abrogate prin Legea nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificare si legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu datã certã si legalizarea copiilor de pe înscrisuri).
Art. 864. Când testatorul va voi sã facã un testament mistic sau secret, trebuie neapãrat sã-l iscãleascã, sau cã l-a scris el însusi, sau cã a pus pe altul sã-l scrie.
Hârtia în care s-au scris dispozitiile testatorului sau hârtia care serveste de plic, de va fi, se va strânge si se va sigila.
Testatorul va prezenta judecãtoriei competente testamentul strâns si pecetluit, precum s-a zis, sau îl va strânge si-l va pecetlui înaintea judcãtoriei.
Testatorul va declara cã dispozitiile din acea hârtie este testamentul sãu, scris si iscãlit de el însusi, sau scris de altul si iscãlit de testator.
Când testatorul, din cauzã de boalã, va fi în neposibilitate fizicã de a se prezenta înaintea judecãtoriei, atunci prezentarea testamentului, pecetluirea lui si declaratia susmentionatã, se vor face înaintea judecãtorului, numit de judecãtorie pentru acest sfârsit.
Judecãtoria, sau judecãtorul numit, va face actul de subscriptie1 pe hârtia în care s-a scris testamentul, sau pe hârtia care serveste de plic. Acest act se va subscrie atât de testator, cât si de judecãtorie sau judecãtor.
Toatã lucrarea de mai sus nu va putea fi întreruptã de nici o altã operatie; când testatorul, din o cauzã posterioarã subsemnãrii testamentului, va declara cã nu poate subsemna subscriptia1 aceastã declaratie se va trece în subscriptie. (C. civ. 858, 886).
1. Proces-verbal de suprascriere.
Art. 865. Acei care nu stiu sau care nu pot citi si scrie nu pot face testament în formã misticã.
Art. 866. Când testatorul nu poate vorbi, dar stie a scrie, atunci declaratia cã testamentul este al sãu o va face în scris în capul actului de subscriptie1 înaintea judecãtorului numit, sau înaintea judecãtoriei.
Judecãtoria sau judecãtorul numit va constata în actul de subscriptie1 declaratia testatorului.
1. Proces-verbal de suprascriere.
Art. 867. În cazurile când se numeste un judecãtor, el va comunica procesul sãu verbal judecãtoriei, care va legaliza actul de subscriptie sau testamentul.
SECTIUNEA II
Despre regulile speciale asupra formelor câtorva testamente
Art. 868. Testamentele militarilor si ale indivizilor întrebuintati în armatã, sunt în orice tarã valabil fãcute în prezenta unui cap de batalion sau de escadron, sau în prezenta oricãrui alt ofiter superior, asistat de doi martori, sau în prezenta a doi comisari de rãzboi, sau în prezenta unui din comisari asistat de doi martori. (C. civ. 886).
Art. 869. Sunt asemenea, dacã testatorul este bolnav sau rãnit, valabil fãcute în prezenta capului ofiterului de sãnãtate asistat de comandantul militar, însãrcinat cu politia ospiciului. (C. civ. 886).
Art. 870. Dispozitiile articolelor precedente nu sunt admisibile decât în privinta acelor ce sunt în expeditie militarã, sau în cuartier, sau în garnizoanã afarã din teritoriul român, sau prizonieri la inamici, fãrã ca cei ce sunt în cartier sau în garnizoanã înãuntrul tãrii sã poatã profita de aceastã latitudine, de nu se gãsesc în o cetate asediatã, sau în alte locuri ale cãror porti sã fie închise si comunicatiile întrerupte din cauza rãzboiului. (C. civ. 886)
Art. 871. Testamentul fãcut în forma mai sus arãtatã este nul dupã sase luni de la întoarcerea testatorului într-un loc unde are libertatea de a testa cu formele ordinare.
Art. 872. Testamentul fãcut într-un loc care este scos din comunicatie din cauza ciumei sau altei boli contegioase, se poate face înaintea unui membru al consiliului municipal, asistat de doi martori. (C. civ. 886).
Art. 873. Testamentul mentionat în articolul precedent este nul dupã trecerea de sase luni de la deschiderea comunicatiilor cu locul unde se gãseste testatorul, sau dupã sase luni de la trecerea sa într-ue loc unde comunicatiile nu sunt întrerupte. (C. civ. 886).
Art. 874. Testamentele fãcute pe mare în timp de voiaj sunt valabile:
Pe corabii si alte bastimente ale tãrii, când sunt fãcute în prezenta ofiterului comandant al bastimentului, sau în lipsa-i în prezenta acelui ce-l înlocuiste dupã ordinea serviciului, însã si unul si altul asistati de ofiterul de administratie, sau de ofiterul ce îndeplineste functiunile acestuia.
Pe bastimentele de comert, când sunt fãcute în prezenta scribului bastimentului sau în prezenta acelui ce-l înlocuieste, însã si unul si altul asistati de cãpitanul sau de patronul, sau în lipsã-le, de acei ce-i înlocuiesc.
În toate cazurile, functionarii în prezenta cãror se fac aceste testamente vor fi asistati de cãtre doi martori. (C. civ. 886).
Art. 875. Pe bastimentele statului, testamentul cãpitanului, sau acela al ofiterului însãrcinat cu administratia, pe bastimentele de comert, testamentul cãpitanului, al patronului, sau al scribului se pot face în prezenta acelora ce, în ordinea serviciului, vin dupã dânsii, conformându-se pentru celelalte formalitãti cu dispozitiile articolului precedent. (C. civ. 886).
Art. 876. În toate cazurile, testamentele mentionate în cele douã articole precedente se vor face fiecare în douã exemplare originale. (C. civ. 886).
Art. 877. Dacã bastimentul intrã într-un port strãin, unde se gãseste un agent d-ai tãrii, functionarii, în prezenta cãrora s-a fãcut testamentul, sunt datori sã depunã unul din exemplarele originale, închis si pecetluit în mâinile acestui agent, care-l va trimite Ministerului de Interne, spre a fi înaintat la grefa judecãtoriei domiciliului testatorului. (C. civ. 886).
Art. 878. Dupã întoarcerea bastimentului în tarã, fie în portul armamentului, fie în orice alt port, cele douã exemplare originale ale testamentului închise si pecetluite sau exemplarul original rãmas, dacã dupã articolul precedent celãlalt a fost depus în cursul voiajului, vor fi date la biroul comandantului de port, care le va trimite fãrã întârziere Ministerului de Interne, ce va face depozitul conform articolului precedent. (C. civ. 886).
Art. 879. Se va înscrie pe marginea rolului bastimentului numele testatorului, mentionându-se despre remiterea orginalelor testamentului în mâinile agentului sau la biroul comandantului de port. (C. civ. 886).
Art. 880. Testamentul nu va fi reputat ca fãcut pe mare, desi s-ar fi fãcut în cursul voiajului, dacã în timpul în care s-a fost fãcut, bastimentul s-ar fi apropiat de un tãrm strãin, unde s-ar afla un agent al României. În acest caz testamentul nu este valabil decât dacã s-a fãcut dupã formele prescrise de legea României, sau dupã acelea întrebuintate în tara unde a fost fãcut. (C. civ. 886).
Art. 881. Dispozitiile de mai sus se aplicã si la testamentele pasagerilor, care nu fac parte din echipaj. (C. civ. 808).
Art. 882. Testamentul fãcut pe mare cu formele articolului 874 nu este valabil decât dacã testatorul moare pe mare, sau dupã trei luni de la întoarcerea lui pe uscat, într-un loc unde ar fi putut sã-l refacã cu formele originale. (C. civ. 886).
Art. 883. Testamentul fãcut pe mare nu va putea cuprinde nici o dispozitie în favoarea ofiterilor bastimentului, dacã dânsii nu sunt rude sunt rude cu testatorul. (C. civ. 808, 886).
Art. 884. Testamentele cuprinse în articolele precedente ale prezentei sectiuni vor fi subscrise de testatori si de ofiterii publici, în prezenta cãrora s-au fãcut.
Dacã testatorul declarã cã nu stie sau nu poate subscrie, se face mentiune de declaratia sa si de cauza ce la împiedicat de a subscrie.
În cazurile în care se cere asistenta a doi martori, testamentul va fi subscris cel putin de unul dintr-însii si se va face mentiune de cauza ce a împiedicat pe celãlalt de a subscrie. (C. civ. 886)
Art. 885. Românul ce s-ar afla în tarã strãinã va putea face testamentul sãu, sau în forma olografã, sau în forma autenticã întrebuintatã în locul unde se face testamentul (C. civ. 2, 858 si urm.)
Art. 886. Formalitãtile la care sunt supuse deosebitele testamente prin dispozitiile prezentei sectiuni si acelea ale sectiunii precedente se vor observa sub pedeapsã de nulitate. (C. civ. 859 si urm., 868 si urm., 874 si urm.).
SECTIUNEA III
Despre institutia de mostenitori si despre legate în genere
Art. 887. Se poate dispune prin testament de toatã sau de o fractiune din starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate. (C. civ. 802, 856, 888 si urm., 894 si urm., 899 si urm.).
SECTIUNEA IV
Despre legatul universal
Art. 888. Legatul universal este dispozitia prin care testatorul lasã dupã moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale.
Art. 889. Când testatorul are erezi rezervatari, legatarul universal va cere de la acestia punerea în posesiune a bunurilor cuprinse în testament. (C. civ. 653, 895, 899).
Art. 890. Legatarul universal are drept a pretinde fructele bunurilor cuprinse în testament, din ziua cererii în judecatã, sau din ziua în care eredele a consimtit a-i da legatul. (C. civ. 898).
Art. 891. Când testatorul nu a lãsat erezi rezervatari, legatarul universal va cere de la justitie posesiunea bunurilor cuprinse în testament.
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 892. Testamentul olograf sau mistic, înainte de a fi executat, se va prezenta tribunalului judetean în a cãrui razã teritorialã s-a deschis succesiunea.
Presedintele va constata prin proces-verbal deschiderea testamentului si starea în care l-a gãsit si va ordona depunerea lui la grefa tribunalului. (C. civ. 859, 864 si urm.).
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 893. Legatarul universal, care va veni la mostenire în concurs cu un erede rezervatar, este obligat la datoriile si sarcinile succesiunii personal pânã în concurenta pãrtii sale, si ipotecar pentru tot. (C. civ. 550, 777, 841 si urm., 896, 909).
SECTIUNEA V
Despre legatele unei fractiuni de mostenire
Art. 894. Acest legat poate avea de obicei o fractiune a mostenirii, precum jumãtate, a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele sau o fractiune din imobile sau mobile.
Orice alt legat este singular. (C. civ. 887, 899 si urm.).
Art. 895. Legatarul unei fractiuni de ereditate va cere posesiunea de la erezii rezervatari, în lipsa acestora de la legatarii universali, iar în lipsa si acestora din urmã, de la ceilalti erezi legitimi. (C. civ. 653, 659 si urm., 841 si urm., 888).
Art. 896. Legatarul unei fractiuni din ereditate este obligat la sarcinile si datoriile succesiunii testatorului, personal, în proportie cu partea sa si ipotecar pentru tot. (C. civ. 550, 777, 893, 909).
Art. 897. Legatarul universal, sau acela al unei fractiuni a succesiunii, nu se poate pune în posesiunea legatului, fãrã a se face, dupã cererea lui, un inventar al bunurilor ce compun legatul, de judecãtoria în ocolul1 cãreia s-a deschis succesiunea.
Legatarul, care va primi a intra în posesiunea bunurilor fãrã inventar, va fi obligat a plãti toate debitele succesiunii, chiar de ar fi mai mari decât averea lãsatã de testator. (C. civ. 704 si urm., 713, 888 si urm., 894 si urm.).
A se vedea nota de sub art. 651.
1. Raza teritorialã
Art. 898. Legatarul unei fractiuni de mostenire poate pretinde fructele din ziua cererii în judecatã, sau din ziua în care i s-a oferit de bunã voie darea legatului. (C. civ. 890, 895).
SECTIUNEA VI
Despre legatele singulare
Art. 899. Orice legat pur si simplu dã legatarului, din ziua mortii testatorului, un drept asupra lucrului legat, drept transmisibil erezilor si reprezentantilor sãi.
Cu toate acestea, legatarul singular nu va putea intra în posesia lucrului legat, nici a pretinde fructele sau interesele1, decât din ziua în care a fãcut cererea în judecatã sau din ziua în care predarea legatului i s-a încuviintat de bunã voie. (C. civ. 485, 522,si urm., 894).
1. Dobânzile
Art. 900. Interesele1 si fructele lucrului legat devin ale legatarului din momentul mortii testatorului, si dacã dânsul n-a fãcut cerere înaintea justitiei:
1. când testatorul a declarat expres în testament cã voieste a urma astfel;
2. când s-a legat drept alimente o renditã viagerã sau o pensie.
A se vedea nota de sub art. 651.
1. Dobânzile
Art. 901. Cheltuielile cererii pentru predare sunt în sarcina succesiunii, fãrã ca cu aceasta sã se poatã reduce rezerva legalã.
În caz când testatorul ar ordona altfel prin testament, se va urma dupã vointa lui.
Art. 902. Erezii testatorului sau orice altã persoanã obligatã a plãti un legat sunt personal datori a-l achita, fiecare în proportie cu partea ce ia din succesiune.
Sunt datori ipotecari pentru tot, pânã la concurenta valorii imobilelor ce detin. (C. civ. 774 si urm., 893, 896, 905).
Art. 903. Lucrul legat se va preda cu accesoriile necesare, în starea în care se gãsea la moartea donatorului1. (C civ. 465, 468 si urm., 482 si urm., 904, 923, 927, 1325).
1. Textul se referã în realitate la testator.
Art. 904. Când cel ce a dat legat un imobil, a mãrit în urmã acest imobil prin alte achizitii, aceste achizitii, si de ar fi alãturea cu imobilele, nu pot fi socotite ca parte a legatului, de nu se face o nouã dispozitie pentru aceasta.
Înfrumusetãrile si constructiile noi, fãcute asupra fondului legat, fac parte dintr-însul.
Asemenea face parte din legat adausul ce testatorul a fãcut unui loc închis, întinzând îngrãdirile sale.
Art. 905. Dacã înaintea testamentului sau în urmã, lucrul legat a fost ipotecat pentru datoria succesiunii, sau chiar pentru altã datorie, sau supus dreptului de uzufruct, acela ce este dator a da legatul, nu este tinut a libera lucrul de aceastã sarcinã, afarã numai dacã testatorul l-a obligat expres la aceasta. (C. civ. 551 ).
Art. 906. Când testatorul, stiind, a dat legat lucrul altuia, însãrcinatul cu acel legat este dator a da, sau lucru în naturã sau valoarea lui din epoca mortii testatorului.
Art. 907. Când testatorul, nestiind, a legat un lucru strãin, legatul este nul.
Art. 908. Când legatul dat este un lucru nedeterminat, însãrcinatul cu legatul nu este obligat a da un lucru de calitatea cea mai bunã, nu poate oferi însã nici lucrul cel mai rãu. (C. civ. 1103).
Art. 909. Legatarul singular nu este obligat a plãti datoriile succesiunii. (C. civ. 847 si urm., 1746 si urm.).
SECTIUNEA VII
Despre executorii testamentari
Art. 910. Testatorul poate numi unul sau mai multi executori testamentari. (C. civ. 913, 916, 918).
A se vedea nota de sub art. 651.
Art. 911. El poate sã le dea de drept în posesiune, toatã sau parte numai din averea sa mobilã, pentru un timp care nu va trece peste un an de la moartea sa. (C. civ. 653, 889, 891, 912).
Art. 912. Eredele poate sã-i scoatã din posesiune, oferindu-le sume îndestulãtoare pentru plata legatelor de lucruri mobile, sau justificând cã a plãtit aceste legate. (C. civ. 911).
Art. 913. Acela ce nu se poate obliga nu poate fi nici executor testamentar. (C. civ. 915, 950).
Art. 914. Femeia mãritatã nu poate fi executoare testamentarã, decât cu consimtãmântul bãrbatului.
Dacã ea este separatã de bunuri, sau prin contractul de maritaj, sau prin sentintã judecãtoreascã, va putea deveni executoare testamentarã, cu consimtãmântul bãrbatului sau cu autorizatia justitiei în caz de refuz din parte-i.
Dispozitiile art. 914 au fost abrogate implicit prin Legea privitoare la ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate. (Decretul nr. 1412 în M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932).
Art. 915. Minorele nu poate fi executor testamentar, chiar cu autorizatia tutorelui. (C. civ. 913, 950).
Art. 916. Executorii testamentari vor cere punerea pecetilor1, dacã sunt si erezi minori interzisi sau absenti2.
Ei vor stãrui a se face inventarul bunurilor succesiunii în prezenta eredelui, prezumtiv,
sau în lipsã-i, dupã ce i s-au fãcut chemãrile legiuite3.
Ei vor cere vinderea miscãtoarelor în lipsã de sumã îndestulãtoare pentru plata legatelor.
Ei vor îngriji ca testamentele sã se execute si, în caz de contestatie asupra executiei, ei pot sã intervinã ca sã sustinã validitatea lor.
Ei sunt datori, dupã trecere de un an de la moartea testatorului, a da socotealã pentru gestiunea lor. (C. civ. 472 si urm., 557 si urm., 809 si urm., 819, 854 si urm.).
A se vedea nota de sub art. 651.
1. Sigilii
2. Dispãruti
3. Dupã ce a fost citat
Art. 917. Dreptul executorului testamentar nu trece la erezii sãi.
Art. 918. Dacã sunt mai multi executori testamentari care au primit aceastã sarcinã, unul singur va lucra în lipsã-le.
Ei vor fi responsabili solidar de a da socotealã de miscãtoarele ce li s-au încredintat, afarã numai dacã testatorul a despãrtit functiile lor si dacã fiecare din ei s-a mãrginit în ceea ce i s-a încredintat. (C. civ. 1039 si urm.).
Art. 919. Cheltuielile fãcute de executorul testamentar pentru punerea pecetilor1, pentru inventar, pentru socoteli, si alte cheltuieli relative la functiunile sale sunt în sarcina succesiunii. (C. civ. 916).
1. Sigilii
SECTIUNEA VIII
Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor
Art. 920. Un testament nu poate fi revocat, în tot sau în parte, decât sau prin un act legalizat de judecãtoria competentã, care act va cuprinde mutarea vointei testatorului, sau prin un testament posterior. (C. civ. 802).
Art. 921. Testamentul posterior care nu revocã anume pe cel anterior, nu desfiinteazã din acesta, decât numai acele dispozitii care sunt necompatibile sau contrarii cu acelea ale testamentului posterior.
Art. 922. Revocarea fãcutã prin testamentul posterior va avea toatã validitatea ei, cu toate cã acest act a rãmas fãrã efect din cauza necapacitãtii eredelui, sau a legatarului, sau din cauzã cã acestia nu au voit a primi ereditatea.
Art. 923. Orice înstrãinare a obiectului legatului, fãcutã cu orice mod sau conditie, revocã legatul pentru tot ce s-a înstrãinat, chiar când înstrãinarea va fi nulã, sau când obiectul legat va fi reintrat în starea testatorului. (C. civ. 903 si urm.).
Art. 924. Orice dispozitie testamentarã devine caducã, când acela în favoarea cãrui a fost fãcutã a murit înaintea testatorului.
Art. 925. Orice dispozitie testamentarã, fãcutã sub conditie suspensivã, cade când eredele sau legatarul a murit înaintea îndeplinirii conditiei. (C. civ. 1004 si urm., 1017 si urm.)
Art. 926. Dispozitia testamentarã, fãcutã de la un timp înainte nu opreste pe eredele numit sau pe legatar de a avea un drept dobândit din momentul mortii testatorului. (C. civ. 899, 1017 si urm.).
Art. 927. Legatul va fi caduc, dacã lucrul legat a pierit de tot în viata testatorului. (C. civ. 1091, 1156).
Art. 928. Orice dispozitie testamentarã cade, când eredele numit sau legatarul nu va primi-o sau va fi necapabil a o primi. (C. civ. 686, 808 si urm.).
Art. 929. Când din dispozitiile testamentare va rezulta cã cugetul testatorului a fost de a da legatarilor dreptul la totalitatea obiectului legat, atunci acela din legatari, care vine la legat, ia totalitatea; iar de primesc mai multi legatari, legatul se împarte între ei, fãrã a se scãdea pãrtile legatarilor necapabili, sau ale acelora care n-au primit legatul, sau care au murit înaintea testatorului. (C. civ. 1057 si urm.).
Art. 930. Aceleasi cauze care, dupã art. 830 si dupã cele dintâi douã dispozitii ale art. 831, autorizã cererea de revocare a donatiunilor între vii, pot fi primite si la cererea revocãrii dispozitiilor testamentare.
Art. 931. Dacã cererea de revocare este întemeiatã pe o injurie gravã, fãcutã memoriei testatorului, actiunea va trebui sã fie intentatã în curs de un an din ziua delictului. (C. civ. 833).
CAPITOLUL VI
Despre donatiuni fãcute sotilor prin contractul de maritagiu
Art. 932. Donatiunile fãcute sotilor sau unuia dintr-însii, prin contractul de maritagiu, nu sunt supuse la nici o formalitate.
Dispozitia acestui text a devenit inaplicabilã ca urmare a abrogãrii titlului IV din cartea III a Codului civil, “Despre contractul de cãsãtorie si despre drepturile respective ale sotilor” prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare.
Art. 933. Donatorul poate, în cazul articolului precedent, sã dea donatiune si bunurile sale viitoare.
Donatorul în asemenea caz nu mai poate dispune gratuit de bunurile sale.
Când donatorul supravietuieste sotilor sau sotului donatar, donatiunea este revocabilã.
A se vedea nota de sub art. 932.
Art. 934. Prin contractul de maritagiu, se poate face cumulativ donatiunea bunurilor prezente si viitoare, sau a unei pãrti numai dintr-aceste bunuri, cu îndatorirea însã de a se anexa actului un stat de datoriile si sarcinile existente, la care este supus donatorul în momentul donatiunii. În acest caz donatarul este liber sã se lepede la moartea donatorului de bunurile viitoare si sã opreascã numai pe cele prezente.
A se vedea nota de sub art. 932.
Art. 935. Dacã statul de care se face mentiune în articolul precedent, nu s-a anexat actului ce continea donatiunea bunurilor prezente si viitoare, donatarul nu poate decât sau a accepta sau a se lepãda de donatiune în întregul ei.
Când acceptã, nu poate cere decât bunurile existente la moartea donatorului, si este supus la toate datoriile si sarcinile succesiunii.
A se vedea nota de sub art. 932.
CAPITOLUL VII
Despre dispozitiile dintre soti, fãcute sau în contractul de maritagiu sau în timpul maritagiului
Art. 936. Sotii pot prin contractul de maritagiu sã-si facã reciproc, sau numai unul altuia, orice donatiune vor voi.
A se vedea nota de sub art. 932.
Art. 937. Orice donatiune fãcutã între soti în timpul maritagiului este revocabilã.
Revocarea se poate cere de femeie, fãrã nici o autorizatie.
O asemenea donatiune nu este revocabilã pentru cã în urmã s-au nãscut copii. (C. civ. 801, 829, 836).
Dispozitia alin. 2, care constituia o exceptie de la regula generalã a incapacitãtii femeii mãritate, a fost abrogatã implicit prin Legea privitoare la ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate (Decretul nr. 1412, în M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932).
Art. 938. Sotii nu pot, în timpul maritagiului, sã-si facã nici prin acte între vii, nici prin testament, vreo donatiune mutualã si reciprocã printr-unul si acelasi act. (C. civ. 857).
Art. 939. Bãrbatul sau femeia care, având copii dintr-alt maritagiu, va trece în al doilea sau subsecvent maritagiu, nu va putea dãrui sotului din urmã decât o parte egalã cu partea legitimã a copilului ce a luat mai putin, si fãrã ca, nici într-un caz, donatiunea sã treacã peste cuartul bunurilor. (C. civ. 841 ).
A se vedea:
Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 113 din 10 iunie 1944).
Art. 940. Sotii nu pot sã-si dãruiascã indirect mai mult decât s-a arãtat mai sus.
Orice donatiune, deghizatã sau fãcutã unei persoane interpuse, este nulã. (C. civ. 812, 939, 941).
Art. 941. Sunt reputate persoane interpuse copiii ce sotul donatar are din alt maritaj, asemenea sunt reputate si rudele sotului donatar, la a cãror ereditate acesta este chemat în momentul donatiunii. (C. civ. 812, 94).
TITLUL III
DESPRE CONTRACTE SAU CONVENTII
CAPITOLUL I
Dispozitii preliminare
Art. 942. Contractul este acordul între douã sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsii un raport juridic. (C. civ. 962, 969 si urm.).
Art. 943. Contractul este bilateral sau sinalagmatic când pãrtile se obligã reciproc una cãtre alta. (C. civ. 1020, 1179).
Art. 944. Contractul este unilateral, când una sau mai multe persoane se obligã cãtre una sau mai multe persoane, fãrã ca acestea din urmã sã se oblige.
Art. 945. Contractul oneros este acela în care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj. (C. civ. 812, 947, 1639, 1646, 1859).
Art. 946. Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din pãrti voieste a procura, fãrã echivalent, un avantaj celeilalte. (C. civ. 813 si urm., 1561, 1593 ).
Art. 947. Contractul cu titlu oneros este comutativ, atunci când obligatia unei pãrti este echivalentul obligatiei celeilalte.
Contractul este aleatoriu când echivalentul depinde, pentru una sau toate pãrtile, de un eveniment incert. (C. civ. 1635).
CAPITOLUL II
Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor
Art. 948. Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimtãmântul valabil al pãrtii ce se obligã;
3. un obiect determinat;
4. o cauzã licitã. (C. civ. 949 si urm., 953 si urm., 962 si urm., 966 si urm.).
SECTIUNEA I
Despre capacitatea pãrtilor contractante
Art. 949. Poate contracta orice persoanã ce nu este declaratã necapabilã de lege. (C. civ. 948, 950 si urm., 1163, 1164, 1167, 1190, 1666).
Art. 950. Necapabili de a contracta sunt:
1. minorii;
2. interzisii;
3. ( abrogat prin Legea pentru ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate – Decretul nr. 1412, în M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932);
4. în genere toti acei cãror legea le-a prohibit oarecare contracte. (C. civ. 949).
A se vedea cu privire la capacitatea de a contracta:
- art. 9-11 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare;
- art. 105, 124, 129, 133, 147 din Codul familiei;
- art. 7 din Codul muncii.
Art. 951. Minorele nu poate ataca angajamentul sãu pentru cauzã de necapacitate decât în caz de leziune. (C. civ. 1157 si urm., 1162 si urm.).
Textul a fost modificat implicã prin art. 25 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare.
Art. 952. Persoanele capabile de a se obliga nu pot opune minorului si interzisului incapacitatea lor. (C. civ. 949, 950).
SECTIUNEA II
Despre consimtãmânt
Art. 953. Consimtãmântul nu este valabil, când este dat prin eroare, smuls prin violentã sau surprins prin dol. (C. civ. 948, 954 si urm.).
Art. 954. Eroarea nu produce nulitate decât când cade asupra substantei obiectului conventiei.
Eroarea nu produce nulitate când cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afarã numai când consideratia persoanei este cauza principalã, pentru care s-a fãcut conventia. (C. civ. 953, 961, 993, 1092, 1167, 1190, 1712).
Art. 955. Violenta în contra celui ce s-a obligat este cauzã de nulitate, chiar când este exercitatã de altã persoanã decât aceea în folosul cãrei s-a fãcut conventia. (C. civ. 953, 956 si urm., 959, 961, 1167, 1190, 1203).
Art. 956. Este violentã totdeauna când, spre a face pe o persoanã a contracta, i s-a insuflat temerea, rationabilã dupã dânsa, cã va fi expusã persoana sau averea sa unui rãu considerabil si prezent.
Se tine cont în aceastã materie de etate, de sex si de conditia persoanelor. (C. civ. 953, 955, 957 si urm., 961, 1167, 1203).
Art. 957. Violenta este cauzã de nulitate a conventiei si când s-a exercitat asupra sotului sau a sotiei, asupra descendentilor si ascendentilor. (C. civ. 953, 956, 958, 959, 961, 1167, 1203).
Art. 958. Simpla temere reverentiarã, fãrã violentã, nu poate anula conventia. (C. civ. 953, 956, 957, 961, 1167, 1293).
Art. 959. Conventia nu poate fi atacatã pentru cauzã de violentã dacã, dupã încetarea violentei, conventia s-a aprobat, expres sau tacit, sau dacã a trecut timpul defipt de lege pentru restitutiune. (C. civ. 953, 956-958, 961, 1167, 1203).
Art. 960. Dolul este o cauzã de nulitate a conventiei când mijloacele viclene, întrebuintate de una din pãrti, sunt astfel, încât este evident cã, fãrã aceste masinatii, cealaltã parte n-ar fi contractat.
Dolul nu se presupune. (C. civ. 953, 961, 1167, 1203, 1638).
Art. 961. Conventia fãcutã prin eroare, violentã sau dol, nu este nulã de drept, ci dã loc numai actiunii de nulitate. (C. civ. 1900 si urm.).
SECTIUNEA III
Despre obiectul conventiilor
Art. 962. Obiectul conventiilor este acela la care pãrtile sau numai una din pãrti se obligã. (C. civ. 948, 954, 963 si urm., 971, 972, 1018, 1026 si urm., 1074, 1075).
Art. 963. Numai lucrurile ce sunt în comert1 pot fi obiectul unui contract. (C. civ. 476 si urm., 647, 965, 1156, 1310, 1844).
1. În circuitul civil
Art. 964. Obligatia trebuie sã aibã de obiect un lucru determinat, cel putin în specia sa.
Cantitatea obiectului poate fi necertã, de este posibilã determinarea sa. (C. civ. 1103).
Art. 965. Lucrurile viitoare pot fi obiectul obligatiei.
Nu se poate face renuntare la o succesiune ce nu este deschisã, nici nu se pot face învoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consimtãmântul celui a cãrui succesiune este în chestiune. (C. civ. 702, 821, 1526).
SECTIUNEA IV
Despre cauza conventiilor
Art. 966. Obligatia fãrã cauzã sau fondatã pe o cauzã falsã, sau nelicitã, nu poate avea nici un efect. (C. civ. 948, 954, 967, 968, 1347, 1349, 1352).
Art. 967. Conventia este valabilã, cu toate cã cauza nu este expresã.
Cauza este prezumatã pânã la dovada contrarie.
Art. 968. Cauza este nelicitã când este prohibitã de legi, când este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice. (C. civ. 5, 728, 1008, 1636, 1689).
CAPITOLUL III
Despre efectul conventiilor
SECTIUNEA I
Dispozitii generale
Art. 969. Conventiile legal fãcute au putere de lege între pãrtile contractante.
Ele se pot revoca prin consimtãmântul mutual sau din cauze autorizate de lege. (C. civ. 970 si urm.).
Art. 970. Conventiile trebuie executate cu bunã-credintã.
Ele obligã nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmãrile, ce echitatea, obiceiul sau legea dã obligatiei, dupã natura sa. (C. civ. 977 si urm.).
Art. 971. În contractele ce au de obiect translatia proprietãtii, sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimtãmântului pãrtilor, si lucrul rãmâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s-a fãcut traditiunea lucrului. (C. civ. 1079 si urm., 1156, 1295, 1406, 1479 si urm.).
A se vedea:
- Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938), cu modificãrile ulterioare;
- Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
Art. 972. Dacã lucrul ce cineva s-a obligat succesiv a da la douã persoane este mobil, persoana pusã în posesiune este preferitã si rãmâne proprietarã, chiar când titlul sãu este cu datã posterioarã, numai posesiunea sã fie de bunã-credintã. (C. civ. 1846, 1899, 1909).
SECTIUNEA II
Despre efectul conventiilor în privinta persoanelor a treia
Art. 973. Conventiile n-au efect decât între pãrtile contractante. (C. civ. 969, 974, 975, 976, 1175, 1554).
Art. 974. Creditorii pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, afarã de acelea care îi sunt exclusiv personale. (C. civ. 558, 699, 732, 769, 780 si urm., 848, 1825, 1843).
Art. 975. Ei pot asemenea, în numele lor personal, sã atace actele viclene, fãcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. (C. civ. 562, 699, 769, 785).
Art. 976. Cu toate acestea, sunt datori, pentru drepturile enuntate la titlul succesiunii, acela al contractelor de maritaj si drepturile respective ale sotilor, sã se conformeze cu regulile cuprinse într-însele. (C. civ. 650-799, 975).
Dispozitiile care alcãtuiesc titlul IV din cartea a III-a “Despre contractul de cãsãtorie si despre drepturile respective ale sotilor” au fost abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu modificãrile ulterioare.)
SECTIUNEA III
Despre interpretarea conventiilor
Art. 977. Interpretarea contractelor se face dupã intentia comunã a pãrtilor contractante, iar nu dupã sensul literal al termenilor.
Art. 978. Când o clauzã este primitoare de douã întelesuri, ea se interpreteazã în sensul ce poate avea un efect, iar nu în acela ce n-ar produce nici unul.
Art. 979. Termenii susceptibili de douã întelesuri se interpreteazã în întelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului.
Art. 980. Dispozitiile îndoioase se interpreteazã dupã obiceiul locului unde s-a încheiat contractul. (C. civ. 583, 607, 610, 970, 1359, 1450 si urm.).
Art. 981. Clauzele obisnuite într-un contract se subînteleg, desi nu sunt exprese într-însul. (C. civ. 970).
Art. 982. Toate clauzele conventiilor se interpreteazã unele prin altele, dându-se fiecãrei întelesul ce rezultã din actul întreg.
Art. 983. Când este îndoialã, conventia se interpreteazã în favoarea celui ce se obligã. (C. civ. 1312).
Art. 984. Conventia nu cuprinde decât lucrurile asupra cãrora se pare cã pãrtile si-au propus a contracta, oricât de generali ar fi termenii cu care s-a încheiat.
Art. 985. Când într-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obligatia, nu se poate sustine cã printr-acesta s-a restrâns întinderea ce angajamentul ar avea de drept în cazurile neexprese.
CAPITOLUL IV
Despre cvasi-contracte
Art. 986. Cvasi-contractul este un fapt licit si voluntar, din care se naste o obligatie cãtre o altã persoanã sau obligatii reciproce între pãrti. (C. civ. 1198).
Art. 987. Acela care, cu vointã, gere1 interesele altuia, fãrã cunostinta proprietarului, se obligã tacit a continua gestiunea ce a început si a o sãvârsi, pânã ce proprietarul va putea îngriji el însusi. (C. civ. 988 si urm., 1198, 1532, 1539 si urm.).
1. Administreazã
Art. 988. Gerantul este obligat cu toate cã stãpânul a murit înaintea sãvârsirii afacerii, a continua gestiunea pânã ce eredele va putea lua directiunea afacerii. (C. civ. 1539).
Art. 989. Gerantul este obligat a da gestiunii îngrijirea unui bun proprietar. (C. civ. 1081 si urm., 1540).
Art. 990. Gerantul nu rãspunde decât numai de dol, dacã fãrã interventia lui, afacerea s-ar fi putut compromite. (C. civ. 715, 989, 1540).
Art. 991. Stãpânul ale cãrui afaceri au fost bine administrate este dator a îndeplini obligatiile contractate în numele sãu de gerant, a-l indemniza de toate acele ce el a contractat personalmente si a-i plãti toate cheltuielile utile si necesare ce a fãcut. (C. civ. 1547 si urm.).
Art. 992. Cel ce din eroare sau cu stiintã, primeste aceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit. (C. civ. 954, 993, 997, 1092, 1198, 1588).
Art. 993. Acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plãtit o datorie, are drept de repetitiune în contra creditorului.
Acest drept înceteazã când creditorul, cu bunã-credintã, a desfiintat titlul sãu de creantã; dar atunci cel ce a plãtit are recurs în contra adevãratului debitor. (C. civ. 992, 1092, 1588, 1638).
Art. 994. Când cel ce a primit plata a fost de rea-credintã, este dator a restitui atât capitalul cât si interesele1 sau fructele din ziua plãtii. (C. civ. 485).
1. Dobânzile
Art. 995. Când lucrul plãtit nedebit este un imobil sau un mobil corporal, cel care l-a primit cu rea-credintã este obligat a-l restitui în naturã, dacã existã, sau valoarea lucrului dacã a pierit sau s-a deteriorat chiar din cazuri fortuite, afarã numai de va proba cã la aceste cazuri ar fi fost expus lucrul fiind si în posesiunea proprietarului.
Cel care a primit lucrul, cu bunã-credintã, este obligat a-l restitui, dacã existã, dar este liberat prin pierderea lui, si nu rãspunde de deteriorãri. (C. civ. 960, 1083, 1156).
Art. 996. Când cel ce a primit lucrul cu rea-credintã l-a înstrãinat, este dator a întoarce valoarea lucrului din ziua cererii în restitutiune.
Când cel care l-a primit era de bunã-credintã, nu este obligat a restitui decât numai pretul cu care a vândut lucrul. (C. civ. 1095, 1611, 1899).
Art. 997. Acela cãrui se face restitutiunea, trebuie sã despãgubeascã pe posesorul chiar de rea-credintã de toate cheltuielile fãcute pentru conservarea lucrului, sau care au crescut pretul lui. (C. civ. 991, 1574, 1730 pct. 4).
CAPITOLUL V
Despre delicte si cvasi-delicte
Art. 998. Orice faptã a omului, care cauzeazã altuia prejudiciu, obligã pe acela din a cãrui gresealã s-a ocazionat, a-l repara. (C. civ. 767, 1014, 1162, 1198, 1435, 1483, 1902).
Art. 999. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa. (C. civ. 998).
Art. 1000. Suntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligati a rãspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastrã.
Tatãl si mama, dupã moartea bãrbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânsii.
Stãpânii si comitentii, de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor în functiile ce li s-au încredintat.
Institutorii si artizanii, de prejudiciul cauzat de elevii si ucenicii lor, în tot timpul ce se
gãsesc sub a lor priveghere.
Tatãl si mama, institutorii si artizanii sunt apãrati de responsabilitatea arãtatã mai sus, dacã probeazã cã n-a putut împiedica faptul prejudiciabil. (C. civ. 1471, 1487).
Partea din textul alin. 2: “dupã moartea bãrbatului”, a fost abrogatã implicit prin art. 16, 21 si 105 ale Constitutiei din 1948 care a instituit egalitatea în drepturi între sexe.
A se vedea si art. 25 din Codul familiei.
Art. 1001. Proprietarul unui animal, sau acela care se serveste cu dânsul, în cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau cã animalul se aflã sub paza sa, sau cã a scãpat.
Art. 1002. Proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina edificiului, când ruina este urmarea lipsei de întretinere sau a unui viciu de constructie.
Art. 1003. Când delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt tinute solidar pentru despãgubire. (C. civ. 918, 1038 si urm.).
CAPITOLUL VI
Despre deosebitele specii de obligatii
SECTIUNEA I
Despre obligatiile conditionale
§ 1. Despre conditie în genere si despre deosebitele sale specii
Art. 1004. Obligatia este conditionalã când perfectarea ei depinde de un eveniment viitor si necert. (C. civ. 925, 926, 1017, 1019, 1770).
Art. 1005. Conditia cazualã este aceea ce depinde de hazard si care nu este nici în puterea creditorului, nici într-aceea a debitorului.
Art. 1006. Conditia potestativã este aceea care face sã depindã perfectarea conventiei de un eveniment, pe care si una si alta din pãrtile contractante poate sã-l facã a se întâmpla, sau poatã sã-l împiedice. (C. civ. 822, 1010).
Art. 1007. Conditia mixtã este aceea care depinde totodatã de vointa uneia din pãrtile contractante si de aceea a unei alte persoane.
Art. 1008. Conditia imposibilã sau contrarie bunelor moravuri, sau prohibitã de lege, este nulã si desfiinteazã conventia ce depinde de dânsa. (C. civ. 5, 620, 728, 839, 968, 1009 si urm., 1492).
Art. 1009. Conditia de a nu face un lucru imposibil nu face ca obligatia contractatã sub aceastã conditie sã fie nulã.
Art. 1010. Obligatia este nulã când s-a contractat sub o conditie potestativã din partea acelui ce se obligã. (C. civ. 1006).
Art. 1011. Împlinirea conditiei trebuie sã se facã astfel cum au înteles pãrtile sã fie fãcutã. (C. civ. 970, 977 si urm.).
Art. 1012. Când obligatia este contractatã sub conditia cã un eveniment oarecare se va întâmpla într-un timp fixat, conditia este consideratã ca neîndeplinitã, dacã timpul a expirat fãrã ca evenimentul sã se întâmple.
Când timpul nu este fixat, conditia nu este consideratã ca cãzutã, decât când sigur cã evenimentul nu se va mai întâmpla.
Art. 1013. Când obligatia este concentratã sub conditia ca un eveniment n-are sã se întâmple, într-un timp defipt, aceastã conditie este îndeplinitã, dacã timpul a expirat, fãrã ca evenimentul sã se fi întâmplat; este asemenea îndeplinitã, dacã înaintea termenului este sigur cã evenimentul nu se va mai întâmpla; dacã nu este timp determinat, conditia este îndeplinitã numai când va fi sigur cã evenimentul n-are sã se mai întâmple.
Art. 1014. Conditia este reputatã ca îndeplinitã, când debitorul obligat, sub aceastã conditie, a împiedicat îndeplinirea ei.
Art. 1015. Conditia îndeplinitã are efect din ziua în care angajamentul s-a contractat. Dacã creditorul a murit înaintea îndeplinirii conditiei, drepturile sale trec erezilor sãi. (C. civ. 653).
Art. 1016. Creditorul poate, înaintea îndeplinirii conditiei, sã exercite toate actele conservatoare dreptului sãu.
§ 2. Despre conditia suspensivã
Art. 1017. Obligatia, sub conditie suspensivã, este aceea care depinde de un eveniment viitor si necert. Obligatia conditionalã nu se perfecteazã decât dupã îndeplinirea evenimentului. (C. civ. 1004, 1012 si urm., 1022, 1115 pct. 5, 1296, 1770, 1885).
Art. 1018. Când obligatia este contractatã sub o conditie suspensivã, obiectul conventiei rãmâne în rizico-pericolul debitorului, care s-a obligat a-l da, în caz de îndeplinire a conditiei.
Dacã obiectul a pierit, în întregul sãu, fãrã greseala debitorului, obligatia este stinsã.
Dacã obiectul s-a deteriorat, fãrã greseala debitorului, creditorul este obligat a-l lua în starea în care se gãseste fãrã scãdere de pret.
Dacã obiectul s-a deteriorat, prin greseala debitorului, creditorul are dreptul sau sã cearã desfiintarea obligatiei, sau sã ia lucrul în starea în care se gãseste, cu daune-interese. (C. civ. 999, 1081 si urm., 1020, 1156).
§ 3. Despre conditia rezolutorie
Art. 1019. Conditia rezolutorie este aceea care supune desfiintarea obligatiei la un eveniment viitor si necert.
Ea nu suspendã executarea obligatiei, ci numai obligã pe creditor a restitui aceea ce a primit, în caz de îndeplinire a evenimentului prevãzut prin conditie. (C. civ. 1012 si urm., 1091, 1296, 1320, 1365, 1770).
Art. 1020. Conditia rezolutorie este subînteleasã totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din pãrti nu îndeplineste angajamentul sãu. (C. civ. 830, 832, 943, 1075, 1081 si urm., 1012 si urm., 1022, 1101, 1320, 1365, 1439).
Art. 1021. Într-acest caz, contractul nu este desfiintat de drept. Partea în privinta cãreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau sã sileascã pe cealaltã a executa conventia, când este posibil, sau sã-i cearã desfiintarea, cu daune interese. Desfiintarea trebuie sã se cearã înaintea justitiei, care, dupã circumstante, poate acorda un termen pãrtii actionate. (C. civ. 1020).
SECTIUNEA II
Despre obligatia cu termen
Art. 1022. Termenul se deosebeste de conditie, pentru cã el nu suspendã angajamentul, ci numai amânã executarea. (C. civ. 1004 si urm., 1101, 1115 pct. 4, 1146, 1581, 1584).
Art. 1023. Aceea ce se datoreste cu termen nu se poate cere înaintea termenului, dar ceea ce se plãteste înainte nu se mai poate repeti. (C. civ. 1092, 1572, 1581, 1584, 1616, 1649).
Art. 1024. Termenul este presupus totdeauna cã s-a stipulat în favoarea debitorului, dacã nu rezultã din stipulatie sau din circumstante cã este primit si în favoarea creditorului.
Art. 1025. Debitorul nu mai poate reclama beneficiul termenului, când este cãzut în deconfiturã1, sau când, cu fapta sa, a micsorat sigurantele ce prin contract dãduse creditorului sãu. (C. civ. 1323).
1. Insolvabilitatea unui debitor necomerciant.
SECTIUNEA III
Despre obligatiile alternative
Art. 1026. Debitorul unei obligatii alternative este liberat prin predarea unuia din douã lucruri ce erau cuprinse în obligatie. (C. civ. 964).
Art. 1027. Alegerea o are debitorul, dacã nu s-a acordat expres creditorului. (C. civ. 983).
Art. 1028. Debitorul se poate libera predând sau pe unul sau pe altul din lucrurile promise; nu poate însã sili pe creditor a primi parte dintr-unul si parte dintr-altul. (C. civ. 1100, 1101).
Art. 1029. Obligatia este simplã, desi contractatã cu mod alternativ, dacã unul din douã lucruri promise nu poate fi obiectul obligatiei.
Art. 1030. Obligatia alternativã devine simplã, dacã unul din lucrurile promise piere, sau nu mai poate fi predat din orice altã cauzã, si chiar când aceasta s-a întâmplat din greseala debitorului. Pretul acestui lucru nu poate fi oferit în locu-i.
Dacã amândouã lucrurile au pierit, însã unul dintr-însele prin greseala debitorului, el va plãti pretul celui care a pierit în urmã. (C civ. 1156, 1311).
Art. 1031. Când, în cazul prevãzut de articolul precedent, alegerea este, prin conventie, lãsatã creditorului si numai unul din lucruri a pierit, dacã lucrul a pierit fãrã greseala debitorului, creditorul va lua pe cel rãmas; dacã a pierit din greseala debitorului, creditorul poate cere sau lucrul rãmas, sau pretul aceluia ce a pierit; dacã amândouã lucrurile au pierit prin greseala debitorului, creditorul, dupã alegerea sa, poate sã cearã pretul unuia din ele; dacã însã numai unul din ele a pierit prin greseala debitorului, creditorul nu poate cere decât pretul acestui lucru.
Art. 1032. Dacã amândouã lucrurile au pierit, fãrã greseala debitorului, obligatia este stinsã.
Art. 1033. Aceleasi principii se aplicã, când obligatia alternativã cuprinde mai mult de douã lucruri.
SECTIUNEA IV
Despre obligatiile solidare
§ 1. Despre solidaritate între creditori
Art. 1034. Obligatia este solidarã între mai multi creditori, când titlul creantei dã anume drept fiecãrui din ei a cere plata în tot a creantei, si când plata fãcutã unuia din creditori libcrcatã pe debitor. (C. civ. 1059, 1064).
Art. 1035. Poate debitorul plãti la oricare din creditorii solidari, pe cât timp nu s-a fãcut împotrivã-i cerere în judecatã din partea unuia din creditori.
Cu toate acestea remisiunea1 fãcutã de unul din creditorii solidari, nu elibereazã pe debitor decât pentru partea celui creditor. (C. civ. 1064, 1138 si urm.).
1. Remisiunea este descãrcarea de datorie fãcutã de creditor debitorului sãu.
Art. 1036. Actul care întrerupe prescriptia în privinta unuia din creditorii solidari, profitã la toti creditorii. (C civ. 643, 1045, 1051, 1872).
Art. 1037. Creditorul solidar, care a primit toatã datoria este tinut a împãrti cu ceilalti cocreditori, afarã numai de va proba cã obligatia este contractatã numai în interesul sãu. (C. civ. 1034, si urm., 1053, 1054).
Art. 1038. Creditorul solidar reprezintã pe ceilalti creditori, în toate actele care pot avea de efect conservarea obligatiei. (C. civ. 1036, 1056).
§ 2. Despre obligatia solidarã între debitori
Art. 1039. Obligatia este solidarã din partea debitorilor, când toti s-au obligat la acelasi lucru, astfel cã fiecare poate fi constrâns pentru totalitate, si cã plata fãcutã de unul din debitori libereazã si pe ceilalti cãtre creditor. (C. civ. 1059, 1062 si urm., 1136, 1140 si urm., 1155, 1551, 1872).
Art. 1040. Debitorii solidari se pot obliga sub diferite modalitãti, adicã: unii pur, altii sub o conditie si altii cu termen. (C. civ. 1004 si urm., 1022).
Art. 1041. Obligatia solidarã nu se prezumã, trebuie sã fie stipulatã expres; aceastã regulã nu înceteazã decât numai când obligatia solidarã are loc de drept, în virtutea legii. (C. civ. 918, 1062 si urm., 1520, 1543, 1551, 1571, 1662, 1666 si urm., 1671).
Art. 1042. Creditorul unei obligatii solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fãrã ca debitorul sã poatã opune beneficiul de diviziune. (C. civ. 1039, 1065, 1662 si urm.).
Art. 1043. Actiunea intentatã contra unuia din debitori nu popreste pe creditor de a exercita asemenea actiune si în contra celorlalti debitori.
Art. 1044. Dacã lucrul debit a pierit din culpa unui sau mai multor debitori solidari, ceilalti debitori nu rãmân liberati de obligatia de a plãti pretul lucrului, dar nu sunt rãspunzãtori pentru daune.
Debitorii care au întârziat de a plãti sunt în culpã.
Creditorul nu poate cere daune decât numai în contra debitorilor în culpã. (C. civ. 1018, 1081, 1156).
Art. 1045. Actiunea intentatã în contra unuia dintre debitori întrerupe prescriptia în contra tuturor debitorilor. (C. civ. 1036, 1872).
Art. 1046. Cererea de dobândã fãcutã în contra unui din debitorii solidari face a curge dobânda în contra tuturor debitorilor. (C. civ. 1088).
Art. 1047. Codebitorul solidar, în contra cãrui creditorul a intentat actiune, poate opune toate exceptiile care îi sunt personale, precum si acelea care sunt comune tuturor debitorilor.
Debitorul actionat nu poate opune acele exceptii care sunt curat personale ale vreunui din ceilalti codebitori. (C. civ. 1965 si urm., 1136 si urm., 1148, 1155, 1653, 1681 ).
Art. 1048. Când unul din debitori devine erede unic al creditorului, sau când creditorul devine unic erede al unui din debitori, confuziunea nu stinge creanta decât pentru partea debitorului sau a creditorului. (C. civ. 1154).
Art. 1049. Creditorul care consimte a se împãrti datoria în privinta unuia din codebitori, conservã actiunea solidarã în contra celorlalti debitori, dar cu scãzãmântul pãrtii debitorului, pe care l-a liberat de solidaritate. (C. civ. 1050, 1064, 1141).
Art. 1050. Creditorul care primeste separat partea unuia din debitori, fãrã ca în chitantã sã-si rezerve solidaritatea sau drepturile sale în genere, nu renuntã la solidaritate decât în privinta acestui debitor.
Nu se întelege cã creditorul a renuntat la solidaritate în favoarea unui debitor, când primeste de la el o sumã egalã cu partea ce e dator, dacã chitanta nu zice cã acea sumã este primitã pentru partea debitorului.
Asemenea, din simpla cerere în judecatã formatã în contra unuia din debitori pentru partea sa, dacã, acesta n-a aderat la cerere sau dacã nu s-a dat o sentintã de condamnare, nu se prezumã renuntarea la solidaritatea în favoarea acelui debitor. (C. civ. 1049).
Art. 1051. Creditorul, care primeste separat si fãrã rezerva solidaritãtii portiunea unuia din codebitori din venitul renditei sau în dobânzile unei datorii solidare, nu pierde solidaritatea decât pentru venitul si dobânda trecutã, iar nu si pentru cele viitoare, nici pentru capital, afarã dacã plata separatã nu s-a urmat în curs de 10 ani consecutivi.
Art. 1052. Obligatia solidarã, în privinta creditorului, se împarte de drept între debitori; fiecare din ei nu este dator unul câtre altul decât numai partea sa. (C. civ. 778, 1057 si urm.).
Art. 1053. Codebitorul solidar care a plãtit debitul în totalitate nu poate repeti de la ceilalti decât numai de la fiecare partea sa.
Dacã unul dintre codebitori este nesolvabil, atunci pierderea cauzatã de nesolvabilitatea acestuia se împarte cu analogie1 între ceilalti codebitori solvabili si între acela care a fãcut plata. (C. civ. 1052, 1054, 1667).
1. În mod proportional
Art. 1054. Când creditorul a renuntat la solidaritate, în favoarea unui sau mai multi din debitori, dacã unul sau mai multi din ceilalti codebitori devin nesolvabili, partea acestora se va împãrti cu analogie1 între toti ceilalti codebitori, cuprinzându-se si acei care au fost descãrcati de solidaritate. (C. civ. 779, 1668).
1. În mod proportional
Art. 1055. Dacã datoria solidarã este fãcutã numai în interesul unuia din debitorii solidari, acesta în fatã cu ceilalti codebitori rãspunde pentru toatã datoria, cãci în raport cu el, ei nu sunt priviti decât ca fidejusori. (C. civ. 1669 si urm., 1674).
Art. 1056. Codebitorul solidar reprezintã pe ceilalti codebitori în toate actele care pot avea de efect stingerea sau împutinarea obligatiei. (C. civ. 1038, 1039 si urm., 1140, 1155).
SECTIUNEA V
Despre obligatiile divizibile si nedivizibile
Art. 1057. Obligatia este nedivizibilã când obiectul ei, fãrã a fi denaturat, nu se poate face în pãrti nici materiale nici intelectuale. (C. civ. 633, 1052, 1060 si urm., 1695, 1746, 1872).
Art. 1058. Obligatia este încã nedivizibilã, când obiectul este divizibil, dar pãrtile contractante l-au privit sub un raport de nedivizibilitate.
Art. 1059. Solidaritatea contractatã nu dã unei obligatii caracterul de nedivizibilitate. (C. civ. 1034 si urm.).
§ 1. Despre efectele obligatiei divizibile
Art. 1060. Obligatia primitoare de diviziune trebuie sã se execute între creditor si debitor ca si cum ar fi nedivizibilã. Divizibilitatea nu se aplicã decât în privinta erezilor lor, care nu pot cere creanta, sau care nu sunt tinuti de a o plãti decât în proportie cu pãrtile lor ereditare. (C. civ. 653, 774 si urm., 893, 896, 918, 1052, 1061, 1072, 1101, 1611, 1695).
Art. 1061. Principiul din articolul precedent nu se aplicã în privinta erezilor debitorului:
1. când debitul are de obiect un corp cert;
2. când unul din erezi este însãrcinat singur, prin titlu, cu executarea obligatiei;
3. când rezultã sau din natura obligatiei, sau din aceea a lucrului ce ea are de obiect, sau din scopul ce pãrtile îsi au propus prin contract, cã intentia lor a fost ca debitul sã nu se poatã achita în pãrti.
În cel dintâi caz, eredele, care posedã lucrul debit, poate fi actionat pentru totalitate, rãmânându-i recurs în contra celorlalti erezi.
În cel de al doilea caz, numai eredele însãrcinat cu plata debitului, si în cel de al treilea caz, fiecare erede poate fi actionat pentru totalitate, rãmânându-i recurs în contra coerezilor. (C. civ. 776 si urm., 977, 1011, 1026 si urm., 1058, 1062 si urm., 1611, 1695, 1746).
§ 2. Despre efectele obligatiei nedivizibile
Art. 1062. Fiecare din cei care au contractat împreunã un debit nedivizibil este obligat pentru totalitate, cu toate cã obligatia nu este contractatã solidar. (C. civ. 1039 si urm., 1059, 1071, 1611, 1695).
Art. 1063. Sunt obligati asemenea în tot si erezii aceluia care a contractat obligatia nedivizibilã. (C. civ. 653, 776 si urm., 908).
Art. 1064. Fiecare din erezii creditorului poate pretinde în totalitate executarea obligatiei nedivizibile.
Un singur erede nu poate face remisiunea totalitãtii debitului, nu poate primi pretul în locul lucrului.
Dacã unul din erezi a remis singur debitul sau a primit pretul lucrului, coeredele sãu nu poate pretinde lucrul nedivizibil decât cu scãderea pãrtii eredelui, care a fãcut remisiunea sau care a primit pretul. (C. civ. 1034 si urm., 1042, 1049 si urm., 1138 si urm., 1611).
Art. 1065. Eredele debitorului, fiind chemat în judecatã pentru totalitatea obligatiei, poate cere un termen ca sã punã în cauzã si pe coerezii sãi, afarã numai dacã debitul va fi de naturã a nu putea fi achitat decât de eredele tras în judecatã, care atunci poate sã fie osândit singur, rãmânându-i recurs în contra coerezilor sãi. (C. civ. 774, 777, 1042 si urm., 1071).
SECTIUNEA VI
Despre obligatiile cu clauzã penalã
Art. 1066. Clauza penalã este aceea prin care o persoanã, spre a da asigurare pentru executarea unei obligatii, se leagã a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i. (C. civ. 1087, 1708).
Art. 1067. Nulitatea obligatiei principale atrage pe aceea a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu atrage pe aceea a obligatiei principale. (C. civ. 1008).
Art. 1068. Creditorul are facultatea de a cere de la debitorul care n-a executat la timp, sau îndeplinirea clauzei penale, sau aceea a obligatiei principale. (C. civ. 1078, 1079).
Art. 1069. Clauza penalã este o compensatie a daunelor interese, ce creditorul suferã din neexecutarea obligatiei principale.
Nu poate dar creditorul cere deodatã si penalitatea si obiectul obligatiei principale, afarã dacã penalitatea nu s-a stipulat pentru simpla întârziere a executãrii. (C. civ. 1075 si urm., 1081 si urm., 1087).
Art. 1070. Penalitatea poate fi împutinatã de judecãtor, când obligatia principalã a fost executatã în parte. (C. civ. 1087, 1101).
Art. 1071. Când obligatia principalã, contractatã cu o clauzã penalã, este nedivizibilã, penalitatea este debitã prin contraventia unuia singur din erezi, si se va putea cere sau în totalitate, în contra aceluia care a comis contraventia, sau de la fiecare erede în proportie cu partea sa ereditarã, iar ipotecar pentru tot.
Acela din erezi care a plãtit are recurs în contra eredelui din faptul cãrui s-a îndeplinit conditia penalitãtii. (C. civ. 653, 774 si urm., 1062 si urm.).
Art. 1072. Când obligatia principalã contractatã cu o clauzã penalã este divizibilã, nu rãmâne supus la penalitate decât acel erede al debitorului care a cãlcat legãmântul, si acesta numai pentru partea la care este tinut în obligatia principalã, fãrã a avea creditorul vreo actiune în contra acelora care au executat obligatia principalã.
Aceastã regulã primeste exceptie în cazul când cugetul pãrtilor a fost ca plata obligatiei principale sã nu poatã fi fãcutã în pãrti, si unul din coerezi a împiedicat executarea obligatiei pentru totalitate. În acest caz creditorul poate cere de la acesta penalitatea întreagã, iar de la ceilalti coerezi numai pentru partea lor ereditarã, rãmânând recursul ce au în contra eredelui care a împiedicat executarea obligatiei. (C civ. 1061).
CAPITOLUL VII
Despre efectele obligatiilor
Art. 1073. Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactã a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdãunare. (C. civ. 1021, 1074 si urm., 1081 si urm., 1084).
Art. 1074. Obligatia de a da cuprinde pe aceea de a preda lucrul si de a-l conserva pânã la predare.
Lucrul este rizico-pericolul creditorului, afarã numai când debitorul este în întârziere; în acest caz rizico-pericolul este al debitorului. (C. civ. 942, 1079 si urm., 1081 si urm., 1156, 1314 si urm., 1391, 1406, 1479 si urm.).
Art. 1075. Orice obligatie de a face sau de a nu face se schimbã în dezdãunãri, în caz de neexecutare din partea debitorului. (C. civ. 1801 si urm.).
Art. 1076. Creditorul poate cere a se distrui1 ceea ce s-a fãcut, cãlcându-se obligatia de a nu face si toate cere a fi autorizat a distrui1 el însusi, cu cheltuiala debitorului, afarã de dezdãunãri.
1. Distruge
Art. 1077. Nefiind îndeplinitã obligatia de a face, creditorul poate asemenea sã fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului.
Art. 1078. Dacã obligatia consistã în a nu face, debitorul, care a cãlcat-o, este dator a da despãgubire pentru simplul fapt al contraventiei. (C. civ. 1079, 1081 si urm.).
Art. 1079. Dacã obligatia consistã în a da sau în a face, debitorul se va pune în întârziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliul sãu.
Debitorul este de drept în întârziere:
1. în cazurile anume determinate de lege;
2. când s-a contractat expres cã debitorul va fi în întârziere la împlinirea termenului, fãrã a fi necesitatea de notificare;
3. când obligatia nu putea fi îndeplinitã decât în un timp determinat, ce debitorul a lãsat sã treacã.
Art. 1080. Diligenta ce trebuie sã se punã în îndeplinirea unei obligatii este totdeauna aceea a unui bun proprietar.
Aceastã regulã se aplicã cu mai mare sau mai micã rigoare în cazurile anume determinate de aceastã lege. (C civ. 541, 715, 989, 1018, 1429, 1479, 1540, 1564, 1566, 1633, 1691).
Art. 1081. Daunele nu sunt debite decât atunci când debitorul este în întârziere de a îndeplini obligatia sa, afarã numai de cazul când lucrul ce debitorul era obligat de a da sau a face, nu putea fi dat nici fãcut decât într-un timp oarecare ce a trecut. (C. civ. 1075, 1079, 1321).
Art. 1082. Debitorul este osândit, de se cuvine, la plata de daune-interese sau pentru neexecutarea obligatiei, sau pentru întârzierea executãrii, cu toate cã nu este rea-credintã din partei, afarã numai dacã nu va justifica cã neexecutarea provine din cauzã strãinã, care nu-i poate fi imputatã.
Art. 1083. Nu poate fi loc la daune-interese când, din o fortã majorã sau din un caz fortuit, debitorul a fost poprit de a da sau a face aceea la care se obligase, sau a fãcut aceea ce-i era poprit. (C. civ. 1082, 1156, 1435, 1475, 1624, 1625).
Art. 1084. Daunele-interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit, afarã de exceptiile si modificãrile mai jos mentionate.
Art. 1085. Debitorul nu rãspunde decât de daunele-interese care au fost prevãzute sau care au putut fi prevãzute la facerea contractului, când neîndeplinirea obligatiei nu provine din dolul sãu. (C. civ. 960).
Art. 1086. Chiar în cazul când neexecutarea obligatiei rezultã din dolul debitorului, daunele-interese nu trebuie sã cuprindã decât aceea ce este o consecintã directã si necesarã a neexecutãrii obligatiei. (C. civ. 960, 1084).
Art. 1087. Când conventia cuprinde cã partea care nu va executa va plãti o sumã oarecare drept daune-interese, nu se poate acorda celeilalte pãrti o sumã nici mai mare nici mai micã. (C. civ. 1066 si urm., 1093 si urm.).
Art. 1088. La obligatiile care au de obiect o sumã oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legalã, afarã de regulile speciale în materie de comert, de fidejusiune si societate.
Aceste daune-interese se cuvin fãrã ca creditorul sã fie tinut a justifica despre vreo pagubã; nu sunt debite decât din ziua cererii înjudecatã, afarã de cazurile în care, dupã lege, dobânda curge de drept. (C civ. 1081 si urm., 1589).
Art. 1089. Dobânda pe timpul trecut poate produce dobândã, sau prin cerere în judecatã sau prin conventie specialã, numai ca, sau în cerere sau în conventie, sã fie chestiune de dobândã debitã cel putin pentru un an întreg.
Clauza prin care, de mai înainte si în momentul formãrii unei conventii alta decât o conventie comercialã, se va stipula dobânda la dobânzile datorite pentru un an sau pentru mai putin, ori mai mult de un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nulã.
Art. 1090. Cu toate acestea, veniturile pe timpul trecut, precum: arenzi, chirii, venituri de rendite perpetue sau pe viatã, produc dobândã din ziua cererii sau a conventiei.
Aceeasi regulã se aplicã la restitutiuni de fructe si la dobânzile plãtite de o a treia persoanã creditorului, în contul debitorului.
CAPITOLUL VIII
Despre stingerea obligatiilor
Art. 1091. Obligatiile se sting prin platã, prin novatiune, prin remitere voluntarã, prin compensatie, prin confuziune, prin pierderea lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul conditiei rezolutorii si prin prescriptie. (C. civ. 1019, 1092 si urm., 1128 si urm., 1138 si urm., 1143 si urm., 1154, 1156, 1837 si urm., 1900).
SECTIUNEA I
Despre platã
§ 1. Despre platã în genere
Art. 1092. Orice platã presupune o datorie; ceea ce s-a plãtit fãrã sã fie debit este supus repetitiunii.
Repetitiunea nu este admisã în privinta obligatiilor naturale, care au fost achitate de bunãvoie. (C. civ. 966 si urm., 992 si urm., 1023, 1053, 1408, 1638, 1671).
A se vedea art. 20 din Decretul nr. 167/1958 (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1093. Obligatia poate fi achitatã de orice persoanã interesatã, precum de un coobligat sau de un fidejusor.
Obligatia poate fi achitatã chiar de o persoanã neinteresatã; aceastã persoanã trebuie însã sã lucreze în numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreazã în numele ei propriu, sã nu se subroge, în drepturile creditorului. (C. civ. 973, 987, 1094, 1106 si urm., 1655, 1669).
Art. 1094. Obligatia de a face nu se poate achita de altã persoanã în contra vointei creditorului, când acesta are interes ca debitorul chiar s-o îndeplineascã. (C. civ. 1075 si urm., 1485).
Art. 1095. Plata, ca sã fie valabilã, trebuie fãcutã de proprietarul capabil de a înstrãina lucrul dat în platã.
Cu toate acestea, plata unei sume în bani, sau altor lucruri ce se consumã prin întrebuintare, nu poate fi repetitã contra creditorului care le-a consumat de bunã-credintã, desi plata s-a fãcut de o persoanã ce nu era proprietar sau care nu era capabilã de a înstrãina. (C. civ. 946 si urm., 992, 1097, 1899).
Art. 1096. Plata trebuie sã se facã creditorului sau împuternicitului sãu, sau aceluia ce este autorizat de justitie sau de lege a primi pentru dânsul.
Plata datã aceluia ce n-are împuternicire de a primi pentru creditor, este valabilã, dacã acest din urmã o ratificã sau profitã de dânsa. (C. civ. 1097 si urm., 1190, 1532 si urm., 1609).
Art. 1097. Plata fãcutã cu bunã-credintã acelui ce are creanta în posesiunea sa, este valabilã chiar dacã în urmã posesorul ar fi evins.
Art. 1098. Dacã creditorul este necapabil de a primi, plata ce i se face nu este valabilã, afarã numai dacã debitorul probeazã cã lucrul plãtit a profitat creditorului. (C. civ. 1096).
Art. 1099. Plata fãcutã de debitor creditorului sãu în urma unui sechestru sau opozitii1 nu este valabilã în privinta creditorilor sechestranti si oponenti; acestia pot, în virtutea dreptului lor, sã-l sileascã a plãti din nou; debitorul însã, în acest caz, are recurs în contra creditorului. (C. civ. 1152, 1616).
1. Textul se referã la poprirea în mâinile celor de-al treilea.
Art. 1100. Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela ce i se datoreste, chiar când valoarea lucrului oferit ar fi egalã sau mai mare. (C. civ. 1578, 1604, 1683).
Art. 1101. Debitorul nu poate sili pe creditor a primi parte din datorie, fie datoria divizibilã chiar.
Cu toate acestea, judecãtorii pot, în considerarea pozitiei debitorului, sã acorde mici termene pentru platã si sã opreascã executarea urmãririlor, lãsând lucrurile în starea în care se gãsesc.
Judecãtorii însã nu vor uza de aceastã facultate decât cu mare rezervã. (C. civ. 1057 si urm., 1115 pct. 3, 1582, 1831 ).
Art. 1102. Debitorul unui corp cert si determinat este liberat prin trãdarea1 lucrului în starea în care se gãsea la predare, dacã deteriorãrile ulterioare nu sunt ocazionate prin faptul sau greseala sa, nici prin aceea a persoanelor pentru care este responsabil, sau dacã înaintea acestor deteriorãri n-a fost în întârziere. (C. civ. 903, 998 si urm., 1074 si urm., 1083, 1324, 1434, 1605).
1. Predarea
Art. 1103. Dacã datoria este un lucru determinat numai prin specia sa, debitorul, ca sã se libereze, nu este dator a-l da de cea mai bunã specie, nici însã de cea mai rea.
Art. 1104. Plata trebuie a se face în locul arãtat în conventie. Dacã locul nu este arãtat, plata, în privinta lucrurilor certe si determinate, se va face în locul în care se gãsea obiectul obligatiei în timpul contractãrii.
În orice alt caz, plata se face la domiciliul debitorului. (C. civ. 1115 pct. 6, 1121, 1319, 1362, 1614).
Art. 1105. Cheltuielile pentru efectuarea plãtii sunt în sarcina debitorului. (C. civ. 1117, 1305, 1317, 1614).
§ 2. Despre plata prin subrogatie
Art. 1106. Subrogatia în drepturile creditorului, fãcutã în folosul unei a treia persoane ce îi plãteste, este sau conventionalã sau legalã. (C. civ. 1093, 1670, 1682).
Art. 1107. Aceastã subrogare este conventionalã:
1. când creditorul, primind plata sa de la o altã persoanã, dã acestei persoane drepturile, actiunile, privilegiile sau ipotecile sale, în contra debitorului; aceastã subrogatie trebuie sã fie expresã si fãcutã tot într-un timp cu plata;
2. când debitorul se împrumutã cu o sumã spre a-si plãti datoria si subrogã pe împrumutãtor în drepturile creditorului. Ca sã fie valabilã aceastã subrogatie, trebuie sã se facã actul de împrumut si chitanta înaintea tribunalului, sã se declare în actul de împrumut cã suma s-a luat pentru a face plata, si în chitantã sã fie declarat cã plata s-a fãcut cu banii dati pentru aceasta de noul creditor. Aceastã subrogatie se opereazã fãrã concursul vointei creditorului. (C. civ. 1093).
A se vedea:
Art. 76 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938), cu modificãrile ulterioare, potrivit cãruia cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar va putea cere înscrierea strãmutãrii dreptului de ipotecã, în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogatia.
Art. 1108. Subrogatia se face de drept:
1. în folosul aceluia care, fiind el însusi creditor, plãteste altui creditor, ce are preferintã;
2. în folosul aceluia care, dobândind un imobil, plãteste creditorilor cãror acest imobil era ipotecat;
3. în folosul aceluia care, fiind obligat cu altii sau pentru altii la plata datoriei, are interes de a o desface;
4. în folosul eredului beneficiar, care a plãtit din starea sa datoriile succesiunii. (C. civ. 713, 777 si urm., 1053 si urm., 1510, 1670, 1722, 1746, 1778, 1799, 1812).
Art. 1109. Subrogatia stabilitã prin articolele precedente se opereazã atât în contra fidejusorului, cât si în contra debitorului. Ea nu poate desfiinta dreptul creditorului, când plata i s-a fãcut numai pentru parte din datorie; în acest caz el poate exercita, pentru ce are a mai lua, aceleasi drepturi ce exercitã si subrogatul, pentru partea plãtitã, celui cui a fãcut o platã partialã. (C. civ. 1652 si urm.).
§ 3. Despre imputatia plãtii
Art. 1110. Debitorul, având mai multe datorii, al cãror obiect este de aceeasi spetã, are dreptul a declara, când plãteste, care este datoria ce voieste a desface. (C. civ. 1506).
Art. 1111. Debitorul unei datorii, pentru care se plãteste dobândã, sau o renditã, nu poate, fãrã consimtãmântul creditorului, sã impute plata ce face pe capital cu preferintã asupra renditei sau a dobânzii. Plata partialã, fãcutã pe capital si dobândã, se imputã mai întâi asupra dobânzii. (C. civ. 1588).
Art. 1112. Când debitorul unor deosebite datorii a primit o chitantã prin care creditorul imputã aceea ce a luat special asupra uneia din aceste datorii, debitorul nu mai poate cere ca imputatia sã se facã asupra unei alte datorii, afarã numai dacã creditorul l-a amãgit sau l-a surprins.
Art. 1113. Când în chitantã nu se zice nimic despre imputatie, plata trebuie sã se impute asupra aceleia din datorii ajunse la termen, pe care debitorul, în acel timp, avea mai mare interes a o desface. În caz de o datorie ajunsã la termen si alta neajunsã, desi aceasta din urmã ar fi mai oneroasã, imputatia se face asupra celei ajunse la termen.
Dacã datoriile sunt de egalã naturã, imputatia se face asupra celei mai vechi; dacã datoriile sunt în toate egale, imputatia se face proportional asupra tuturora. (C. civ. 1151, 1506).
§ 4. Despre ofertele de platã si despre consemnatiuni
Art. 1114. Când creditorul unei sume de bani refuzã de a primi plata, debitorul poate sã-i facã oferte reale, si, refuzând creditorul de a primi, sã consemneze suma.
Ofertele reale, urmate de consemnatiune, libereazã pe debitor; ele, în privintã-i tin loc de platã, de sunt valabil fãcute, si suma consemnatã, cu acest mod, este în rizico-pericolul creditorului.
Procedura ofertei de platã si a consemnatiunii este reglementatã prin art. 586-590 Cod procedurã civilã.
Art. 1115. Pentru ca ofertele sã fie valabile trebuie:
1. sã fie fãcute creditorului, ce are capacitatea de a primi, sau acelui ce are dreptul de a primi pentru dânsul;
2. sã fie fãcute de o persoanã capabilã de a plãti;
3. sã fie fãcute pentru toatã suma exigibilã, pentru rendite si dobânzi datorite, pentru cheltuieli lichidate si pentru o sumã oarecare în privinta cheltuielilor nelichidate, sumã asupra cãreia se poate reveni, dupã lichidarea acestor cheltuieli;
4. termenul sã fie împlinit, dacã a fost stipulat în favoarea creditorului;
5. conditia sub care datoria s-a contractat sã se fi îndeplinit;
6. ofertele sã fie fãcute în locul ce s-a hotãrât pentru platã, si dacã locul pentru platã nu s-a determinat prin o conventie specialã, sã fie fãcute sau creditorului în persoanã, sau la domiciliul sãu, sau la domiciliul ales pentru executarea conventiei;
7. ofertele sã fie fãcute prin un ofiter public1 ce era competent, pentru astfel de acte. (C. civ. 1095 si urm., 1104).
A se vedea si art. 587 Cod procedurã civilã.
1. Executor judecãtoresc
Art. 1116. Nu este necesar pentru validitatea consemnatiunii ca ea sã fi fost autorizatã de judecãtor; e destul:
1. sã fi fost precedatã de o somatie significatã2 creditorului, în care sã se arate ziua, ora si locul unde suma oferitã are sã fie depusã;
2. ca debitorul sã depunã suma oferitã în casa de depozite si consemnatiuni, cu dobânda ei pânã în ziua depunerii.
2. Comunicatã
Art. 1117. Cheltuielile ofertelor reale si ale consemnatiunii sunt în sarcina creditorului, de sunt fãcute valabil. (C. civ. 1105).
Art. 1118. Pe cât timp consemnatiunea nu s-a primit de creditor, debitorul poate sã ia înapoi suma depusã, si într-acest caz codebitorii sau fidejusorii sãi nu sunt liberati.
Art. 1119. Când debitorul a dobândit o hotãrâre ce are puterea lucrului judecat, prin care ofertele sau consemnatiunea s-au declarat bune si valabile, el nu mai poate, chiar cu consimtãmântul creditorului, sã-si retragã suma depusã în prejudiciul codebitorilor sau fidejusorilor sãi.
Art. 1120. Creditorul, care a consimtit ca debitorul sã-si retragã consemnatiunea, dupã ce aceasta s-a declarat valabilã printr-o hotãrâre ce dobândise puterea lucrului judecat, pierde dreptul de privilegii sau ipoteci ce avea pentru plata creantei sale.
Art. 1121. Dacã lucrul debit este un corp cert care trebuie a se trãda1 în locul unde se gãseste, debitorul este obligat a soma pe creditor sã-l ia, printr-un act ce i se va notifica sau în persoana sau la domiciliul sãu, sau la domiciliul ales pentru executarea conventiei. Dupã aceastã somatie, dacã creditorul nu-si ia lucrul si debitorul are trebuintã de locul unde este pus, acesta din urmã poate lua permisiunea justitiei ca sã-l depunã în altã parte. (C. civ. 1104, 1319).
1. A se preda
§ 5. Despre cesiunea bunurilor
Art. 1122. Cesiunea bunurilor este abandonarea stãrii sale întregi, fãcutã de debitorul ce nu poate plãti creditorului sau creditorilor sãi.
Art. 1123. Cesiunea bunurilor e voluntarã sau judiciarã.
Art. 1124. Cesiunea bunurilor voluntarã este aceea ce se acceptã de creditori de bunã voie si care n-are alt efect decât acela ce rezultã chiar din stipulatiile conventiei încheiate între ei si debitor.
Art. 1125. Cesiunea bunurilor este un beneficiu pe care legea îl acordã debitorului nefericit si de bunã-credintã, cãrui ca sã-si poatã redobândi libertatea, i se permite sã se dea creditorilor sãi înaintea justitiei toate bunurile sale, si chiar în caz de stipulatie contrarie.
Art. 1126. Cesiunea judiciarã nu transmite creditorilor proprietatea; ea le dã numai dreptul de a face sã se vândã bunurile în folosul lor si de a le lua venitul pânã la vânzare.
Art. 1127. Creditorii nu pot refuza cesiunea judiciarã, decât în cazurile exceptate de lege. Ea descarcã pe debitor de constrângerea corporalã; nu-l libereazã însã decât pânã în concurentã cu valoarea bunurilor lãsate în dispozitia creditorilor. Când bunurile nu sunt îndestulãtoare, el este obligat, de va dobândi altele, sã le lase si pe acestea în dispozitia creditorilor pânã la plata datoriei întregi.
SECTIUNEA II
Despre novatiune
Art. 1128. Novatiunea se opereazã în trei feluri:
l. când debitorul contracteazã în privinta creditorului sãu o datorie nouã ce se substituie celei vechi care este stinsã;
2. când un nou debitor este substituit celui vechi, care este descãrcat de creditor;
3. când, prin efectul unui nou angajament, un nou creditor este substituit celui vechi, cãtre care debitorul este descãrcat. (C. civ. 782, 1107, 1120, 1129 si urm., 1391 si urm.).
Art. 1129. Novatiunea nu se opereazã decât între persoane capabile de a contracta. (C. civ. 946 si urm.).
Art. 1130. Novatiunea nu se prezumã. Vointa de a o face trebuie sã rezulte evident din act.
Art. 1131. Novatiunea, prin substituirea unui nou debitor, poate sã se opereze fãrã concursul primului debitor.
Art. 1132. Delegatia, prin care un debitor dã creditorului un alt debitor ce se obligã cãtre dânsul, nu opereazã novatiunea, dacã creditorul n-a declarat expres, cã descarcã pe debitorul ce a fãcut delegatia. (C. civ. 1107, 1393).
Art. 1133. Creditorul ce a descãrcat pe debitorul de care s-a fãcut delegatia n-are recurs în contra acestui debitor, dacã debitorul delegat devine nesolvabil, afarã de cazul când prin act se rezervã expres acest drept, sau când delegatul este declarat falit sau cãzut în deconfiturã1, în momentul delegatiei.
1. Starea de insolvabilitate a unui debitor necomerciant.
Art. 1134. Privilegiile si ipotecile creantei celei vechi nu le are si creanta ce i este substituitã, afarã de cazul când creditorul le-a rezervat expres.
Art. 1135. Când novatiunea se opereazã prin substituirea unui nou debitor, privilegiile si ipotecile primitive ale creantei nu pot trece asupra bunurilor noului debitor.
Art. 1136. Când novatiunea se opereazã între creditor si unul din debitorii solidari, privilegiile si ipotecile vechii creante nu se pot rezerva decât asupra bunurilor acelui care contractã noua datorie.
Art. 1137. Codebitorii sunt liberati prin novatiunea fãcutã între creditori si unul din debitorii solidari.
Novatiunea fãcutã în privinta debitorului principal libereazã cautiunile.
SECTIUNEA III
Despre remiterea datoriei
Art. 1138. Remiterea voluntarã a titlului original fãcutã de creditor debitorului dã proba liberatiunii.
Remiterea voluntarã a copiei legalizate a titlului lasã a se presupune remiterea datoriei sau plata, pânã la proba contrarie.
Art. 1139. Remiterea lucru lui dat ca sigurantã nu este de ajuns ca sã facã a se presupune remiterea datoriei.
Art. 1140. Remiterea titlului original sau a copiei legalizate a titlului fãcutã unuia din debitori, are acelasi efect în folosul codebitorilor.
Art. 1141. Remiterea sau descãrcarea expresã fãcutã în folosul unuia din codebitorii solidari, libereazã pe toti ceilalti, afarã numai dacã creditorul si-a rezervat anume drepturile sale în contra acestor din urmã.
În cazul din urmã, creditorul nu poate cere plata datoriei decât scãzând partea celui cãrui a fãcut remitere (C. civ. 1039, 1049).
Art. 1142. Remiterea sau descãrcarea expresã fãcutã debitorului principal libereazã cautiunile.
Aceea acordatã cautiunii nu libereazã pe debitorul principal.
Aceea acordatã unei din cautiuni nu libereazã în totul pe celelalte.
Aceea acordatã unei cautiuni datã în urmã prin act separat, nu libereazã în nimic pe celelalte.
Aceea ce creditorul a primit de la o cautiune pentru a o descãrca din chezãsia sa trebuie sã se impute asupra datoriei si sã descarce pe debitorul principal si pe celelalte cautiuni.
SECTIUNEA IV
Despre compensatie
Art. 1143. Când douã persoane sunt datoare una alteia, se opereazã între dânsele o compensatie care stinge amândouã datoriile în felul si cazurile exprese mai jos. (C. civ. 1144 si urm., 1508, 1570).
Art. 1144. Compensatia se opereazã de drept, în puterea legii, si chiar când debitorii n-ar sti nimic despre aceasta; cele douã datorii se sting reciproc în momentul când ele se gãsesc existând deodatã si pânã la concurenta cotitãtilor lor respective.
Art. 1145. Compensatia n-are loc decât între douã datorii care deopotrivã au de obiect o sumã de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile de aceeasi specie si care sunt deopotrivã lichide si exigibile.
Prestatiile în fructe, al cãror pret este regulat prin mercuriale, se compenseazã cu sumele lichide si exigibile.
Art. 1146. Termenul de gratie nu împiedicã compensatia. (C. civ. 1101).
Art. 1147. Compensatia se opereazã oricare ar fi cauzele unei sau celeilalte datorii, afarã de cazurile:
1. unei cereri pentru restitutiunea unui lucru ce pe nedrept s-a luat de la proprietar;
2. unei cereri pentru restitutiunea unui depozit neregulat;
3. unei datorii declarate nesesizabile. (C. civ. 1560 si urm., 1570, 1591 si urm.).
Art. 1148. Compensatia se opereazã în privinta cautiunii, pentru ceea ce creditorul doreste debitorului principal.
Compensatia n-are loc, în privinta debitorului principal pentru ceea ce creditorul datoreste cautiunii. (C. civ. 1039 si urm., 1047, 1141, 1142, 1681).
Art. 1149. Debitorul, care a acceptat pur si simplu ca un creditor sã facã cesiunea drepturilor sale unei alte persoane, nu mai poate invoca în contra cesionarului compensatia care ar fi avut în privinta cedentului, înaintea acceptãrii.
Când cesiunea s-a notificat debitorului, dar nu s-a acceptat de dânsul, nu se împiedicã decât compensatia posterioarã acestei notificãri. (C. civ. 1391 si urm.).
Art. 1150. Când cele douã datorii nu sunt platnice într-acelasi loc, nu se poate opera compensatia decât plãtind cheltuielile remiterii1. (C. civ. 1104, 1105).
1. Cheltuielile determinate de efectuarea plãtii în alt loc.
Art. 1151. Când sunt mai multe datorii compensabile, datorile de aceeasi persoanã, se urmeazã, pentru compensatie, regulile stabilite pentru imputatie de art. 1113.
Art. 1152. Compensatia n-are loc în prejudiciul drepturilor dobândite de alte persoane. Astfel cel ce, fiind debitor, a devenit creditor în urma sechestrului1 ce i s-a fãcut de o altã persoanã, nu poate invoca compensatia în prejudiciul sechestrantului. (C. civ. 1099).
1. Popririi
Art. 1153. Acel ce a plãtit o datorie stinsã, de drept, prin compensatie, nu mai poate, repetând plata creantei pentru care n-a invocat compensatia, sã pretindã, în prejudiciul altor persoane, privilegiile sau ipotecile acestei creante, afarã numai dacã este o cauzã evidentã, ce l-a fãcut sã nu cunoascã creanta care trebuia sã compenseze datoria sa. (C. civ. 1144, 1299).
SECTIUNEA V
Despre confuziune
Art. 1154. Când calitãti necompatibile se întâlnesc pe capul aceleiasi persoane se face o confuzie, care stinge amândouã drepturile, activ si pasiv. (C. civ. 557, 565, 638, 1048, 1155, 1617, 1680).
Art. 1155. Confuziunea, ce se opereazã prin concursul calitãtilor de creditor si debitor principal, libereazã cautiunile.
Aceea ce se opereazã prin concursul calitãtilor de creditor sau debitor si cautiune, nu aduce stingerea obligatiei principale; aceea ce se opereazã prin concursul calitãtilor de creditor si debitor nu profitã codebitorilor sãi solidari, decât pentru portiunea datoratã de dânsul. (C. civ. 713, 781, 1039, 1048, 1141, 1142, 1148, 1680).
SECTIUNEA VI
Despre pierderea lucrului datorat si despre diferitele cazuri în care îndeplinirea obligatiei este imposibilã
Art. 1156. Când obiectul obligatiei este un corp cert si determinat, de piere, de se scoate din comert, sau se pierde astfel încât absolut sã nu se stie de existenta lui, obligatia este stinsã, dacã lucrul a pierit sau s-a pierdut, fãrã greseala debitorului, si înainte de a fi pus în întârziere.
Chiar când debitorul este pus în întârziere, dacã nu a luat asupra-si cazurile fortuite, obligatia se stinge, în caz când lucrul ar fi pierit si la creditor, dacã i s-ar fi dat.
Debitorul este tinut de a proba cazurile fortuite ce alegã. Ori în ce chip ar pieri sau s-ar pierde lucrul furat, pierderea sa nu libereazã pe cel ce l-a sustras de a face restitutiunea pretului.
Obligatia se stinge întotdeauna când printr-un eveniment oarecare, ce nu se poate imputa debitorului, se face imposibilã îndeplinirea acestei obligatii. (C. civ. 557, 565, 636, 760, 927, 998 si urm., 1030, 1083, 1156, 1311, 1434, 1439, 1479 si urm., 1566, 1624, 1625).
SECTIUNEA VII
Despre actiunea de anulare sau resciziune
Art. 1157. Minorul poate exercita actiunea în resciziune pentru simpla leziune în contra oricãrei conventii. (C. civ. 694, 954, 1158 si urm.).
Textul a fost modificat implicit prin alin. 1 si 2 ale art. 25 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1158. Când leziunea rezultã dintr-un eveniment cazual si neasteptat, minorul n-are actiunea în resciziune. (C. civ. 1083).
Art. 1159. Minorul ce face o simplã declaratie cã este major are actiunea în resciziune. (C. civ. 1162).
Art. 1160. Minorul comerciant, bancher sau artizan, n-are actiunea în resciziune contra angajamentelor ce a luat pentru comertul sau arta sa.
Textul a devenit inaplicabil cu privire la comercianti, întrucât acestia, potrivit art. 10 din Codul de comert, nu pot avea aceastã calitate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, când se dobândeste majoritatea.
Art. 1161. Minorul n-are actiunea în resciziune contra conventiilor fãcute în contractul de cãsãtorie, dacã acesta s-a fãcut cu consimtãmântul si asistenta acelora al cãror consimtãmânt este cerut pentru validitatea cãsãtoriei sale.
Textul a fost abrogat implicit prin abrogarea art. 1223-1293 C. civ., privitoare la contractul de cãsãtorie, precum si prin abrogarea art. 131 si urm. C. civ., privitoare la consimtãmântul cerut pentru cãsãtoria minorului.
Art. 1162. Minorul n-are actiunea în resciziune contra obligatiilor ce rezultã din delictele sau cvasi-delictele sale.
Art. 1163. Minorul nu mai poate exercita actiune în resciziune în contra angajamentului fãcut în minoritate, dacã l-a ratificat dupã ce a devenit major, si aceasta si în cazul când angajamentul este nul în forma sa, si în acela când produce numai leziune. (C. civ. 1190).
Art. 1164. Când minorii, interzisii sau femeile mãritate sunt admisi, în aceastã calitate, a exercita actiune de resciziune în contra angajamentelor lor, ei nu întorc aceea ce au primit, în urmarea acestor angajamente, în timpul minoritãtii, interdictiei sau maritajului, decât dacã se probeazã cã au profitat de aceea ce li s-a dat.
Textul a devenit inaplicabil prin efectul Legii privitoare la ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate (Decretul nr. 1412, M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932).
Art. 1165. Majorul nu poate, pentru leziune, sã exercite actiunea în resciziune. (C. civ. 797).
A se vedea nota de sub art. 1157 C. civ.
Art. 1166. Când formalitãtile cerute, în privinta minorilor sau interzisilor, atât pentru înstrãinarea imobilelor, cât si pentru împãrtirea unei succesiuni, s-au îndeplinit, ei sunt, relativ la aceste acte, considerati ca si cum le-ar fi fãcut în majoritate sau înaintea interdictiei. (C. civ. 729 si urm., 749).
A se vedea si art. 105, 129 si 147 din Codul familiei.
Art. 1167. În lipsa unui act de confirmare sau de ratificare, este destul ca obligatia sã se execute voluntar, dupã epoca în care obligatia putea fi valabil confirmatã sau ratificatã.
Confirmarea, ratificarea, sau executarea voluntarã, în forma si în epoca determinatã de lege, tine loc de renuntare în privinta mijloacelor si exceptiilor ce puteau fi opuse acestui act, fãrã a se vãtãma însã drepturile persoanelor a treia.
Confirmarea sau ratificarea, sau executarea voluntarã a unei donatiuni, fãcutã de cãtre erezi sau reprezentantii donatorului, dupã moartea sa, tine loc de renuntare, atât în privinta viciilor de formã, cât si în privinta oricãrei alte exceptii. (C. civ. 959 si urm., 1163, 1546, 1713, 1843).
Art. 1168. Donatorul nu poate repara, prin nici un act confirmativ, viciurile unei donatiuni între vii; nulã în privinta formei, ea trebuie sã se refacã cu formele legiuite. (C. civ. 813 si urm. 1167).
CAPITOLUL IX
Despre probatiunea obligatiilor si a plãtii
Art. 1169. Cel ce face o propunere înaintea judecãtii trebuie sã o dovedeascã.
Art. 1170. Dovada se poate face prin înscrisuri, prin martori, prin prezumtii, prin mãrturisirea unei din pãrti si prin jurãmânt.
Dovada nu se mai poate face prin jurãmânt în urma abrogãrii art. 1207-1222 C. civ. prin Decretul nr. 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1207-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din C. com. (B. Of. nr. 68 din 12 august 1950).
SECTIUNEA I
Despre înscrisuri
§ 1. Despre titlul autentic
Art. 1171. Actul autentic este acela care s-a fãcut cu solemnitãtile cerute de lege, de un functionar public, care are drept de a functiona în locul unde actul s-a fãcut.
A se vedea nota de sub art. 651
Art. 1172. Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetentei sau a incapacitãtii functionarului, sau din lipsã de forme, este valabil ca scripturã sub semnãturã privatã, dacã s-a iscãlit de pãrtile contractante.
Art. 1173. Actul autentic are deplinã credintã în privirea oricãrei persoane despre dispozitiile si conventiile ce constatã.
Executarea actului autentic, care este învestit cu formula executorie, va fi suspendatã prin punerea în acuzatie, când se intenteazã o actiune criminalã1 în contra pretinsului autor al actului. Iar când în cursul unei instante civile actul se atacã de fals, tribunalele2 pot, dupã împrejurãri, a suspenda provizoriu executarea actului. (C. civ. 653, 969, 974).
1. Când se pune în miscare o actiune penalã
2. Instantele
Art. 1174. Actul cel autentic sau cel sub semnãturã privatã are tot efectul între pãrti despre drepturile si obligatiile ce constatã, precum si despre aceea ce este mentionat în act, peste obiectul principal al conventiei, când mentionarea are un raport oarecare cu acest obiect.
Dar mentionãrile care au de obiect un fapt cu totul strãin de acela al conventiei, nu pot servi decât numai la un început de dovadã. (C. civ. 1171, 1176, 1197).
Art. 1175. Actul secret, care modificã un act public, nu poate avea putere decât între pãrtile contractante si succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect în contra altor persoane. (C. civ. 973).
§ 2. Despre actele sub semnãturã privatã
Art. 1176. Actul sub semnãturã privatã, recunoscut de acela cãrui se opune, sau privit, dupã lege, ca recunoscut, are acelasi efect ca actul autentic, între acei care l-au subscris si între cei care reprezintã drepturile lor. (C. civ. 969, 1173 si urm., 1191, 1294).
Art. 1177. Acela cãrui se opune un act sub semnãturã privatã este dator a-l recunoaste sau a tãgãdui curat scriptura sau subsemnãtura sa.
Mostenitorii sãi sau cei care reprezintã drepturile aceluia al cãruia se pretinde cã ar fi actul pot declara cã nu cunosc scriptura sau semnãtura autorului lor. (C. civ. 653, 1178).
Art. 1178. Când cineva nu recunoaste scriptura si subsemnãtura sa, sau când succesorii sãi declarã cã nu le cunosc, atunci justitia ordonã verificarea actului.
Art. 1179. Actele sub semnãturã privatã, care cuprind conventii sinalagmatice, nu sunt valabile dacã nu s-au fãcut în atâtea exemplare originale câte sunt pãrti cu interes contrar. Este de ajuns un singur exemplar original pentru toate persoanele care au acelasi interes.
Fiecare exemplar trebuie sã facã mentiune de numãrul originalelor ce s-au fãcut.
Cu toate acestea, lipsa de mentiune cã originalele s-au fãcut în numãr îndoit, întreit si celelalte, nu poate fi opusã de acela care a executat din parte-i conventia constatatã prin act. (C. civ. 1190).
Art. 1180. Actul sub semnãturã privatã, prin care o parte se obligã cãtre alta a-i plãti o sumã de bani sau o câtime oarecare, trebuie sã fie scris în întregul lui de acela care l-a subscris, sau cel putin acesta, înainte de a subsemna, sã adauge la finele actului cuvintele “bun si aprobat”; arãtând totdeauna în litere suma sau câtimea lucrurilor si apoi sã iscãleascã.
Nu sunt supusi la aceastã regulã comerciantii, industrialii1, plugarii, vierii, slugile si oamenii care muncesc cu ziua. (C. civ. 944, 1181 ).
1. Meseriasii
Art. 1181. Când suma arãtatã în act este deosebitã de aceea ce este arãtatã în “bun”, obligatia se prezumã cã este pentru suma cea mai micã, chiar când actul precum si “bunul” sunt scrise în întreg de mâna aceluia care s-a obligat, afarã numai de nu se va proba în care parte este greseala. (C civ. 983, 1180, 1200, 1202).
Art. 1182. Data scripturii private nu face credintã în contra persoanelor a treia interesate, decât din ziua în care s-a înfãtisat la o dregãtorie publicã1, din ziua în care s-a înscris într-un registru public2, din ziua mortii a aceluia sau unui din acei care l-au subscris, sau din ziua în care va fi fost trecut fie si în prescurtare în acte fãcute de ofiteri publici3, precum procese-verbale pentru punerea pecetii sau pentru facerea de inventare.
1. Institutie de stat
2. Registru anume destinat
3. Functionar public
Art. 1183. Registrele comerciantilor nu fac credintã despre vânzãrile ce cuprind în contra persoanelor necomerciante. Dar judecãtorul poate da jurãmânt la una sau la alta din pãrti. (C. civ. 1184).
Cu privire la partea a doua a textului, a se vedea nota de sub art. 1170 C. civ.
Art. 1184. Registrele comerciantilor se cred în contra lor, dar cel care voieste a profita de ele nu poate despãrti cuprinderea lor, lãsând aceea ce poate a-i fi contrar. (C. civ. 1183, 1206).
Art. 1185. Registrele, cãrtile sau hârtiile domestice nu fac credintã în favoarea acelui care le-a scris, dar au putere în contra lui:
1. când cuprind curat primirea unei plãti;
2. când cuprind mentiunea expresã cã nota sau scrierea din ele s-a fãcut ca sã tinã loc de titlu în favoarea creditorului. (C. civ. 1198).
Art. 1186. Orice adnotatie fãcutã de creditor în josul, pe marginea, sau pe dosul unui titlu de creantã, este crezutã, cu toate cã nu este subsemnatã nici datatã de el, când tinde a proba liberatiunea debitorului.
Aceeasi putere doveditoare are si scriptura fãcutã de creditor pe dosul, marginea sau în josul duplicatului unui act sau chitantã, dar numai când duplicatul va fi în mâinile debitorului.
§ 3. Despre rãboaje
Art. 1187. Rãboajele, când crestãturile dupã amândouã bucãtile sunt egale si corelative, sunt un mijloc de probare între persoanele care au obicei de a se servi cu un asemenea mijloc de probatiune.
§ 4. Despre copiile titlurilor autentice
Art. 1188. Când originalul existã, copia legalizatã nu poate face credintã decât despre ceea ce cuprinde în original, înfãtisarea cãrui se poate cere totdeauna.
Când originalul nu existã, copiile legalizate de ofiterii publici1 competenti se cred, dupã distinctiile urmãtoare:
1. copiile scoase din ordinea magistratului2, pãrtile fiind fatã sau chemate, cu formele legale, precum si copiile scoase fãrã interventia magistratului2, dar de fatã cu pãrtile care au asistat de bunã voia lor, au aceiasi credintã ca si titlurile originale;
2. copiile care se vor fi dat de ofiterii publici1 competenti, fãrã interventia magistratului2 sau consimtãmântul pãrtilor, fac asemenea credintã dupã 30 de ani, socotiti din ziua în care s-au dat aceste copii. Când asemenea copii vor fi date de mai putin de 30 de ani, nu fac decât un început de dovadã;
3. copiile legalizate de un ofiter public1 necompetent, nu pot face decât un simplu început de dovadã;
4. copiile copiilor nu au nici o putere probatoare.
A se vedea nota de sub art. 651.
Potrivit art. 22 al Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare, certificatele eliberate în temeiul registrelor de stare civilã au aceiasi putere doveditoare ca si actele întocmite sau înscrise în registre.
1. Functionari publici.
2. Judecãtor.
§ 5. Despre acte recognitive
Art. 1189. Actul de recunoasterea unei datorii constatate prin un titlu precedent nu face probã despre datorie si nu dispensã pe creditor de a prezenta titlul original decât în urmãtoarele cazuri:
l. când actul de recunoastere cuprinde cauza si obiectul datoriei, precum si data titlului primordial, sau
2. când actul recognitiv, având o datã de 30 de ani, este ajutat de posesiune si de unul sau mai multe acte de recunoastere conforme cu dânsul.
Actul recognitiv, în cele douã cazuri mentionate, nu poate avea nici un efect despre ceea ce cuprinde mai mult decât titlul primordial, sau despre ceea ce nu este în asemãnare cu acest titlu. (C. civ. 628, 1188, 1190 si urm., 1864, 1893).
§ 6. Despre actele confirmative
Art. 1190. Actul de confirmarea sau ratificarea unei obligatii, în contra cãreia legea admite actiunea în nulitate, nu este valabil, decât atunci când cuprinde obiectul, natura obligatiei, si când face mentiune de motivul actiunii în nulitate, precum si despre intentia de a repara viciul pe care se întemeia acea actiune. (C. civ. 959, 1163, 1173, 1546, 1843).
SECTIUNEA II
Despre martori
§ 1. Despre cazul când dovada prin martori nu este primitã
Art. 1191. Dovada actelor juridice al cãror obiect are o valoare ce depãseste suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin act autentic, sau prin act sub semnãturã privatã.
Nu se va primi niciodatã o dovadã prin martori, în contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde cã s-ar fi zis înaintea, la timpul sau în urma confectionãrii actului, chiar cu privire la o sumã sau valoare ce nu depãseste 250 lei.
Pãrtile însã pot conveni ca si în cazurile arãtate mai sus sã se poatã face dovada cu martori, dacã aceasta priveste drepturi de care ele pot sã dispunã. (C. civ. 1173, 1176, 1192 si urm., 1294, 1416, 1533, 1597, 1621, 1686, 1704).
Art. 1192. Articolul precedent nu se aplicã în cazul când cererea depãseste 250 lei numai prin unirea capitalului cu dobânzile.
Art. 1193. Cel care a format cerere în judecatã, pentru o sumã mai mare de 250 lei, chiar de va voi a-si restrânge cererea la 250 lei, nu va fi primit a înfãtisa dovadã prin martori.
Art. 1194. Dovada prin martori nu se poate admite nici în cazul când cererea în judecatã este pentru o sumã mai micã de 250 lei, dar care este un rest din o creantã mai mare, neconstatatã prin înscris.
Art. 1195. Când în aceeasi instantã o parte face mai multe cereri, pentru care nu are înscrisuri, dacã toate aceste cereri, unindu-se, trec peste suma de 250 lei, dovada prin martori nu poate fi admisã, chiar când creditorul ar pretinde cã aceste creante provin din diferite cauze si cã s-au nãscut în diferite epoci, afarã numai dacã creditorul a dobândit aceste drepturi de la alte persoane.
Art. 1196. Toate cererile, sub orice titlu, care nu sunt justificate prin înscris, se vor face prin aceeasi petitie. Orice alte pretentii posterioare neprobate prin înscris si care se puteau face la darea petitiei nu vor mai fi primite.
Art. 1197. Regulile mai sus prescrise nu se aplicã în cazul când existã un început de dovadã scrisã.
Se numeste început de dovadã orice scripturã a aceluia în contra cãruia s-a format petitia, sau a celui ce el reprezintã si care scripturã face a fi de crezut faptul pretins.
Art. 1198. Acele reguli nu se aplicã însã întotdeauna când creditorului nu i-a fost cu putintã a-si procura o dovadã scrisã despre obligatia ce pretinde, sau a conserva dovada luatã, precum:
1. la obligatiile care se nasc din cvasicontracte si din delicte sau cvasidelicte;
2. la depozitul necesar, în caz de incendiu, ruinã, tumult sau naufragiu, si la depozitele ce fac cãlãtorii în ospãtãria unde trag; despre toate acestea judecãtorul va avea în vedere calitatea persoanelor si circumstantele faptului;
3. la obligatiile contractate în caz de accidente neprevãzute, când nu era cu putintã pãrtilor de a face înscrisuri;
4. când creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovadã scrisã, din o cauzã de fortã majorã neprevãzutã. (C. civ. 986 si urm., 998 si urm., 1083, 1473, 1620 si urm.).
SECTIUNEA III
Despre prezumtii
Art. 1199. Prezumtiile sunt consecintele ce legea sau magistratul1 trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut.
1. Judecãtorul.
§ 1. Despre prezumtiile stabilite de lege
Art. 1200. Sunt prezumtii legale acelea care sunt determinate special prin lege, precum:
1. actele ce legea le declarã nule pentru cã le priveste fãcute în frauda dispozitiilor sale;
2. în cazurile când legea declarã cã dobândirea dreptului de proprietate sau liberatiunea unui debitor rezultã din oarecare împrejurãri determinate;
3. (abrogat);
4. puterea ce legea acordã autoritãtii lucrului judecat. (C. civ. 469, 492, 505 si urm., 590 si urm., 602, 696, 786, 812, 1138, 1181, 1202, 1204 si urm., 1432).
Textul pct. 3 a fost abrogat prin Decretul nr. 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din C. civ. pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1200-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din C. com. (B. Of. nr. 68 din 12 august 1950).
Art. 1201. Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecatã are acelasi obiect, este întemeiatã pe aceeasi cauzã si este între aceleasi pãrti, fãcutã de ele si în contra lor în aceeasi calitate. (C. civ. 711, 973, 1715, 1788, 1834).
Art. 1202. Prezumtia legalã dispensã de orice dovadã pe acela în favoarea cãruia este fãcutã.
Nici o dovadã nu este primitã împotriva prezumtiei legale, când legea, în puterea unei asemenea prezumtii, anuleazã un act oarecare, sau nu dã drept de a se reclama în judecatã, afarã numai de cazurile când legea a permis dovada contrarie si afarã de aceea ce se va zice în privinta jurãmântului si mãrturisirii ce ar face o parte în judecatã. (C. civ. 1204 si urm.).
Referirea alin. 2 la jurãmânt si la mãrturisire a fost modificatã implicit ca urmare a abrogãrii art. 1200 pct. 3 prin Decretul nr. 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din C. civ., pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1207-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din C. com. (B. Of. nr. 68 din 12 august 1950).
§ 2. Despre prezumtiile care nu sunt stabilite de lege
Art. 1203. Prezumtiile care nu sunt stabilite de lege sunt lãsate la luminile si întelepciunea magistratului1; magistratul1 nu trebuie sã se pronunte decât întemeindu-se pe prezumtii, care sã aibã o greutate si puterea de a naste probabilitatea; prezumtiile nu sunt permise magistratului1 decât numai în cazurile când este permisã si dovada prin martori, afarã numai dacã un act nu este atacat cã s-a fãcut prin fraudã, dol sau violentã. (C. civ. 953, 960, 1041, 1130, 1191 si urm.).
1. Judecãtor
SECTIUNEA IV
Despre mãrturisirea unei pãrti
Art. 1204. Se poate opune unei pãrti mãrturisirea ce a fãcut sau înaintea începerii judecãtii, sau în cursul judecãtii.
Art. 1205. Mãrturisirea extrajudiciarã verbalã nu poate servi de dovadã când obiectul contestatiei nu poate fi dovedit prin martori. (C. civ. 1191 si urm.).
Art. 1206. Mãrturisirea judiciarã se poate face înaintea judecãtorului de însãsi partea prigonitoare, sau de un împuternicit special al ei spre a face mãrturisire.
Ea nu poate fi luatã decât în întregime împotriva celui care a mãrturisit si nu poate fi revocatã de acesta, afarã numai de va proba cã a fãcut-o din eroare de fapt.
Dispozitia primei pãrti din alin. 2 al art. 1206 a fost modificatã implicit prin modificarea art. 129 si 130 C. proc. civ., care consacrã principiul rolului activ al judecãtorului de a stãrui prin toate mijloacele legale pentru descoperirea adevãrului.
SECTIUNEA V
Despre jurãmânt
Art. 1207-1222. (Abrogate prin Decretul nr. 205 din 12.VIII.1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1207-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din Codul comercial).
TITLUL IV
DESPRE CONTRACTUL DE CÃSÃTORIE SI DESPRE DREPTURILE RESPECTIVE ALE SOTILOR
CAPITOLUL I
Art. 1223-1232. (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
CAPITOLUL II
Despre regimul dotal
Art. 1233-1293. (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
TITLUL V
DESPRE VINDERI
CAPITOLUL I
Despre natura si forma vânzãrii
Art. 1294. Vinderea este o conventie prin care douã pãrti se obligã între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plãti celei dintâi pretul lui.
Art. 1295. Vinderea este perfectã între pãrti si proprietatea este de drept strãmutatã la cumpãrãtor, în privinta vânzãtorului, îndatã ce pãrtile s-au învoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul încã nu se va fi predat si pretul încã nu se va fi numãrat.
În materie de vindere de imobile, drepturile care rezultã prin vinderea perfectã între pãrti, nu pot a se opune, mai înainte de transcriptiunea actului, unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat, dupã lege, oarecare drepturi asupra imobilului vândut. (C. civ. 948 si urm., 964, 971, 1300 si urm., 1303).
A se vedea nota de sub art. 1306.
Art. 1296. Vinderea se poate face sau pur sau sub conditie. Ea poate avea de obiect douã sau mai multe lucruri alternative.
În toate cazurile efectele sale sunt regulate dupã principiile generale ale conventiilor. (C. civ. 1004 si urm., 1017 si urm., 1026 si urm. ).
Art. 1297. În caz de vindere fãcutã prin dare de arvunã, conventia accesorie a arvunei nu va putea avea nici un efect:
1. dacã conventia principalã a vinderii este nulã;
2. dacã vinderea se executã;
3. dacã vinderea se reziliazã prin comun consimtãmânt;
4. dacã executarea vinderii a devenit imposibilã fãrã culpa nici uneia din pãrti.
Arvuna în aceste cazuri se va înapoia sau se va prinde în prestatiunile reciproce, dupã împrejurãri.
Art. 1298. Dacã vinderea nu s-a executat prin culpa unei din pãrtile contractante, aceasta va pierde arvuna datã sau o va întoarce îndoitã, având-o primitã, dacã partea care nu este în culpã nu ar alege mai bine sã cearã executarea vinderii.
Art. 1299. Dacã s-au vândut marfe cu grãmada, vinderea este perfectã, desi marfele n-au fost încã cântãrite, numãrate sau mãsurate.
Art. 1300. Dacã însã marfele nu s-au vândut cu grãmada, ci dupã greutate, dupã numãr sau dupã mãsurã, lucrurile vândute rãmân în rizicul-pericol al vânzãtorului, pânã ce vor fi cântãrite, numãrate sau mãsurate; dar aceasta nu împiedicã pe cumpãrãtor de a cere si a dobândi la caz de neexecutare, sau predarea lucrurilor vândute sau daune-interese, dacã se cuvine. (C. civ. 1018, 1074, 1075, 1082, 1299 si urm.).
Art. 1301. În privinta vinului, a oloiului si a altor asemenea lucruri care, dupã obicei, se gustã mai înainte de a se cumpãra, vinderea nu existã pânã ce cumpãrãtorul nu le-a gustat si n-a declarat cã-i convin.
Art. 1302. Vinderea fãcutã pe încercate este totdeauna presupusã conditionalã pânã la încercare.
Art. 1303. Pretul vânzãrii trebuie sã fie serios si determinat de pãrti.
Art. 1304. Cu toate acestea, determinarea pretului poate fi lãsatã la arbitratul unei a treia persoane.
Art. 1305. Spezele vânzãrii sunt în sarcina cumpãrãtorului, în lipsã de stipulatie contrarie. (C. civ. 1105, 1317, 1357).
CAPITOLUL II
Cine poate cumpãra sau vinde
Art. 1306. Pot cumpãra si vinde toti cãrora nu le este oprit prin lege. (C. civ. 475, 946 si urm.).
A se vedea:
- art. 105 alin. 3, 128, 129 si 147 din Codul familiei;
- art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor economice de stat ca regii autonome si societãti comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990);
- art. 45-49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 37 din 20 februarie 1991);
- Legea administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991, republicatã (M. Of. nr. 79 din 18 aprilie 1996).
Art. 1307. Vânzarea nu se poate face între soti decât pentru cauzã de lichidare, si anume:
1. când, în caz de separatie de patrimonii, unul dintre soti dã celuilalt, drept plata unei datorii, o avere a sa;
2. când bãrbatul cedeazã femeii, chiar neseparatã, din averea sa, pentru o cauzã legitimã, precum pentru un imobil ce era dator sã-i cumpere cu bani dotali, sau pentru o sumã ce-i datora;
3. când femeia cedeazã bãrbatului sãu, din avutul sãu propriu, drept plata unei sume promisã bãrbatului ca dotã.
În toate cazurile mostenitorii rezervatari ai pãrtilor contractante au drept de a ataca asemenea operatii, dacã ele ascund beneficii indirecte.
Textul fiind modificat implicit prin abrogarea art. 1223-1293 C. civ., interzicerea vânzãrii între soti nu mai comportã – în mãsura în care ele erau proprii regimului matrimonial dotal – exceptiile prevãzute la pct. 1, 2 si 3.
Art. 1308. Sub pedeapsã de nulitate, nu se pot face adjudecatari nici direct, nici prin persoane interpuse:
1. tutorii, ai averii celor de sub a lor tutelã;
2. mandatarii, ai averii ce sunt însãrcinati sã vânzã;
3. administratorii, ai averii comunelor sau stabilimentelor încredintate îngrijirii lor;
4. oficiantii publici1, ai averilor statului ale cãror vânzãri se fac printr-însii. (C. civ. 1539 si urm.).
1. Functionarii publici
Art. 1309. Judecãtorii si supleantii1, membrii ministerului public si avocatii nu se pot face cesionari de drepturi litigioase, care sunt de competinta tribunalului judetean în a cãrui razã teritorialã îsi exercitã functiunile lor, sub pedeapsa de nulitate, speze si daune-interese.
1. Grad judecãtoresc desfiintat
CAPITOLUL III
Despre lucrurile care se pot vinde
Art. 1310. Toate lucrurile care sunt în comert1, pot sã fie vândute, afarã numai dacã vreo lege a oprit aceasta. (C. civ. 476, 478, 963).
A se vedea si nota de sub art. 475 si 1306.
1. În circuitul civil.
Art. 1311. Dacã în momentul vânzârii, lucrul vândut era pierit în tot, vinderea este nulã. Dacã era pierit numai în parte, cumpãrãtorul are alegerea între a se lãsa de contract, sau a pretinde reducerea pretului. (C. civ. 1030 si urm., 1156, 1347).
CAPITOLUL IV
Despre obligatiile vânzãtorului
SECTIUNEA I
Dispozitii generale
Art. 1312. Vânzãtorul este dator sã explice curat îndatoririle ce întelege a lua asuprã-si.
Orice clauzã obscurã sau îndoioasã se interpreteazã în contra vânzãtorului. (C. civ. 983).
Art. 1313. Vânzãtorul are douã obligatii principale, a preda lucrul si a rãspunde de dânsul. (C. civ. 1314 si urm., 1336 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre predarea lucrului
Art. 1314. Predarea este strãmutarea lucrului vândut în puterea si posesiunea cumpãrãtorului. (C. civ. 1074 si urm., 1315 si urm. ).
Art. 1315. Obligatia de a preda imobilele se îndeplineste din partea vânzãtorului prin remiterea cheilor, dacã e vorba de o clãdire, sau prin remiterea titlului de proprietate.
Art. 1316. Predarea lucrurilor mobile se face: sau prin traditiunea realã, sau prin remiterea cheilor clãdirii, în care se aflã puse, sau prin simplul consimtãmânt al pãrtilor, dacã strãmutarea nu se poate face în momentul vânzãrii, sau dacã cumpãrãtorul le avea în puterea sa, la facerea vânzãrii, cu vreun alt titlu.
Art. 1317. Spezele predãrii sunt în sarcina vânzãtorului, si ale ridicãrii în sarcina cumpãrãtorului, dacã nu este stipulatiune contrarie. (C.civ. 1105, 1305).
Art. 1318. Traditiunea lucrurilor necorporale se face, sau prin remiterea titlurilor, sau prin uzul ce face cumpãrãtorul de dânsele, cu consimtãmântul vânzãtorului. (C. civ. 1391, 1393, 1687).
Art. 1319. Predarea trebuie sã se facã la locul, unde se aflã lucrul vândut în timpul vânzãrii, dacã pãrtile nu s-au învoit altfel. (C. civ. 1104, 1121, 1362).
Art. 1320. Dacã vânzãtorul nu face predarea în timpul determinat de ambele pãrti, cumpãrãtorul va avea facultatea de a alege între a cere rezolutiunea vânzãrii sau punerea sa în posesie, dacã întârzierea nu provine decât din faptul vânzãtorului. (C. civ. 1020, 1075, 1332).
Art. 1321. În toate cazurile, vânzãtorul trebuie sã fie condamnat1 la daune-interese, dacã urmeazã vreo vãtãmare pentru cumpãrãtor din nepredarea lucrului la timp. (C. civ. 1075, 1081si urm.).
1. Obligat
Art. 1322. Vânzãtorul nu este dator sã predea lucrul, dacã cumpãrãtorul nu plãteste pretul si nu are dat de vânzãtor un termen pentru platã. (C. civ. 1023, 1361 si urm.).
Art. 1323. El nu va fi dator sã facã predarea, chiar de ar fi si dat un termen pentru platã, dacã de la vânzare încoace, cumpãrãtorul a cãzut în faliment sau în nesolvabilitate, încât vânzãtorul se aflã în pericol de a pierde pretul, afarã numai dacã cumpãrãtorul va da cautiune cã va plãti la termen.
Art. 1324. Lucrul trebuie sã fie predat în starea în care se afla în momentul vânzãrii. Din acea zi toate fructele sunt ale cumpãrãtorului. (C. civ. 1018 si urm., 1080, 1363).
Art. 1325. Obligatia de a preda lucrul cuprinde accesoriile sale si tot ce a fost destinat la uzul sãu perpetuu. (C. civ. 468 si urm., 482 si urm., 488 si urm., 903, 1396).
Art. 1326. Vânzãtorul este dator sã predea cuprinsul lucrului vândut în mãsura determinatã prin contract, însã cu modificãrile mai jos arãtate.
Art. 1327. Dacã vânzarea unui imobil s-a fãcut cu arãtare de cuprinsul sãu, si pe atât mãsura, vânzãtorul este dator sã predea cumpãrãtorului, dacã acesta cere, cuprinsul arãtat în contract. Neputând, sau cumpãrãtorul necerând, vânzãtorul este dator sã sufere o scãdere proportionalã la pret. (C. civ. 1332).
Art. 1328. Dacã, din contrã, în cazul articolului precedent, s-ar gãsi cã cuprinsul lucrului e mai mare decât cel arãtat în contract, cumpãrãtorul poate sau a complini pretul dupã numãrul mãsurilor aflate, sau, dacã excedentele cuprinsului aflat se ridicã la o a douãzecea parte a cuprinsului declarat în contract, a strica vânzarea. (C. civ. 1332).
Art. 1329. În toate cazurile de vânzare, fãcutã altfel decât pe atât mãsura, fie vânzarea de un corp cert si limitat, fie de mai multe fonduri distincte si separate, fie conceputã cu expresia mãsurii înaintea desemnãrii obiectului sau din contrã, nici vânzãtorul n-are drept la adaos de pret, pentru excedent, nici cumpãrãtorul, la scãdere pentru lipsã, decât în cazul când excedentul sau lipsa pretuieste o a douãzecea parte din pretul total al vânzãrii. (C. civ. 1339).
Art. 1330. Dispozitiile celor trei articole precedente nu se vor aplica decât în lipsã de stipulatie contrarie între pãrti. (C. civ. 1339).
Art. 1331. Când, dupã art. 1328 si 1329, este caz de a se adãugi pretul pentru excedent de mãsuri, cumpãrãtorul are facultatea de a alege, între a strica vânzarea si a împlini pretul. Suplimentul pretului se rãspunde cu dobândã, dacã cumpãrãtorul a pãstrat imobilele.
Art. 1332. În toate cazurile, când cumpãrãtorul are drept de a strica vânzarea, vânzãtorul este dator sã-i restituie, deosebit de pret, dacã l-a primit, spezele contractului. (C. civ. 1305).
Art. 1333. Dacã s-au vândut douã fonduri printr-un singur contract, drept un singur pret, cu arãtare de mãsura fiecãruia, si cuprinsul unuia este mai mic decât cel declarat, iar al celuilalt mai mare, se va face compensatie între pretul excedentului si pretul lipsei, si actiunea vânzãtorului pentru adãugire sau a cumpãrãtorului pentru scãdere de pret va fi supusã regulilor mai sus stabilite.
Art. 1334. Actiunea vânzãtorului pentru complinirea pretului si a cumpãrãtorului, pentru scãderea pretului sau pentru stricarea contractului, se prescriu printr-un an din ziua contractului. (C. civ. 1327 si urm.).
Art. 1335. Pericolul total sau partial al lucrului vândut, mai înainte de predare, se judecã dupã regulile generale ale obligatiilor conventionale. (C. civ. 1018, 1080 si urm., 1083, 1156, 1358).
SECTIUNEA III
Despre rãspunderea vânzãtorului
Art. 1336. Vânzãtorul rãspunde cãtre cumpãrãtor:
1. de linistita posesiune a lucrului, si
2. de viciile aceluiasi lucru. (C. civ. 1313, 1337 si urm., 1352 si urm.).
§ 1. Rãspunderea de evictiune
Art. 1337. Vânzãtorul este de drept obligat, dupã natura contractului de vânzare, a rãspunde cãtre cumpãrãtor de evictiunea totalã sau partialã a lucrului vândut, sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect si care n-ar fi declarate la facerea contractului. (C. civ. 1408, 1503).
Art. 1338. Pãrtile pot prin conventie sã adauge, sã micsoreze sau sã steargã obligatia de a rãspunde de evictiune. (C. civ. 969, 1339 si urm., 1354, 1392).
Art. 1339. În nici un mod vânzãtorul nu se poate sustrage de la rãspunderea pentru evictiunea care ar rezulta dintr-un fapt personal al sãu; orice conventie contrarie este nulã. (C. civ. 5, 998, 999, 1392).
Art. 1340. Stipulatia prin care vânzãtorul se descarcã de rãspunderca pentru evictiune, nu-l scuteste de a restitui pretul, în caz de evictiune, afarã numai dacã cumpãrãtorul a cunoscut, la facerea vânzãrii, pericolul evictiunii, sau dacã a cumpãrat pe rãspunderea sa proprie. (C. civ. 1353, 1392).
Art. 1341. Când vânzãtorul este rãspunzãtor de evictiune, cumpãrãtorul, dacã este evins, are dreptul a cere de la vânzãtor:
1. restituirea pretului;
2. fructele, dacã este dator a le întoarce proprietarului care l-a evins;
3. spezele instantei1 deschise de dânsul în contra vânzãtorului si ale celei deschise de evingãtor în contra sa;
4. daune-interese si spezele contractului de vindere.
1. Cheltuieli de judecatã
Art. 1342. Dacã, la epoca evictiunii, lucrul vândut se aflã de o valoare inferioarã sau a suferit deteriorãri ori prin neglijenta cumpãrãtorului, ori prin evenimentele independente de cumpãrãtor, vânzãtorul nu se poate apãra de a restitui pretul întreg.
Art. 1343. Dar dacã cumpãrãtorul a tras foloase din stricãciunile ce a fãcut lucrului, vânzãtorul are dreptul a opri din pret o sumã egalã cu acele foloase.
Art. 1344. Dacã lucrul vândut se aflã, la epoca evictiunii, de o valoare mai mare, din orice cauzã, vânzãtorul este dator sã plãteascã cumpãrãtorului, pe lângã pretul vânzãrii, excedentele valorii în timpul evictiunii. (C. civ. 1348).
Art. 1345. Vânzãtorul estc dator sã întoarcã cumpãrãtorului, el însusi sau prin evingãtor, toate spezele necesare, utile si de întretinere ale aceluia.
Art. 1346. Dacã vânzãtorul a vândut cu rea-credintã fondul altuia, el va fi dator sã întoarcã cumpãrãtorului toate spezele ce va fi fãcut, chiar si cele de simplã plãcere.
Art. 1347. Dacã cumpãrãtorul este evins numai de o parte a lucrului si aceasta are, în privinta totului, o asa însemnãtate încât cumpãrãtorul n-ar fi cumpãrat lucrul fãrã acea parte, el poate strica vânzarea.
Art. 1348. Dacã, în caz de evictiunea unei pãrti a fondului vândut, nu se stricã vânzarea cumpãrãtorul are dreptul a cere valoarea, în momentul evictiunii, a pãrtii de care a fost evins, iar nu o parte proportionalã din pret, ori de au crescut sau de au scãzut imobilele în valoare de la vindere încoace. (C. civ. 1327, 1344, 1349).
Art. 1349. Dacã imobilul vândut se aflã însãrcinat de servituti neaparente, nedeclarate de vânzãtor si de o asa importantã, încât se poate presupune cã cumpãrãtorul n-ar fi cumpãrat de le-ar fi cunoscut, el poate cere, sau stricarea contractului sau indemnitate. (C civ. 1352).
Art. 1350. Chestiunile de daune-interese ce ar rezulta din neexecutarca vinderii si care nu sunt prevãzute aici se vor decide dupã regulile generale ale conventiilor. (C. civ. 977 si urm., 1020, 1021, 1074, 1075 si urm., 1081).
Art. 1351. Dacã cumpãrãtorul s-a judecat pânã la ultima instantã cu evingãtorul sãu, fãrã sã cheme în cauzã pe vânzãtor, si a fost condamnat, vânzãtorul nu mai rãspunde de evictiune, de va proba cã erau mijloace sã câstige judecata.
§ 2. Rãspunderea de viciile lucrului vândut
Art. 1352. Vânzãtorul este supus la rãspundere pentru viciile ascunse ale lucrului vândut, dacã, din cauza acelora, lucrul nu este bun de întrebuintat, dupã destinarea sa, sau întrebuintarea sa e atât de micsoratã, încât se poate presupune cã cumpãrãtorul nu l-ar fi cumpãrat, sau n-ar fi dat pe dânsul ceea ce a dat, de i-ar fi cunoscut viciile. (C. civ. 954, 1336, 1349, 1353 si urm.).
Art. 1353. Vânzãtorul nu este rãspunzãtor de viciile aparente si despre care cumpãrãtorul a putut singur sã se convingã. (C. civ. 1340).
Art. 1354. El este rãspunzãtor de viciile ascunse, chiar si când nu le-a cunoscut, afarã
numai dacã, în cazul acesta, nu se va fi învoit cu cumpãrãtorul ca sã nu rãspundã de vicii. (C. civ. 1338 si urm.).
Art. 1355. În cazurile art. 1352 si 1354, cumpãrãtorul poate sau a întoarce lucrul si a-si reprimi pretul, sau a opri lucrul si a cere înapoierea unei pãrti din pret arbitratã prin experti.
Art. 1356. Dacã vânzãtorul cunostea viciile lucrului, el este dator, pe lângã restitutiunea pretului, de toate daunele-interese cãtre cumpãrãtor.
Art. 1357. Dacã vânzãtorul nu cunostea viciile lucrului, el nu poate fi apucat decât pentru restitutiunea pretului si pentru spezele fãcute de cumpãrãtor cu ocazia vânzãrii. (C. civ. 1305, 1341).
Art. 1358. Dacã lucrul a pierit din cauza viciilor sale, vânzãtorul e dator a întoarce cumpãrãtorului pretul si a-l dezdãuna, conform celor douã articole precedente.
Dar pierderea lucrului prin caz fortuit va fi pe seama cumpãrãtorului.
Art. 1359. Actiunea pentru vicii redibitorii trebuie sã fie intentatã de cumpãrãtor în scurt termen, dupã natura viciului, obiceiul din partea locului si distanta.
A se vedea art. 5 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1360. Aceastã actiune nu existã în vânzãrile publice.
CAPITOLUL V
Despre obligatiile cumpãrãtorului
Art. 1361. Principala obligatie a cumpãrãtorului este de a plãti pretul la ziua si la locul determinat prin contract. (C. civ. 1092 si urm., 1104, 1294, 1303, 1322, 1362 si urm., 1730 pct. 5, 1737 pct. 1).
Art. 1362. Dacã nu s-a determinat nimic în privinta aceasta prin contract, cumpãrãtorul este dator a plãti la locul si la timpul în care se face predarea lucrului. (C. civ. 1104, 1319).
Art. 1363. Cumpãrãtorul datoreste dobânda pretului vânzãrii pânã la plãtirea capitalului, în cele trei urmãtoare cazuri:
dacã aceasta s-a cuprins anume în contract;
dacã lucrul vândut si predat produce fructe sau alte venituri;
dacã cumpãrãtorul a fost interpelat1 a plãti.
În acest dupã urmã caz dobânda nu curge decât din momentul interpelãrii. (C. civ. 969, 1088, 1324).
1. Pus în întârziere.
Art. 1364. Dacã cumpãrãtorul este tulburat, sau are cuvânt de a se teme cã ar fi tulburat prin vreo actiune, sau ipotecarã sau de revendicare, el poate suspenda plata pretului pânã ce vânzãtorul va face sã înceteze tulburarea sau va da cautiune, afarã numai dacã se va fi stipulat cã plata sã se facã chiar de ar urma tulburarea. (C. civ. 1322).
Art. 1365. Dacã cumpãrãtorul nu plãteste pretul, vânzãtorul poate cere rezolutiunea vânzãrii. (C. civ. 1020, 1021, 1320, 1366 si urm., 1647)
Art. 1366. Rezolutiunca vânzãrii de imobile se pronuntã îndatã, dacã vânzâtorul este în pericol de a pierde lucrul si pretul.
Dacã asemenea pericol nu existã, judecãtorul poate da cumpãrãtorului un termen mai mult sau mai putin lung, dupã împrejurãri, fãrã sã poatã da în nici un caz al doilea termen.
Trecând acel termen, fãrã ca cumpãrãtorul sã plãteascã, se va pronunta rezolutiunea vânzãrii. (C. civ. 1101).
Art. 1367. Când la o vânzare de imobile s-a stipulat cã, în lipsã de plata pretului în tcrmenul defipt, vânzarea va fi de drept rezolvatã, cumpãrãtorul poate plãti dupã expirarea termenului, pe cât timp nu este pus de vânzãtor în întârziere printr-o interpelare în forma1; dar dupã asemenea interpelare, judecãtorul nu-i poate da termen. (C. civ. 1020, 1021, 1079, 1366).
1. Într-unul din modurile prevãzute de lege.
Art. 1368. Actiunea vânzãtorului pentru rezolutiunea vânzãrii este realã. Cu toate acestea, vânzãtorul nu se va putea prevalida1 de dreptul sãu, în contra autoritãtii publice, nici în contra adjudecatarilor în vânzãri silite, decât conformându-se, pentru acest din urmã caz, regulilor prescrise în procedurã.
1. Prevala.
Art. 1369. Actiunea rezolutorie creatã prin art. 1365 este supusã la acelasi mod de conservare ca si privilegiul vânzãtorului. Ea nu poate fi exercitatã, dupã stingerea acestui privilegiu, cu vãtãmarea unei a treia persoane, care a câstigat de la cumpãrãtor drepturi asupra imobilului vândut, si care s-a conformat legilor ca sã pãstreze acele drepturi. (C. civ. 1722 si urm., 1730, 1737).
A se vedea si art. 17 alin. 1 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938), cu modificãrile ulterioare si art. 4 si 5 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1370. La vânzãri de denariate1 si de lucruri mobile, vânzarea se va rezolvi de drept si fãrã interpelare2 în folosul vânzãtorului, dupã expirarea termenului pentru ridicarea lor.
1. Producte
2. Punere în întârzire.
CAPITOLUL VI
Despre rezolutiunea vânzãrii prin rãscumpãrare
Art. 1371-1387. (Abrogate prin art. 4 al Legii contra cametei din 2.IV.1931).
CAPITOLUL VII
Despre licitatie
Art. 1388. Dacã un lucru comun al mai multor nu se poate împãrti usor si fãrã pierdere;
sau dacã într-o împãrtealã de bunã voie, s-ar afla lucruri pe care nici unul din împãrtitori n-ar putea, sau n-ar voi a lua; vânzarea unor asemenea lucruri se va face cu licitatie si pretul se va împãrti între coproprietari. (C. civ. 728 si urm., 1390).
Art. 1389. Fiecare din proprietari poate cere a se chema la licitatie strãini1; vor trebui de neapãrat sã se cheme, dacã unul din coproprietari este minor.
Potrivit art. 147 din Codul familiei, regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplicã si în cazul tutelei celui pus sub interdictie.
1. Alte persoane decât coproprietarii
Art. 1390. Modul si formalitãtile pentru lichidatie sunt arãtate la titlul “Despre succesiuni” si în codicele de procedurã.
CAPITOLUL VIII
Despre strãmutarea creantelor si altor lucruri necorporale
Art. 1391. La strãmutarea unei creante, a unui drept sau a unei actiuni, predarea între cedente si cesionar se face prin remiterea titlului. (C. civ. 1132, 1318, 1393 si urm.).
Art. 1392. Cel ce vinde o creantã, sau orice alt lucru necorporal, este dator sã rãspundã de existenta sa valabilã în folosul sãu, în momentul vânzãrii, desi vânzarea n-ar cuprinde aceastã îndatorire de rãspundere. (C. civ. 1337 si urm., 1397 si urm.).
Art. 1393. Cesionarul nu poate opune dreptul sãu la o a treia persoanã decât dupã ce a notificat debitorului cesiunea.
Acelasi efect va avea acceptarea cesiunii fãcutã de debitor într-un act autentic. (C. civ. 973, 1149, 1833).
Art. 1394. Cu toate acestea, orice act sau hotãrâre care constatã o cesiune sau o chitantã de chirie sau arendã pe doi ani viitori, va trebui sã fie transcris pe registrele oficiului ipotecar. (C. civ. 1393, 1801 si urm.).
1. Transcrierea se face în registrul de transcrieri al notariatului unde este situat bunul nemiscãtor (art. 710 si 711 pct. 8-9 C. proc. civ.).
2. Cu privire la opozabilitatea unor contracte de locatiune si a unor cesiuni de venituri, a se vedea si:
- Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cãrtile funciare din 27 aprilie 1938 (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947), cu modificãrile ulterioare;
- Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1395. Dacã mai înainte de notificarea cesiunii fãcutã de cedent sau de cesionar debitorului, acesta plãtise cedentului, liberarea sa va fi valabilã. (C. civ. 1097).
Art. 1396. Vinderea sau cesiunea unei creante cuprinde accesoriile creantei, precum cautiunea, privilegiul si ipoteca. (C. civ. 903, 1325, 1744).
A se vedea:
Legea nr. 58 asupra cambiei si biletului la ordin (M. Of. nr. 100 din 1 mai 1934), modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 11 din 4 august 1993 (M. Of. nr. 201 din 23 august 1993), aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 83/1994 (M. Of. nr. 292 din 14 octombrie 1994).
Art. 1397. Vânzãtorul sau cedentul unei creante nu rãspunde de solvabilitatea debitorului, decât dacã s-a îndatorat anume la aceasta si numai pânã la suma pretului de dânsul primit. (C. civ. 1133).
Art. 1398. Când a primit asuprã-si rãspunderea pentru solvabilitatea debitorului, aceastã îndatorire se întelege contractatã numai în ceea ce priveste solvabilitatea actualã a debitorului, nu si cea viitoare, afarã de cazul când se stipuleazã anume contrariul.
Art. 1399. Cel ce vinde o mostenire, fãrã a specifica cu deamãnuntul obiectele într-însa cuprinse, nu rãspunde decât de calitatea sa de mostenitor.
Art. 1400. Dacã s-a folosit de fructele vreunui fond, sau a primit plata vreunei creante ereditare, sau a vândut lucruri de ale succesiunii, este dator sã întoarcã toate acestea cumpãrãtorului, dacã nu si le-a rezervat anume la vânzare.
Art. 1401. Cumpãrãtorul este dator si el sã întoarcã vânzãtorului sumele plãtite de acesta pentru datoriile si sarcinile succesiunii, si sã-i tinã seama de sumele de care era el însusi creditor al succesiunii, dacã nu e stipulatie contrarie.
Art. 1402. Cel în contra cãrui existã un drept litigios vândut se va putea libera de cesionar numãrându-i pretul real al cesiunii, spezele contractului si dobânda din ziua când cesionarul a plãtit pretul cesiunii. (C. civ. 1309, 1341, 1403, 1404).
Art. 1403. Lucrul se socoteste litigios când existã proces sau contestatie asupra fondului dreptului.
Art. 1404. Dispozitiile art. 1402 înceteazã:
1. când cesiunea s-a fãcut la un comostenitor sau coproprietar al dreptului cedat;
2. când s-a fãcut la un creditor, spre plata creantei sale;
3. când s-a fãcut cãtre posesorul fondului asupra cãruia existã dreptul litigios.
TITLUL VI
Despre schimb
Art. 1405. Schimbul este un contract prin care pãrtile îsi dau respectiv un lucru pentru altul.
1. Cu privire la schimbul de terenuri, a se vedea art. 51 si 52 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar.
2. A se vedea si nota de sub art. 1306.
Art. 1406. Schimbul se face prin singurul consimtãmânt, întocmai ca si vânzarea. (C. civ. 1295).
A se vedea nota de la art. 971.
Art. 1407. Dacã unul din copermutanti1 a primit lucrul lui dat în schimb, si în urmã probeazã cã celãlalt contractant nu este proprietar al acelui lucru, nu poate fi constrâns a preda pe cel ce dânsul a promis, ci numai a întoarce pe cel primit. (C. civ. 1364).
1. Parte în contractul de schimb.
Art. 1408. Copermutantul1 evins de lucrul primit în schimb poate cere daune-interese sau întoarcerea lucrului sãu. (C. civ. 1020, 1021, 1337 si urm., 1341).
1. Parte în contractul de schimb
Art. 1409. Toate celelalte reguli prescrise pentru vânzare, se aplicã si la contractul de schimb.
TITLUL VII
DESPRE CONTRACTUL DE LOCATIUNE
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1410. Obiectul contractului de locatiune este un lucru sau o lucrare. (C. civ. 1411 si urm., 1470 si urm.).
Art. 1411. Locatiunea lucrurilor este un contract prin care una din pãrtile contractante se îndatoreste a asigura celeilalte folosinta unui lucru pentru un timp determinat, drept un pret determinat. (C. civ. 1413 si urm.).
Art. 1412. Locatiunea lucrãrilor este un contract prin care una din pãrti se îndatoreste drept un pret determinat, a face ceva pentru cealaltã parte. (C. civ. 1413, 1470).
Art. 1413. Locatiunile sunt de mai multe feluri si au regulile lor proprii.
Se cheamã închiriere, locatiunea edificiilor si aceea a miscãtoarelor;
Arendarea, locatiunea fondurilor rurale;
Prestatia lucrãrilor, locatiunea muncii si a serviciului;
Antreprizã, luarea sãvârsirii unei lucrãri drept un pret determinat, când materialul se dã de acela pentru care se executã o lucrare. (C. civ. 1416 si urm., 1447 si urm., 1470 si urm.).
Art. 1414. Se considera ca o locatiune orice concesiune temporarã a unui imobil drept o prestatie anualã, ori sub ce titlu ar fi fãcutã.
O asemenea concesiune nu trece cãtre cesionar nici o proprietate, chiar când s-ar fi stipulat contrariul, ceea ce va fi fãrã nici un efect. (C. civ. 1411)
Art. 1415. Locatiunile ereditare astãzi în fiintã cunoscute sub denumirea de emfiteuze, ori embatic (besman) se pãstreazã. Ele se vor regula dupã regulile sub care s-au nãscut.
Pe viitor ele nu se mai pot înfiinta.
Dispozitia art. 1415 alin. 1 nu mai are aplicare, întrucât prin art. 7 al Legii pentru reforma agrarã din 14 iulie 1921 (M. Of. nr. 82 din 17 iulie 1921), pãmântul care forma obiectul locatiunilor respective a fost expropriat în folosul embaticarilor).
CAPITOLUL II
Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale
Art. 1416. Dacã contractul fãcut verbal n-a primit nici o punere în lucrare, si una din pãrti îl neagã, nu se poate primi proba prin martori, oricât de mic ar fi pretul si chiar când s-ar zice cã s-a dat arvunã.
Numai celui ce neagã contractul se poate deferi jurãmânt (C. civ. 1191 si urm., 1197, 1297, 1298, 1417).
1. Dispozitia din alin. 2 al art. 1416 a devenit inaplicabilã în urma abrogãrii art. 1207-1222 C. civ. prin Decretul nr. 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1207-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din C. com. (B. Of. nr. 68 din 12 august 1950)
2. A se vedea Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996). Termenii utilizati si definiti în lege (art. 2) sunt: locuintã; locuintã convenabilã; locuintã socialã; locuintã de serviciu; locuintã de interventie; locuintã de necesitate; locuintã de protocol; casã de vacantã.
Art. 1417. Urmând contestatii asupra pretului contractului verbal, a cãrui punere în lucrare a început, si nefiind nici o chitantã, proprietarul jurând va fi crezut, dacã locatarul nu preferã a cere o estimatie prin experti. În cazul din urmã, spezele expertizei cad în sarcina lui, dacã estimatia întrece pretul ce-l reclamã.
Textul a fost modificat implicit ca urmare a abrogãrii art. 1207-1222 C. civ. (“Despre jurãmânt”) prin Decretul nr. 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 si art. 1207-1222 din acelasi cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din C. com. (B. Of. nr. 68 din 12 august 1950)
Art. 1418. Locatarul are dreptul de a subînchiria ori a subarenda si de a ceda contractul sau cãtre altul, dacã o asemenea facultate nu i-a fost interzisã.
Ea poate fi interzisã în tot ori în parte; aceastã interzicere nu se prezumã, ci trebuie sã rezulte din o stipulatie specialã. (C. civ. 534, 571, 573).
A se vedea si art. 26 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996).
Art. 1419. Dispozitiile articolelor relative la contractele de arendare a averilor dotale ale femeilor mãritate, se vor aplica si la contractele de arenda ale averilor minorilor. (C. civ. 534).
A se vedea nota de sub art. 534.
Art. 1420. Locatorul este dator, prin însãsi natura contractului, fãrã sã fie trebuintã de nici o stipulatie specialã:
1. de a trãda1 locatarului lucrul închiriat sau arendat;
2. de a-l mentine în stare de a putea servi la întrebuintarea pentru care a fost închiriat sau arendat;
3. de a face ca locatarul sã se poatã folosi neîmpiedicat în tot timpul locatiunii. (C. civ. 1421 si urm.).
1. Sã predea
Art. 1421. Locatorul trebuie sã trãdea1 lucrul în asa stare, încât sã poatã fi întrebuintat.
În cursul locatiunii, trebuie sã facã toate acele reparatii ce pot fi necesare, afarã de micile reparatii (reparatii locative) care prin uz sunt în sarcina locatarului. (C. civ. 1420 pct. 2, 1425, 1432, 1447 si urm.).
1. Predea
Art. 1422. Locatarul trebuie sã fie garantat pentru toate stricãciunile si viciile lucrului închiriat ori arendat, ce-i împiedicã întrebuintarea, chiar desi nu au fost cunoscute locatorului la timpul locatiunii.
Dacã din aceste vicii si defecte derivã pentru locatar o daunã oarecare, locatorul este dator a-l dezdãuna. (C. civ. 1352 si urm., 1425, 1575).
Art. 1423. Dacã în timpul locatiunii, lucrul închiriat ori arendat se stricã în totalitate prin caz fortuit, contractul este de drept desfãcut. Dacã însã se distrueste1 în parte, locatarul poate, dupã împrejurãri, sã cearã o scãdere din pret, ori desfiintarea contractului.
În amândouã cazurile nu i se dã nici o dezdãunare. (C. civ. 557, 1156, 1439).
1. Distruge.
Art. 1424. Locatorul nu poate în cursul locatiunii sã schimbe forma lucrului închiriat sau arendat.
A se vedea si:
- art. 28, 29 si 30 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996);
- art. 1-9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea constructiilor (M. Of. nr. 163 din 7 august 1991), modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1994 (M. Of. nr. 18 din 24 ianuarie 1994). Republicatã (M. Of. nr. 3 din 13 ianuarie 1997).
Art. 1425. Dacã în cursul locatiunii, lucrul închiriat sau arendat are nevoie de reparatii urgente, ce nu se pot amâna pânã la finele contractului, locatarul trebuie sã sufere strâmtoarea ce i se cãsuneazã, orice fel fie ea, si fiind lipsit chiar, pe timpul facerii lor, de întrebuintarea a o parte din lucrul închiriat sau arendat.
Dacã însã aceste reparatii continuã mai mult de 40 de zile, pretul locatiunii se va scãdea în proportia timpului în care si a pãrtii lucrului închiriat de a cãrei încredintare a rãmas lipsit.
Dacã reparatiile sunt de asa fel încât locatarul si familia sa se aflã în neputintã de a locui, el va putea cere anularea1 contractului. (C. civ. 1420 pct. 3, 1421).
1. Rezilirea
Art. 1426. Locatorul nu este rãspunzãtor cãtre locatar de tulburarea cãsunatã lui prin faptul unei a treia persoane, care persoanã nu-si sprijinã acest fapt pe un drept asupra lucrului închiriat sau arendat; locatarul are însã facultatea de a reclama în contrã-le în numele sãu personal. (C. civ. 1427 si urm.).
Art. 1427. Dacã, din contrã, locatarul a fost tulburat în folosinta sa, în urmarea unei actiuni relative la proprietatea lucrului, are drept la o scãdere în proportie cu pretul închirierii sau arendãrii, întrucât însã a înstiintat pe locator de aceastã molestare si împiedicare. (C. civ. 1351, 1422, 1428).
Art. 1428. Dacã acei ce au cãsunat tulburarea cu de la sine putere, pretind a avea vreun drept asupra lucrului, ori dacã locatarul este chemat în judecatã pentru a fi condamnat a pierde lucrul în totalitate sau în parte, sau pentru a suferi exercitiul unei servituti, el trebuie sã înstiinteze pe locator spre a fi garantat contra unei asemenea tulburãri si dacã vrea, poate sã fie scutit de orice chemare în judecatã, arãtând însã pe locatorul în al cãrui nume posedã. (C. civ. 1426 si urm. ).
A se vedea art. 60-63 si art. 64-65 C. proc. civ., referitoare la chemarea în garantie si, respectiv, la arãtarea titularului dreptului.
Art. 1429. Locatarul are douã îndatoriri principale:
1. trebuie sã întrebuinteze lucrul închiriat sau arendat ca un bun proprietar si numai la destinatia determinatã prin contract; iar în lipsã de stipulatie specialã, la destinatia prezumatã dupã circumstante;
2. trebuie sã plãteascã pretul locatiunii la termenele statornicite. (C civ. 1080, 1430 si urm., 1439, 1564).
Art. 1430. Dacã locatarul uzeazã de lucrul închiriat sau arendat în altfel de cum se aratã în contract, sau în un mod din care ar putea sã rezulte o vãtãmare pentru locator, acesta, dupã împrejurãri, poate cere desfiintarea contractului. (C. civ. 1020, 1021, 1420 pct. 2, 1429, 1439, 1453).
A se vedea si art. 24 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996), care prevede conditiile în care poate avea loc rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit.
Art. 1431. Locatarul trebuie sã restituie lucrul în starea în care l-a primit, conform inventarului, dacã s-a fost fãcut un asemenea între dânsul si locator; nu este rãspunzãtor de pierderea sau deteriorarea provenitã din cauza vechimii sau a unei forte majore. (C. civ. 547, 1156, 1423, 1432 si urm., 1448).
A se vedea art. 29 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996), care prevede obligatiile chiriasului.
Art. 1432. În lipsã de inventar se prezumã cã locatarul a primit lucrul închiriat ori arendat în starea în care locatorul era dator a-l trãda1 si trebuie sã-l restituie în aceeasi conditie, afarã numai când ar putea proba contrariul. (C. civ. 1421, 1477 si urm.).
1. A-l preda
Art. 1433. Locatarul e dator a apãra lucrul închiriat contra uzurpatiunilor.
Urmând uzurpatiune, este dator a înstiinta pe locator în termenul ce s-ar fi pus spre cercetare1. Cãlcând aceastã datorie rãmâne rãspunzãtor de daune si speze. (C. civ. 554, 1427, 1428).
1. Termenul fixat pentru judecarea actiunii tertului.
Art. 1434. Locatarul este rãspunzãtor de stricãciunile si pierderile întâmplate în cursul folosintei sale, întrucât nu probeazã cã au urmat fãrã culpa sa.
Asemenea este rãspunzãtor si de stricãciunile si pierderile cãsunate de persoanele familiei sale sau de sublocatar. (C. civ. 1429, 1434).
- art. 17 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996) potrivit cãruia prin familie în sensul acestei legi, se întelege sotul, sotia, copiii, precum si pãrintii sotului care locuiesc si gospodãresc împreunã.
Art. 1435. Este rãspunzãtor de incendiu, dacã nu probeazã cã incendiul s-a întâmplat prin caz fortuit sau fortã majorã, sau prin defect de constructie, sau cã focul a venit de la o casã vecinã. (C. civ. 547, 760, 1083, 1431, 1601).
Art. 1436. Locatiunea fãcutã pentru un timp determinat înceteazã de la sine cu trecerea termenului, fãrã sã fie trebuintã de o prealabilã înstiintare.
Dacã contractul a fost fãrã termen, concediul1 trebuie sã se dea de la o parte la alta, observându-se termenele defipte de obiceiul locului. (C. civ. 1436 si urm., 1443, 1450 si urm.).
A se vedea:
- art. 23 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996) potrivit cãruia în cazul în care pãrtile nu convin asupra reînoirii contractului de închiriere, chiriasul este obligat sã pãrãseascã locuinta la expirarea termenului contractual.
1. Denuntarea
Art. 1437. Dupã expirarea termenului stipulat prin contractul de locatiune, dacã locatarul rãmâne si e lãsat în posesie, atunci se considerã locatiunea ca reînnoitã, efectele ei însã se reguleazã dupã dispozitiile articolului relativ la locatiunea fãrã termen. (C. civ. 1436, 1452).
Prin Legea nr. 17 din 8 aprilie 1994 contractele de închiriere, indiferent de proprietar, privind suprafelele locative cu destinatia de locuinte, supuse normãrii si închirierii conform Legii nr. 5/1973, precum si cele folosite de cãtre asezãminte social-culturale si de învãtãmânt, de partide politice, sindicate si alte organizatii neguvernamentale, aflate în curs de executare la data intrãrii în vigoare a legii, se prelungesc de drept pe o perioadã de 5 ani, în aceleasi conditii. (M. Of. nr. 100 din 18 aprilie 1994)
Art. 1438. Când s-a notificat concediul1, locatarul chiar dacã ar fi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu poate opune relocatiunea tãcutã2. (C. civ. 1436, 1437).
1. Denuntarea
2. Reînnoirea tacitã a locatiunii
Art. 1439. Contractul de locatiune se desfiinteazã când lucrul a pierit în total sau s-a fãcut netrebnic spre obisnuita întrebuintare.
În caz când una din pãrti nu împlineste îndatoririle sale principale, cealaltã parte poate cere desfiintarea contractului. (C. civ. 557, 1020, 1021, 1091, 1156, 1420, 1423, 1429, 1447 si urm.).
Potrivit art. 24 din Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 (M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996) rezilierea contractului de închiriere, înainte de termenul stabilit se face, la cererea proprietarului, în cazurile prevãzute limitativ de acest articol.
Art. 1440. Contractul de locatiune nu se desfiinteazã prin moartea locatarului, nici prin aceea a locatorului. (C civ. 557, 653, 1485).
Art. 1441. Dacã locatorul vinde lucrul închiriat sau arendat, cumpãrãtorul este dator sã respecte locatiunea fãcutã înainte de vânzare, întrucât a fost fãcutã prin un act autentic sau prin un act privat, dar cu datã certã, afarã numai când desfiintarea ei din cauza vânzãrii s-ar fi prevãzut în însusi contractul de locatiune. (C. civ. 561, 1182, 1442, 1443).
Art. 1442. Dacã în contractul de locatiune s-a prevãzut desfiintarea lui din cauza vânzãrii, atunci locatarul are dreptul a cere dezdãunarea de la locator, afarã numai când s-ar fi stipulat contrariul.
Art. 1443. Cumpãrãtorul ce voieste sã facã întrebuintare de facultatea rezervatã prin contractul de locatiune de a da concediul1, trebuie sã vesteascã mai întâi pe locatar. Chiriasul va fi vestit mai înainte cu timpul cerut de obiceiul locului; arendasul cel putin cu un an. (C. civ. 1442).
1. Denuntare
Art. 1444. Arendasul ori locatarii nu pot fi dati afarã mai înainte de a fi dezdãunati de cãtre locator, iar când acesta nu o face de cãtre cumpãrãtor.
Art. 1445. Cumpãrãtorul cu pact de rãscumpãrare nu poate sã dea afarã pe locatar mai înainte de a fi devenit proprietar nerevocabil prin trecerea termenului rãscumpãrãrii.
Textul a fost abrogat implicit ca urmare a abrogãrii art. 1371-1387 C. civ., prin art. 4 al Legii contra cametei (M. Of. nr. 77 din 2 aprilie 1931).
CAPITOLUL III
Despre regulile particulare la închiriere
Art. 1446. Contractul de închiriere se poate desfiinta când locatarul nu mobileazã îndeajuns casa, afarã numai dacã dã garantie suficientã pentru plata chiriei.
Art. 1447. Reparatiile mici numite locative, ce rãmân în sarcina locatarului, dacã nu s-a stipulat din contrã, sunt acele pe care obiceiul locului le considerã de astfel si între altele sunt urmãtoarele:
reparatia vetrei sobelor, a gurii lor, a capacelor s.c.l. a stricãrii tencuielii din partea de jos a peretilor camerelor si a altor locuri de locuintã pânã la înãltimea de un metru;
la parchet si dusumele, întrucât numai unele bucãti sunt stricate;
a geamurilor, întrucât sfãrâmarea lor nu ar fi urmat din cauza unei întâmplãri extraordinare ori fortei majore, de care nu poate fi responsabil locatarul;
a usilor, ferestrelor, broastelor, verigilor si altfel de încuietori. (C. civ. 545, 1421, 1432, 1434, 1448 si urm. ).
Art. 1448. Nici una din reparatiile reputate locative nu cad în sarcina locatarului când stricãciunile au fost cauzate prin vechime sau fortã majorã.
Art. 1449. Curãtirea puturilor si a plimbãtorilor este în sarcina locatorului.
Art. 1450. Închirierea mobilelor destinate pentru mobilarea unei case întregi, a unui apartament ori magazin se considerã fãcutã pentru durata ordinarã a închirierii caselor, apartamentelor, magazinelor, dupã obiceiul locului.
Art. 1451. Închirierea unui apartament mobilat se va considera fãcutã pe un an, când s-a stipulat atâta chirie pe an;
pe o lunã, când s-a stipulat atâta chirie pe lunã;
pe o zi, când s-a stipulat atâta chirie pe zi.
Dacã nu existã nici o împrejurare din care sã se probeze cã închirierea s-a fãcut pe un an, pe o lunã sau pe o zi, se va considera fãcutã conform obiceiului locului.
Art. 1452. Dacã locatarul, si dupã expirarea termenului locatiunii, continuã a rãmâne în casa sau apartamentul închiriat, fãrã nici o împiedicare din partea locatorului, el se considerã cã voieste a le ocupa sub aceleasi conditii si pentru un timp determinat de obiceiul locului, si nu poate nici sã iasã, nici sã fie concediat înainte de a se fi fãcut vestirea, în termenul obisnuit în localitate. (C. civ. 1436, 1437).
Art. 1453. Dacã contractul de închiriere se desfiinteazã pentru culpa chiriasului, acesta e dator de a plãti chiria pe tot timpul necesar pentru o nouã închiriere, si daunele ce ar fi provenit din reaua întrebuintare a lucrului închiriat. (C. civ. 1084, 1429, 1439, 1446).
CAPITOLUL IV
Despre regulile particulare la arendare1
SECTIUNEA I
Arendare pe bani
Art. 1454. Dacã, prin contractul de arendare, se aratã o întindere mai micã sau mai mare decât are fondul în realitate, arenda nu se va scãdea si nu se va spori decât în cazurile si dupã regulile cuprinse la titlul vinderii, articolul 1327.
1. Cu privire la institutia arendãrii reglementatã în cap. IV, urmeazã a se avea în vedere prevederile Legii arendãrii nr. 16 din 5 aprilie 1995 (M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1995).
Art. 1455. Dacã arendasul nu înzestreazã mosia cu vitele si instrumentele necesare pentru exploatatiune; dacã nu o cultivã la fel, dacã nu o cultivã ca un bun proprietar, dacã face din mosia arendatã o întrebuintare diferitã de aceea ce a fost destinatã, sau în genere dacã nu îndeplineste clauzele arendãrii, asa încât din aceasta sã derive o daunã pentru locator, acesta poate, dupã împrejurãri, sã cearã desfiintarea contractului.
În toate cazurile sus-zise, arendasul este rãspunzãtor de daunele provenite din neîndeplinirea contractului.
Art. 1456. Fiece arendas este dator sã-si strângã recolta numai în locurile obisnuite spre acest finit, întrucât nu a urmat o stipulatie diferitã.
Art. 1457. Dacã arendarea s-a fãcut pe mai multi ani si dacã în cursul ei s-a pierdut prin caz fortuit toatã recolta unui an, sau cel putin jumãtate din ea, arendasul poate sã cearã un scãzãmânt din arendã, afarã numai când s-a compensat prin precedentele recolte.
Acest scãzâmânt nu se va putea determina decât la finele contractului de arendare; atunci însã se va face compensatia prin recoltele tuturor anilor de arendare.
Pânã atunci însã judecãtorul poate, dupã arbitrul sãu, sã facã un scãzãmânt provizoriu, în proportia daunei suferite.
Art. 1458. Dacã arendarea nu s-a fãcut decât pe un an si toatã recolta sau cel putin jumãtate din ea s-a pierdut, arendasul va cãpãta un scãzãmânt proportional cu arenda.
Art. 1459. Nu se va face scãzãmânt, când pierderea fructelor se va fi întâmplat dupã culegerea lor.
Art. 1460. Arendasul poate, prin o clauzã expresã, sã ia asuprã-si cazurile fortuite.
Art. 1461. Sub stipulatia articolului precedent nu se cuprind decât cazurile fortuite ordinare, cum: grindinã, brumã, s.c.l.
Nu se cuprind sub dânsa cazurile fortuite extraordinare, cum: devastãrile din rãzboi, inundatie neobisnuitã în tarã, afarã numai când s-ar fi lepãdat de dreptul de scãzãmânt din motivul cazurilor fortuite, prevãzute si neprevãzute.
Art. 1462. Arendarea fãrã termen a unei mosii se considerã fãcutã pentru tot timpul necesar ca arendasul sã culeagã toate fructele ei.
Art. 1463. Contractul de arendare fãrã termen înceteazã de la sine cu expirarea timpului pentru care se considerã fãcut, dupã dispozitia articolului precedent.
Art. 1464. Dacã dupã expirarea arendãrii fãcute cu termen, arendasul continuã si se lasã în posesiune, atunci se formeazã o nouã arendare, cu efectul arãtat la art. 1462.
Art. 1465. Arendasul ce iese trebuie sã dea celui ce vine dupã dânsul încãperile cuviincioase si alte înlesniri pentru muncile anului urmãtor, si viceversa, arendasul ce vine trebuie sã lase celui ce iese încãperile cuviincioase si alte înlesniri pentru consumarea furajelor si pentru strângerea recoltelor ce ar fi mai rãmas a se face.
SECTIUNEA II
Arendare pe fructe
Art. 1466. Dispozitiile în genere pentru locatiunea lucrurilor si în particular pentru arendarea pe bani se aplicã si la arendarea pe fructe, cu modificãrile urmãtoare.
Art. 1467. Dacã arendându-se mosia s-a stipulat ca arenda sã se plãtescã în o parte din fructe, orice subarendare este opritã, dacã nu i s-a permis anume.
Art. 1468. Urmând subarendare nepermisã, proprietarul are drept de a-si lua îndãrãt folosinta mosiei sale si de a fi satisfãcut de daune interese ce ar proveni de la neîndeplinirea contractului.
Art. 1469. Pierderea recoltei, prin cazuri fortuite, în tot ori în parte, cade în sarcina ambelor pãrti, fãrã a da drept nici uneia din ele a trage la rãspundere pe cealaltã.
Nu va privi însã pe proprietar pierderea recoltei dupã strângerea ei, dacã arendasul s-a fost pus în întârziere cu trãdarea1 pãrtii cuvenite acelui.
1. Predarea
CAPITOLUL V
Despre locatiunea lucrãrilor
Art. 1470. Existã trei feluri de locatiuni a lucrãrilor:
1. aceea prin care persoanele se obligã a pune lucrãrile lor în serviciul altora;
2. aceea a cãrãusilor si a cãpitanilor de corãbii, care se însãrcineazã cu transportul persoanelor sau a lucrurilor;
3. aceea a întreprinzãtorilor de lucrãri. (C. civ. 1412, 1413, 1471, 1473 si urm., 1478 si urm.).
1. Cu privire la locatiunea mentionatã la pct. 1, a se vedea Codul muncii.
2. Cu privire la locatiunea mentionatã la pct. 2, a se vedea:
- art. 413-441 din Codul de comert;
- Regulamentul pentru transport pe Cãile Ferate Române, aprobat prin Decretul nr. 2171/1929 (M. Of. nr. 189 din 27 august 1929);
- Codul aerian (B. Of. nr. 56 din 30 decembrie 1953), cu modificãrile ulterioare;
- Decretul nr. 468/1977 cu privire la organizarea si efectuarea transportului cu autovehicule (B. Of. nr. 136 din 21 decembrie 1977).
Art. 1471. Nimeni nu poate pune în serviciul altui lucrãrile sale decât pentru o întreprindere determinatã sau pe un timp mãrginit. (C civ. 5, 1411, 1472 si urm.).
Potrivit art. 70 din Codul muncii, contractul de muncã poate fi încheiat si pe duratã nedeterminatã.
Art. 1472. Patronul se crede pe cuvântul sãu:
pentru câtimea salariului;
pentru plata salariului anului expirat si pentru aconturile date pe anul curgãtor.
Textul a fost implicit abrogat prin art. 43 al Legii asupra contractelor de muncã (promulgatã cu Decretul nr. 990 – M. Of. nr. 74 din 5 aprilie 1929).
Art. 1473. Dispozitiile din capul despre depozit si sechestru relative la stãpânii de hoteluri se vor aplica si la cãrãusii si cãpitanii de corãbii, întrucât priveste paza si conservarea lucrurilor încredintate lor. (C. civ. 1080, 1474 si urm., 1532 si urm.,1623 si urm.).
Art. 1474. Cãrãusii si cãpitanii de corãbii sunt rãspunzãtori nu numai pentru lucrurile ce au încãrcat în bastimentul sau carul lor, dar si pentru acelea ce li s-au remis în port sau în magazinele de depozit, spre a fi încãrcate în bastimentul sau carul lor.
Art. 1475. Ei sunt rãspunzãtori de pierderea si stricãciunea lucrurilor încredintate lor, când ei nu probeazã cã s-au pierdut ori s-au stricat din cauzã de fortã majorã sau cazuri fortuite. (C. civ. 1083, 1156).
A se vedea si art. 98-102 din Codul aerian (Decretul nr. 516 – B. Of. nr. 56 din 30 decembrie 1953), cu modificãrile ulterioare.
Art. 1476. Întreprinzãtorii de transporturi publice pe uscat si pe apã trebuie sã tinã un registru de bani, de efectele si pachetele cu care se însãrcineazã. (C. civ. 1198, 1621).
A se vedea nota de sub art. 1470.
Art. 1477. Întreprinzãtorii de transporturi si de trãsuri publice, precum si patronii bastimentelor mai sunt supusi la regulamentele particulare1, care au putere de lege între dânsii si ceilalti cetãteni.
A se vedea Regulamentul pentru transport pe Cãile Ferate Române, aprobat prin Decretul nr. 2171 (M. Of. nr. 165 din 29 iulie 1929 si publicat în M. Of. nr. 189 din 27 august 1929).
1. Dispozitii normative speciale.
Art. 1478. Când se comite cuiva1 facerea unui lucru, se poate stipula ca el sã punã numai lucrul sãu, sau meseria sa, sau sã procure si materia. (C. civ. 1413, 1470, 1479 si urm.).
1. Contracteazã cu cineva.
Art. 1479. Când lucrãtorul dã materia, dacã lucrul piere, fie în orice chip, înainte însã de a se fi trãdat, dauna rãmâne în sarcina sa, afarã numai dacã comitentele au întârziat1 de a-l primi. (C. civ. 1018, 1074 si urm., 1156, 1335, 1480, 1481).
1. A fost pus în întârziere.
Art. 1480. Când meseriasul pune numai lucrul sãu, sau industria sa, dacã lucrul piere, dauna nu cade în sarcina lui decât numai dacã va fi urmat din culpa sa. (C. civ. 1156, 1481).
Art. 1481. În cazul articolului precedent, daca lucrul piere, desi fãrã culpa lucrãtorului, înainte însã de a fi fost trãdat1 si fãrã ca comitentul sã fi întârziat de a-l verifica, meseriasul nu are nici un drept de a pretinde salariul sãu, afarã numai când lucrul a pierit din cauza unui viciu al materiei.
1. Predat
Art. 1482. Când e vorba de un lucru ce se mãsoarã, sau care are mai multe bucãti, verificarea se poate face în pãrti si se prezumã fãcutã pentru toate pãrtile plãtite, dacã comitentul plãteste lucrãtorului în proportia lucrului fãcut.
Art. 1483. Dacã, în curs de zece ani, numãrati din ziua în care s-a isprãvit clãdirea unui edificiu sau facerea unui alt lucru însemnãtor, unul ori altul se dãrâmã în tot ori în parte, sau amenintã învederat dãrâmarea, din cauza unui viciu de costructie sau a pãmântului, întreprinzãtorul si arhitectul rãmân rãspunzãtori de daune. (C. civ. 1902).
Textul a fost implicit modificat prin art. 3 si 11 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), cu modificãrile ulterioare.
A se vedea Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii (M. Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995).
Art. 1484. Întreprinzãtorul sau arhitectul care s-a însãrcinat a da gata un edificiu, dupã un plan statornicit si dezbãtut cu comitentul, nu poate cere nici o sporire de platã, nici sub pretext de scumpire a muncii manuale ori a materialelor, nici sub pretext cã s-a fãcut la planul zis schimbãri si adãugiri, dacã aceste adãugiri si schimbãri n-au fost în scris aprobate si pretul lor defipt cu comitentul.
Art. 1485. Contractul de locatiune a lucrãrilor se desfiinteazã cu moartea meseriasului, arhitectului sau întreprinzãtorului. (C. civ. 1094, 1440, 1486, 1552).
Art. 1486. Comitentul însã este dator sã plãteascã erezilor lor, în proportia pretului defipt prin conventie, valoarea lucrãrilor fãcute si aceea a materialelor pregãtite, întrucât însã acele lucrãri si materiale pot fi folositoare pentru dânsul.
Art. 1487. Întreprinzãtorul rãspunde de lucrãrile persoanelor ce a întrebuintat. (C. civ. 1000).
Art. 1488. Zidarii, lemnarii si ceilalti lucrãtori întrebuintati la clãdirea unui edificiu sau la facerea unei alte lucrãri date în apalt1, pot reclama plata lor de la comitent, pe atât pe cât acesta ar datori întreprinzãtorului în momentul reclamatiei. (C civ. 974, 1489, 1490, 1737 pct. 4 si 5, 1742).
1. În întreprindere
Art. 1489. Zidarii, lemnarii si cu ceilalti lucrãtori care contracteazã direct cu un pret hotãrât, sunt priviti ca întreprinzãtori pentru partea de lucru ce iau asuprã-le.
Art. 1490. Dispozitiile articolelor precedente din acest capitol se aplicã si la dânsii.
TITLUL VIII
DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1491. Societatea este un contract prin care douã sau mai multe persoane se învoiesc sã punã ceva în comun, cu scop de a împãrti foloasele ce ar putea deriva.
Art. 1492. Orice societate trebuie sã aibã de obiect un ce licit si sã fie contractatã spre folosul comun al pãrtilor.
Fiecare membru al unei societãti trebuie sã punã în comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa. (C. civ. 5, 948, 962, 966, 968, 1008, 1503 si urm., 1513).
CAPITOLUL II
Despre diversele feluri de societãti
Art. 1493. Societãtile sunt universale sau particulare.
SECTIUNEA I
Despre societãtile universale
Art. 1494. Societãtile universale pot fi de douã feluri: societatea tuturor bunurilor a membrilor ei; si societatea universalã a câstigurilor.
Art. 1495. Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile si imobile ce posedã, si toate câstigurile ce ar putea rezulta din ele.
În contractul societãtii, ei pot cuprinde orice altfel de câstiguri, bunurile însã ce vor putea dobândi prin succesiune sau donatiune nu vor intra. (C. civ. 965, 968, 1007).
Art. 1496. Societatea universalã a câstigurilor este aceea prin care membrii ei pun la mijloc câstigurile din industria lor, ce cu orice titlu ar dobândi în cursul societãtii.
Averea mobilã, ce posedã fiecare din asociati în momentul contractului, intrã în societate; imobilele lor însã personale nu intrã decât pentru folosintã numai. (C. civ. 1495).
Art. 1497. Fãcându-se un simplu contract de societate universalã, fãrã nici o altã declaratie, atunci se întelege cã s-a format numai o societate universalã de câstiguri.
Art. 1498. Contractul de societate universalã se poate face numai între persoanele capabile de a da sau a primi una de la alta si care au facultatea de a se avantaja reciproc în prejudiciul altor persoane. (C. civ. 808 si urm., 812, 841 si urm., 939 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre societatea particularã
Art. 1499. Societatea particularã este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor. (C. civ. 962 si urm.).
Art. 1500. Asemenea, societate particularã este si aceea formatã prin un contract, prin care mai multe persoane se alcãtuiesc, sau pentru o întreprindere determinatã, sau pentru exercitiul unei meserii sau al unor profesiuni.
CAPITOLUL III
Despre obligatiile asociatilor între ei însisi si în privinta altora
SECTIUNEA I
Despre îndatoririle asociatilor între ei însisi
Art. 1501. Societatea începe în momentul facerii contractului, dacã nu se stipuleazã un alt timp.
Art. 1502. Dacã nu s-a stipulat nimic în privinta duratei societãtii, atunci ea se prezumã contractatã pentru toatã viata asociatilor, cu singura mãrginire cuprinsã în articolul 1527.
Dacã însã ea are de obiect o afacere ce nu dureazã decât un timp determinat, atunci se prezumã contractatã pentru tot timpul cât va tine acea afacere.
Art. 1503. Fiecare asociat, în privinta societãtii, se considerã ca un debitor de tot ceea ce a promis sau de a pune în comun.
Dacã s-a promis un obiect determinat de care societatea s-a evins, asociatul ce l-a pus în comun e rãspunzãtor cãtre societate în felul precum vânzãtorul este cãtre cumpãrãtor. (C. civ. 1074 si urm., 1337 si urm.).
Art. 1504. Asociatul care era dator a pune în comun o sumã de bani, si care n-a fãcut-o, de drept si fãrã nici o cerere rãmâne debitor de dobânda acestei sume, din ziua în care trebuia sã o plãteascã, fãrã a fi scutit si de plata de daune-interese, dacã s-ar cuveni.
Asemenea se va urma si în privinta acelor sume ce ar fi luat din casa societãtii, a cãror dobândã va începe a se socoti din ziua luãrii lor pentru un folos al sãu particular. (C. civ. 1075, 1081, 1088).
Art. 1505. Asociatii care s-au îndatorat a pune în comun industria lor vor trebui sã dea seamã de toate câstigurile fãcute prin acel fel de industrie, ce este obiectul societãtii. (C. civ. 1496, 1503).
Art. 1506. Când un asociat este pe seama sa creditor de o sumã exigibilã al unei persoane, debitor asemenea si cãtre societate cu o sumã exigibilã, atunci aceea ce primeste de la un asa debitor va trebui sã se socoteascã atât în creditul societãtii, cât si în al sãu propriu, în proportia ambelor credite, chiar când prin chitanta datã s-ar specifica cã primirea s-a fãcut numai pe seama creditului sãu particular.
Dacã însã prin chitanta datã s-ar specifica cã primirea s-a fãcut numai în contul creditului societãtii, atunci se va urma dupã aceastã declaratie. (C. civ. 1110 si urm.).
Art. 1507. Când unul din asociati si-a primit partea sa întreagã din creditul comun si debitorul a devenit apoi nesolvabil, acest asociat va trebui sã punã în comun ceea ce a primit, chiar când ar fi dat o chitantã anume pentru partea sa.
Art. 1508. Fiecare asociat rãmâne rãspunzãtor cãtre societate de daunele cãsunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot sã se compenseze cu foloasele aduse societãtii prin industria sa în alte afaceri. (C. civ. 1143 si urm.).
Art. 1509. Lucrurile, a cãror folosintã numai a fost pusã în comun, dacã sunt corpuri certe si determinate ce nu se consumã prin întrebuintare, rãmân în pericolul asociatului proprietar.
Dacã aceste lucruri se consumã, sau conservându-le se deterioreazã, dacã au fost destinate spre vânzare, sau s-au pus în comun în urma unei estimatii, înscrise în un inventar, atunci ele rãmân în pericolul societãtii.
Dacã lucrul a fost pretuit, asociatul nu poate pretinde alt decât pretul lui. (C. civ. 971, 1102, 1156, 1525).
Art. 1510. Un asociat are actiune contra societãtii nu numai pentru restituirea capitalelor1 cheltuite în contul ei, dar încã pentru obligatiile contractate de bunã credintã pentru afacerile sociale, si pentru pericolele despãrtite de administratia lor. (C. civ. 991, 1546 si urm.).
1. Sumelor
Art. 1511. Când prin contractul de societate nu se determinã partea de câstig sau pierdere a fiecãrui asociat, atunci acea parte va fi proportionalã cu suma pusã în comun de fiecare.
În privinta acelui ce n-a pus în comun decât industria sa, partea de câstig sau pierdere se va regula ca parte a acelui ce ar fi pus în comun valoarea cea mai micã. (C. civ. 774, 1521).
Art. 1512. Dacã asociatii, pentru determinarea pãrtilor, s-au învoit a se raporta la judecata unuia din ei sau a unui al treilea, atunci nu se va admite nici o reclamatie contra unei asemenea determinãri, afarã numai când va fi învederat contrarã echitãtii.
În aceastã privintã nu se va admite nici o reclamatie, dupã trecerea de nouãzeci zile pline numãrate din ziua în care asociatul ce se pretinde dãunat a aflat despre o asemenea determinare, ori când din partea sa a început a o executa. (C. civ. 790).
Art. 1513. Este nul contractul prin care un asociat îsi stipuleazã totalitatea câstigurilor.
Asemenea, nulã este conventia prin care s-a stipulat ca unul sau mai multi asociati sã fie scutiti de a participa la pierdere. (C. civ. 5, 966, 968, 1008, 1511).
Art. 1514. Asociatul însãrcinat cu administratia în puterea unei clauze speciale a contractului de societate poate sã facã, si fãrã învoirea celorlalti asociati, toate actele ce depind de la administratia sa, întrucât le face fãrã dol.
Aceastã facultate nu i se poate revoca în cursul societãtii fãrã o cauzã legitimã; dacã însã i s-a acordat aceasta prin un act posterior contractului de societate, atunci se poate revoca ca un simplu mandat. (C. civ. 1515 si urm., 1536, 1552).
Art. 1515. Când mai multi asociati sunt însãrcinati cu administratia, fãrã ca sã fie determinate functiile lor, ori fãrã ca sã fie stipulat cã unul nu poate sã facã nici un act fãrã celãlalt, atunci fiecare din ei poate face îndeosebi toate actele dependente de aceastã administratie. (C. civ. 1517 pct. 1, 1543).
Art. 1516. Dacã s-a stipulat cã unul din administratori sã nu poatã face nimic fãrã celãlalt, atunci unul singur nu va putea, fãrã o nouã conventie, face nimic în absenta celuilalt, chiar când acesta ar fi în neposibilitate de a lua parte la administratie.
Art. 1517. În lipsã de stipulatii speciale în privinta modului de administratie, se vor observa urmãtoarele reguli:
1. Se prezumã cã asociatii si-au dat reciproc facultatea de a administra unul pentru altul. Fapta unuia obligã si pe ceilalti asociati, fãrã ca ei sã fi fost întrebati; acestia însã sau unul din ei pot întotdeauna a se opune la o asa operatie înainte de a fi fost fãcutã.
2. Fiecare asociat poate sã se serveascã de lucrurile societãtii, întrucât le întrebuinteazã la destinatia lor statornicitã prin uz, întrucât nu face daunã societãtii, si întrucât nu împiedicã si pe ceilalti asociati în exercitiul dreptului lor.
3. Fiecare asociat are dreptul de a obliga pe coasociati sã contribuie la cheltuielile necesare pentru pãstrarea lucrurilor societãtii.
4. Unul din asociati nu poate face nici o inovatie asupra imobilelor societãtii, chiar când o ar crede avantajoasã ei, dacã ceilalti asociati nu se învoiesc la aceasta. (C. civ. 991, 997, 1514 si urm., 1536, 1537).
Art. 1518. Asociatul ce nu este si administrator nu poate nici vinde, nici obliga lucrurile, chiar mobile, ale societãtii. (C. civ. 1306, 1517).
Art. 1519. Fiecare asociat poate, fãrã învoirea asociatilor, sã-si asocieze o a treia persoanã în privinta pãrtii ce are în societate; nu poate însã, fãrã învoirea aceasta, a-l asocia si la societate, chiar când ar avea administratia ei.
SECTIUNEA II
Despre obligatiile asociatilor cãtre a treia persoanã
Art. 1520. În orice societãti, afarã de cele comerciale, asociatii nu sunt solidar rãspunzãtori pentru debitele sociale si nici poate unul sã oblige pe ceilalti, dacã acestia nu i-ar fi dat împuternicire. (C. civ. 1039 si urm., 1514 si urm., 1518, 1537).
Art. 1521. Când mai multi asociati s-au îndatorat cãtre un creditor, fiecare rãmâne rãspunzãtor cãtre acesta cu o sumã si parte egalã, oricare ar fi capitalul, afarã numai când anume s-a stipulat cã fiecare rãmâne rãspunzãtor în proportia capitalului pus în societate. (C. civ. 777).
Art. 1522. Stipulatia anume rostitã cã s-a contractat o obligatie pe seama societãtii îndatoreste numai pe asociatul contractant si nu pe ceilalti, afarã numai când acestia l-ar fi împuternicit la aceasta sau când ar fi rezultat un profit pentru societate. (C. civ. 973, 991, 1520, 1532 si urm.).
CAPITOLUL IV
Despre diversele moduri dupã care înceteazã societatea
Art. 1523. Societatea înceteazã:
1. prin trecerea timpului pentru care a fost contractatã;
2. prin desfiintarea obiectului sau desãvârsirea afacerii;
3. prin moartea unuia din asociati;
4. prin interdictia sau nesolvabilitatea unuia din ei;
5. prin vointa expresã1 de unul sau mai multi asociati de a nu voi a continua societatea. (C. civ. 969, 1502, 1525).
1. Exprimatã
Art. 1524. Prorogarea unei societãti contractate pentru un timp determinat nu poate fi probatã decât prin aceleasi mezii1, prin care poate fi probat însusi contractul societãtii.
1. Mijloace
Art. 1525. Când unul din asociati, a promis de a pune în comun proprietatea unui lucru, dacã acesta a pierit înainte de a fi fost în faptã conferit, societatea înceteazã în privinta tuturor asociatilor.
Asemenea înceteazã societatea în orice caz prin pierderea lucrului, când numai folosinta a fost pusã în comun.
Nu se desface însã societatea prin pierderea lucrului a cãrui proprietate s-a fost pus deja în comun. (C. civ. 971, 1018, 1156, 1311, 1423, 1509, 1523).
Art. 1526. Dacã s-a stipulat cã, în caz de moarte a unuia din asociati, societatea trebuie sã continue cu eredele sãu, sau cã trebuie sã continue numai între asociatii rãmasi în viatã, se va urma întocmai. În cazul al doilea, eredele defunctului nu are drept decât la împãrtirea societãtii dupã starea în care a fost în momentul mortii asociatului, participând si la toate drepturile ulterioare, însã numai întrucât sunt o consecintã necesarã a operatiilor fãcute înaintea mortii asociatului cãruia succede. (C. civ. 653, 965, 1523, 1530).
Art. 1527. Desfacerea societãtii prin vointa unei pãrti urmeazã numai atunci când durata ei este nemãrginitã; ea se efectueazã prin renuntare notificatã tuturor pãrtilor, întrucât se face cu bunã-credintã si la timp. (C. civ. 1502, 1523, 1528 si urm.).
Art. 1528. Renuntarea nu este de bunã-credintã când asociatul o face în scop de a-si însusi singur profitul ce asociatii sperã a-l dobândi în comun.
Este fãcutã fãrã timp, când lucrurile nu se mai aflã în toatã întregimea lor, si interesul societãtii cere amânarea desfacerii.
Art. 1529. Desfacerea societãtii fãcute pentru un timp determinat nu se poate cere de unul din asociati înainte de expirarea termenului pus, afarã numai când existã juste motive, cum: în cazul când unul din asociati nu-si îndeplineste îndatoririle sale, sau când o infirmitate de toate zilele îl împiedicã de la îngrijirea afacerilor sociale, sau în alte cazuri analoge.
Aprecierea unor asa motive e lãsatã la prudenta judecãtorilor. (C. civ. 969, 1020, 1021, 1527).
Art. 1530. La împãrtirea averii societãtii între asociati se aplicã regulile relative la împãrtirea ereditãtii, la forma acestei împãrtiri si la obligatiile ce rezultã între erezi. (C. civ. 728 si urm., 774 si urm., 786 si urm., 790, 1388, 1737, 1741 ).
Art. 1531. Dispozitiile titlului prezent se aplicã la societãtile comerciale, întrucât nu sunt contrarii legilor si uzurilor comerciale.
A se vedea:
- art. 1 din Codul de comert, potrivit cãruia: “În comert se aplicã legea de fatã. Unde ea nu dispune se aplicã Codul civil”;
- art. 48 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954), cu modificãrile ulterioare, care prevede cã societãtile comerciale rãmân supuse legilor comerciale si celorlalte dispozitii ce le privesc;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor economice de stat ca regii autonome si societãti comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990);
- Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale republicatã (M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998);
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului republicatã (M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998);
- Legea privatizãrii societãtilor comerciale nr. 58/1991 (M. Of. nr. 169 din 16 august 1991).
TITLUL IX
DESPRE MANDAT
CAPITOLUL I
Despre natura mandatului
Art. 1532. Mandatul este un contract în puterea cãruia o persoanã se obligã, fãrã platã, de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit însãrcinarea. (C. civ. 948).
Art. 1533. Mandatul poate fi expres sau tacit.
Si primirea mandatului poate sã fie tacitã si sã rezulte din executarea lui din partea mandatarului. (C. civ. 1191 si urm.).
Art. 1534. Mandatul este fãrã platã când nu s-a stipulat contrariul.
Art. 1535. Mandatul este special pentru o afacere, sau pentru oarecare anume afaceri, ori este general pentru toate afacerile mandantului.
Art. 1536. Mandatul conceput în termeni generali cuprinde numai actele de administratie.
Când e vorba de înstrãinare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce trec peste administratia ordinarã, mandatul trebuie sã fie special. (C. civ. 1096, 1115).
Art. 1537. Mandatarul nu poate face nimic afarã din limitele mandatului sãu; facultatea de a face o tranzactie cuprinde pe aceea de a face un compromis. (C. civ. 1545, 1546, 1704, 1705).
Art. 1538. (Modificat prin Decretul nr. 185 din 30.IV.1949). Femeile pot fi alese mandatari; mandantul însã nu are o actiune în contra femeii mãritate care a primit mandatul fãrã autorizatia bãrbatului, decât dupã regulile stabilite la titlul despre contractul de cãsãtorie si drepturile respective ale sotilor.
Textul trebuie considerat abrogat implicit ca urmare a consacrãrii principiului egalitãtii sexelor reafirmat si în art. 44 alin. 1 din Constitutia României.
CAPITOLUL II
Despre îndatoririle mandatarului
Art. 1539. Mandatarul este îndatorat a executa mandatul atât timp cât este însãrcinat si este rãspunzãtor de daune-interese ce ar putea deriva din cauza neîndeplinirii lui.
Este asemenea îndatorat a termina afacerea începutã la moartea mandantului, dacã din întârziere ar putea urma pericol. (C. civ. 987, 988, 1075, 1081 si urm., 1552, 1556).
Art. 1540. Mandatarul este rãspunzãtor nu numai de dol, dar încã si de culpa comisã în executarea mandatului.
Pentru culpã, când mandatul este fãrã platã, rãspunderea se aplicã cu mai putinã rigurozitate decât în caz contrariu. (C. civ. 960, 989, 990, 1075, 1082, 1600).
Art. 1541. Mandatarul este dator, oricând i se va cere, a da seama mandantului de lucrãrile sale si de a-i remite tot aceea ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului. (C. civ. 992, 1544).
Art. 1542. Mandatarul este rãspunzãtor pentru acela pe care a substituit în gestiunea sa:
1. când nu i s-a conces facultatea de a-si substitui pe cineva;
2. când i s-a conces o atare facultate fãrã arãtarea persoanei, si cea aleasã de dânsul era cunoscutã de necapabilã si nesolvabilã.
În toate cazurile, mandantul poate sã intenteze direct actiunea contra persoanei ce mandatarul si-a substituit. (C. civ. 1000).
Art. 1543. Când prin un act s-au constituit mai multi mandatari sau procuratori, nu existã solidaritate între dânsii, afarã numai când anume s-a stipulat. (C. civ. 1041, 1551).
Art. 1544. Mandatarul e dator a plãti dobânzi pentru sumele întrebuintate în folosul sãu, din ziua întrebuintãrii lor; iar dobânzile sumelor rãmase, din ziua când i s-au cerut acele sume. (C. civ. 1079, 1088, 1541, 1550, 1589).
Art. 1545. Mandatarul care a dat pãrtii cu care a contractat în asemenea calitate, o îndestulã notitã1 de puterile primite, nu e tinut a garanta aceea ce s-a fãcut afarã din marginile mandatului, afarã numai când s-a obligat pe sine însusi, în numele sãu. (C. civ. 1537, 1546).
1. Lãmurire.
CAPITOLUL III
Despre obligatiile mandantului
Art. 1546. Mandantul este îndatorat a îndeplini obligatiile contractate de cãtre mandatar în limitele puterilor date.
Nu este îndatorat pentru tot ceea ce mandatarul ar fi fãcut afarã din limitele puterilor sale, afarã numai când a ratificat expres sau tacit. (C. civ. 991, 1167, 1190, 1537, 1545).
Art. 1547. Mandantul trebuie sã dezdãuneze pe mandatar de anticipatiile si spezele fãcute pentru îndeplinirea mandatului si sã-i plãteascã onorariul, dacã i s-a promis. (C. civ. 991, 1730).
Art. 1548. Când nu se poate imputa mandatarului nici o culpã, mandantul nu poate sã se scuteascã de asemenea dezdãunare si platã, chiar când afacerea n-a reusit, nici sã reducã suma cheltuielilor sau a anticipatiilor pe cuvânt cã ar fi putut fi mai micã. (C. civ. 1547).
Art. 1549. Mandantul trebuie asemenea sã dezdãuneze pe mandatar de pierderile suferite cu ocazia îndeplinirii însãrcinãrilor sale, dacã nu se poate imputa nici o culpã. (C. civ. 991).
Art. 1550. Mandantul trebuie sã plãteascã mandatarului dobânda sumelor anticipate socotitã din ziua plãtilor probate. (C. civ. 1088, 1544).
Art. 1551. Când mai multe persoane, pentru o afacere comunã, au numit un mandatar, fiecare din ele este rãspunzãtoare solidar pentru toate efectele mandatului. (C. civ. 1039 si urm., 1543).
CAPITOLUL IV
Despre diferitele moduri dupã care mandatul înceteazã
Art. 1552. Mandatul se stinge:
1. prin revocarea mandatarului;
2. prin renuntarea mandatarului la mandat;
3. prin moartea, interdictia, nesolvabilitatea si falimentul ori a mandantului ori a mandatarului. (C. civ. 988, 1514, 1539, 1553 si urm.).
Art. 1553. Mandantul poate, când voieste, revoca mandatul si constrânge, la caz, pe mandatar de a-i remite înscrisul de împuternicire.
Art. 1554. Revocarea mandatului, notificatã numai mandatarului, nu se poate opune unei alte persoane care, în nestiintã de aceasta, a contractat cu dânsul de bunã-credintã: în acest caz mandantul are recurs contra mandatarului sãu. (C. civ. 973).
Art. 1555. Numirea unui nou mandatar pentru aceeasi afacere cuprinde în sine revocarea mandatului dat celui dintâi, din ziua în care i s-a notificat.
Art. 1556. Mandatarul poate renunta la mandat, notificând mandantului renuntarea sa.
În asa caz mandatarul rãmâne cãtre mandant rãspunzãtor de daune, dacã renuntarea sa le cãsuneazã, afarã numai când el se aflã în neputintã de a-si continua mandatul fãrã o daunã însemnatã.
Art. 1557. E valid aceea ce face mandatarul în numele mandantului, atât timp cât nu cunoaste moartea lui, sau existenta uneia din cauzele ce desfiinteazã mandatul. (C. civ. 1539, 1552).
Art. 1558. În cazurile arãtate în articolul precedent, sunt valide contractãrile mandatarului cu al treilea persoane care sunt de bunã-credintã.
Art. 1559. În caz de moarte a mandatarului, erezii lui trebuie sã înstiinteze pe mandant, si pânã atunci sã îngrijeascã de ceea ce împrejurãrile reclamã pentru interesele acestuia. (C. civ. 653, 1539).
TITLUL X
DESPRE COMODAT
CAPITOLUL I
Despre natura comodatului
Art. 1560. Comodatul este un contract prin care cineva împrumutã altuia un lucru spre a se servi de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia. (C. civ. 1570).
Art. 1561. Comodatul este esential gratuit. (C. civ. 946).
Art. 1562. Împrumutãtorul rãmâne proprietarul lucrului dat împrumut. (C. civ. 1577).
Art. 1563. Obligatiile ce se formeazã în puterea comodatului trec la erezii comodantului si ai comodatarului.
Dacã însã împrumutarea s-a fãcut în privinta numai a comodatarului si numai persoanei lui, erezii lui nu pot sã continue a se folosi de lucrul împrumutat. (C. civ. 653, 1440).
CAPITOLUL II
Despre obligatiile comodatarului
Art. 1564. Comodatarul este dator sã îngrijeascã, ca un bun proprietar, de conservarea lucrului împrumutat, si nu poate sã se serveascã decât la trebuinta determinatã prin natura lui, sau prin conventie, sub pedeapsã de a plãti daune-interese, de se cuvine. (C. civ. 1080, 1429, 1430, 1599).
Art. 1565. Dacã comodatarul se serveste de lucrul la o altã trebuintã, ori pentru un timp mai îndelungat decât se cuvine, atunci rãmâne rãspunzãtor de pierderea cãsunatã, chiar prin caz fortuit. (C. civ. 1041, 1430, 1564, 1567, 1602).
Art. 1566. Dacã lucrul împrumutat piere prin un caz fortuit de la care comodatarul l-ar fi putut sustrage, subrogându-i un lucru al sãu, dacã el, neputând scãpa unul din douã lucruri, a preferit pe al sãu, atunci este rãspunzãtor de pierderea celuilalt. (C. civ. 1080, 1599).
Textul trebuie citit astfel: “Dacã lucrul împrumutat piere printr-un caz fortuit la care comodatarul l-ar fi putut sustrage subrogându-i un lucru al sãu, sau dacã el neputând scãpa decât unul din douã lucruri, a preferit pe al sãu, atunci este rãspunzãtor de pierderea celuilalt”.
Art. 1567. Dacã lucrul s-a pretuit când s-a împrumutat, atunci pentru pierderea lui, cãsunatã chiar prin caz fortuit, rãmâne rãspunzãtor comodatarul, întrucât nu s-a stipulat contrariul.
Art. 1568. Dacã lucrul se deterioreazã cu ocazia întrebuintãrii pentru care s-a dat cu împrumutare, si fãrã culpã din partea comodatarului, acesta nu e rãspunzãtor. (C. civ. 528, 547, 1102, 1431, 1434).
Art. 1569. Comodatarul, fãcând speze necesare la uzul lucrului împrumutat, nu poate sã le repete1. (C. civ. 1561, 1574).
1. Nu poate cere înapoirea lor.
Art. 1570. Comodatarul nu poate sã retinã lucrul sub cuvânt de compensatie pentru creanta ce are asupra comodantului. (C. civ. 1145, 1147, 1619).
Art. 1571. Dacã mai multe persoane au luat împreunã cu împrumut tot acelasi lucru, ele sunt solidar obligate cãtre comodant. (C. civ. 1039, 1041, 1061, 1062, 1065).
CAPITOLUL III
Despre obligatiile comodantului
Art. 1572. Comodantul nu poate sã ia îndãrãt lucrul împrumutat, înainte de trecerea termenului convenit sau, în lipsã de conventie, înainte de a fi servit la trebuinta, pentru care s-a dat cu împrumut. (C. civ. 1022 si urm., 1573, 1581).
Art. 1573. Dacã însã în curgerea termenului sau mai înainte de a se fi îndestulat trebuinta comodatarului, comodantul însusi ar cãdea în o trebuintã mare si neprevãzutã de acel lucru, judecãtorul poate, dupã împrejurãri, sã oblige pe comodatar la restitutiune. (C. civ. 1023).
Art. 1574. Dacã în curgerea termenului, împrumutatul a fost silit, pentru pãstrarea lucrului, sã facã oarecare speze extraordinare, necesare si asa de urgente încât sã nu fi putut preveni pe comodant, acesta va fi dator a i le înapoia. (C. civ. 991, 997, 1569, 1618, 1737).
Art. 1575. Dacã lucrul împrumutat are asa defect încât sã poatã dãuna pe acel ce se serveste de dânsul, comodantul rãmâne rãspunzãtor de daune, dacã cunoscând acele defecte nu a prevestit pe comodatar. (C. civ. 998, 1352, 1422, 1580).
TITLUL XI
DESPRE ÎMPRUMUT
CAPITOLUL I
Despre natura împrumutului
Art. 1576. Împrumutul este un contract prin care una din pãrti dã celeilalte oarecare câtime de lucruri, cu îndatorire pentru dânsa de-a restitui tot atâtea lucruri, de aceeasi specie si calitate.
Art. 1577. În puterea împrumutului, împrumutatul devine proprietarul lucrului primit care, pierind, fie în orice mod, piere în contul sãu. (C. civ. 1562).
Art. 1578. Obligatia ce rezultã din împrumut în bani este totdeauna pentru aceeasi sumã numericã arãtatã în contract.
Întâmplându-se o sporire sau o scãdere a pretului monedelor, înainte de a sosi epoca plãtii, debitorul trebuie sã restituie suma numericã împrumutatã si nu este obligat a restitui aceastã sumã decât în speciile aflãtoare în curs în momentul plãtii.
Art. 1579. Regula cuprinsã în articolul precedent nu se va aplica la împrumuturi de vergi metalice sau producte.
În acest caz, debitorul nu trebuie sã restituie decât aceeasi calitate si cantitate, oricare ar fi suirea sau scãderea pretului lor.
Asemenea când s-a fãcut împrumutul în monede de aur ori argint si s-a stipulat o restitutiune în aceeasi specie si calitate sau se va altera valoarea intrinsecã a monedelor, sau nu se vor putea gãsi, sau vor fi scoase din curs, se va restitui echivalentul pretului intrinsec ce acele monede avuseserã în timpul în care au fost împrumutate.
CAPITOLUL II
Despre obligatia împrumutãtorului
Art. 1580. Împrumutãtorul este supus la rãspunderea prevãzutã la art. 1575 pentru comodat.
Art. 1581. Împrumutãtorul nu poate, mai înainte de termen, sã cearã lucrul împrumutat. (C. civ. 1022).
Art. 1582. Nefiind defipt termenul restitutiunii, judecãtorul poate sã dea împrumutatului un termen, potrivit cu împrejurãrile. (C. civ. 1101).
Art. 1583. Dacã însã s-a stipulat numai ca împrumutatul sã plãteascã când va putea sau când va avea mezii1, judecãtorul va prescrie un termen de platã, dupã împrejurãri.
1. Mijloace
CAPITOLUL III
Despre obligatia împrumutatului
Art. 1584. Împrumutatul este dator sã restituie lucrurile împrumutate în aceeasi cantitate si calitate, si la timpul stipulat. (C. civ. 1578 si urm.).
Art. 1585. Când este în neposibilitate de a îndeplini datoria prescrisã în articolul precedent, va plãti valoarea lor, calculatã dupã timpul si locul în care urma a se face restitutiunea.
Dacã nu s-a determinat nici timpul, nici locul plãtii împrumutului, plata urmeazã a se face de cãtre împrumutat, dupã valoarea curentã din timpul în care si în locul unde s-a contractat. (C. civ. 1104).
Art. 1586. Dacã împrumutatul nu întoarce la timpul stipulat lucrurile împrumutate sau valoarea lor, trebuie sã plãteascã si dobânzi, de la ziua cererii prin judecatã a împrumutului. (C. civ. 1088).
CAPITOLUL IV
Despre împrumutul cu dobândã
Art. 1587. Se poate stipula dobânzi pentru un împrumut de bani, de denariate1 (zaharele) sau de alte lucruri mobile.
1. Producte
Art. 1588. Împrumutatul care a apucat de a plãti dobânzi ce nu s-au stipulat, sau mai mari decât s-au stipulat, nu mai poate a le repeti1, nici a le imputa asupra capitalului. (C. civ. 991, 1092, 1111).
1. Nu mai poate cere înapoirea lor
Art. 1589. Se defige o dobândã de cinci la sutã pe an pentru afacerile civile si de sase la sutã pe an pentru cele comerciale, în toate cazurile unde s-a hotãrât de pãrti cuantumul ei.
Dobânzile legale începute, cerute, precum si cele consacrate prin hotãrâri definitive, se vor calcula conform legii vechi, pânã în momentul promulgãrii legii de fatã. (C. civ. 1089, 1587).
Art. 1590. Adeverinta datã pentru capital, fãrã rezervã a dobânzilor, este o prezumtie de plata lor si scuteste de dânsa.
TITLUL XII
DESPRE DEPOZIT SI DESPRE SECHESTRU
CAPITOLUL I
Despre depozit în genere
Art. 1591. Depozitul în genere este un act prin care se primeste lucrul altuia spre a-l pãstra si a-l restitui în naturã. (C. civ. 1080, 1604).
Art. 1592. Depozitul este de douã feluri: depozit propriu-zis si sechestru. (C. civ. 1593 si urm., 1626 si urm.).
CAPITOLUL II
Despre depozitul propriu-zis
SECTIUNEA I
Despre natura depozitului
Art. 1593. Depozitul este un contract esential gratuit, care nu poate avea de obiect decât lucruri mobile.
El nu este perfect decât când s-a fãcut traditiunea lucrului. Traditiunea se înlocuieste prin singurul consimtãmânt, dacã lucrul ce este a se lãsa în depozit se aflã deja în mâna depozitarului.
Art. 1594. Depozitul este voluntar sau necesar. (C. civ. 1595 si urm., 1620 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre depozitul voluntar
Art. 1595. Depozitul voluntar se formeazã prin consimtãmântul celui ce dã si celui ce primeste lucrul în depozit. (C. civ. 948 si urm., 1620 si urm.).
Art. 1596. Depozitul voluntar se face întotdeauna numai de cãtre proprietarul lucrului depozit, sau prin consimtãmântul sãu expres ori tacit. (C. civ. 1610).
Art. 1597. Depozitul voluntar nu se poate face decât prin înscris. (C. civ. 1191, 1197, 1621 ).
Art. 1598. Dacã depozitul s-a fãcut de cãtre o persoanã capabilã cãtre una necapabilã, aceea ce a fãcut depozitul are numai actiunea de revendicare a lucrului depozit, pe cât timp se aflã în mâna depozitarului, sau actiune de restitutiune pe cât acesta s-a folosit. (C. civ. 946 si urm., 1098, 1164).
SECTIUNEA III
Despre îndatoririle depozitarului
Art. 1599. Depozitarul trebuie sã îngrijeascã de paza lucrului depozit, întocmai precum îngrijeste de paza lucrului sãu (C. civ. 1080, 1564, 1600 si urm.).
Art. 1600. Dispozitia articolului precedent trebuie sã se aplice cu mare rigoare:
1. când depozitarul s-ar fi oferit a primi un depozit;
2. când s-ar fi stipulat vreo platã pentru paza depozitului;
3. când depozitul s-a fãcut numai în folosul depozitarului;
4. când s-ar fi alcãtuit1 expres ca depozitarul sã fie rãspunzãtor de orice culpã. (C. civ. 998, 1540, 1564).
1. Convenit
Art. 1601. Depozitarul nu rãspunde niciodatã de stricãciunile provenite din fortã majorã, afarã de cazul când a fost pus în întârziere pentru restitutiunea lucrului depozit. (C. civ. 1079, 1083, 1606).
Art. 1602. El nu poate sã se serveascã de lucrul depus fãrã permisiunea expresã sau tacitã a deponentului. (C. civ. 1565).
Art. 1603. Nu poate de fel sã caute a vedea lucrurile ce i s-au depozitat, dacã i s-au încredintat în o ladã închisã sau sub o copertã sigilatã.
Art. 1604. Depozitarul trebuie sã înapoieze tot acel lucru ce a primit.
Un depozit de bani, când depozitarul, conform art. 1602, fãcuse întrebuintare de dânsul, trebuie sã se restituie în acele monede în care s-a fãcut, atât în cazul de sporire, cât si în acela de scãdere a valorii lor. (C. civ. 1100).
Art. 1605. Depozitarul nu este dator de a restitui lucrul depozitat decât în starea în care se aflã la timpul înapoierii. Stricãciunile survenite fãrã faptul sãu, rãmân în sarcina deponentului. (C. civ. 1102, 1601).
Art. 1606. Depozitarul cãruia s-a luat prin fortã majorã lucrul depozitat si care a primit în locu-i o sumã de bani, sau orice alt lucru, trebuie sã restituie aceea ce a primit. (C. civ. 1156).
Art. 1607. Eredele depozitarului care a vândut în bunã-credintã lucrul ce n-a stiut cã este depozitat, este dator numai sã restituie pretul primit, sau sã cedeze actiunea sa contra cumpãrãtorului, dacã pretul nu ar fi fost plãtit. (C. civ. 996, 1899).
Art. 1608. Depozitarul trebuie sã restituie fructele produse de lucrul depozitat si culese de dânsul.
El nu e dator de a plãti nici o dobândã pentru banii ce i s-au depozitat, afarã numai din ziua de când a fost pus în întârziere de a-i restitui. (C. civ. 485, 1079, 1088).
Art. 1609. Depozitarul nu trebuie sã restituie lucrul depozitat decât acelui ce i l-a încredintat, sau acelui în al cãrui nume s-a fãcut depozitul, sau persoanei arãtate spre a-l primi. (C. civ. 1096).
Art. 1610. Depozitarul nu poate pretinde ca deponentul sã probeze cã lucrul depozitat este proprietatea sa.
Cu toate acestea, dacã descoperã cã lucrul este de furat si cine este adevãratul proprietar, trebuie sã vesteascã acestuia depozitul ce i s-a fãcut, interpelându-l1 a-l reclama în un termen determinat si îndestulãtor, fãrã prejudiciul dispozitiilor codicelui penal.
Dacã acela care a fost vestit de aceasta, neglijeazã reclamarea depozitului, depozitarul este bine liberat prin trãdarea depozitului în mâna acelui de la care s-a primit. (C. civ. 1596,1616, 1909).
1. Punându-i în vedere.
Art. 1611. În caz de moarte a deponentului, lucrul depus nu se poate restitui decât eredelui.
Dacã sunt mai multi erezi, lucrul depozitat trebuie sã se restituie, fiecãrui din ei o parte pe cât i se cuvine.
Dacã lucrul nu se poate împãrti, erezii trebuie sã se uneascã între dânsii asupra modului primirii lui. (C. civ. 653, 777, 1057 si urm., 1064).
Art. 1612. Dacã deponentul prin schimbarea statului1 sãu a pierdut administratia bunurilor sale, dupã facerea depozitului, acesta nu se poate restitui decât persoanei însãrcinate cu administratia averii deponentului. (C. civ. 1096).
1. Capacitate
Art. 1613. Dacã depozitul a fost fãcut de cãtre un tutore sau administrator în asemenea însusire, si administratia sa a fost încetatã în momentul restitutiunii, aceasta nu se poate face decât cãtre persoana ce a fost reprezentatã sau cãtre noul ei reprezentator. (C. civ. 1612).
Art. 1614. Dacã prin contractul de depozit s-a stipulat locul unde trebuie sã se facã restitutiunea, depozitarul trebuie sã transporte acolo lucrul depozitat; spezele însã ce s-ar face sunt în greutatea deponentului. (C. civ. 1104, 1317, 1615).
Art. 1615. Restitutiunea trebuie sã se facã, dacã prin contract nu se aratã locul, acolo unde se aflã lucrul depozitat. (C. civ. 1104, 1319, 1614).
Art. 1616. Depozitul trebuie sã se restituie deponentului îndatã ce s-a reclamat, chiar când s-ar fi stipulat prin contract un anume termen pentru restitutiunea lui; se exceptã însã cazul când în formele legale s-a notificat depozitarului un act de sechestru sau de opozitie la restitutiunea sau la strãmutarea lucrului depozitat. (C. civ. 1023, 1079, 1099, 1572).
Art. 1617. Se stinge orice îndatorire a depozitarului, dacã se descoperã si se probeazã cã el este însusi proprietarul lucrului depozitat. (C. civ. 1154).
SECTIUNEA IV
Despre îndatoririle deponentului
Art. 1618. Deponentul este îndatorit în a întoarce depozitarului toate spezele fãcute pentru pãstrarea lucrului depozitat, si a-l dezdãuna de toate pierderile cãsunate lui din cauza depozitului. (C. civ. 991, 997, 1080, 1569, 1574, 1691, 1730).
Art. 1619. Depozitarul poate sã opreascã depozitul pânã la plata integralã cuvenitã lui din cauza depozitului. (C. civ. 1147, 1689).
SECTIUNEA V
Despre depozitul necesar
Art. 1620. Depozitul necesar este acela ce se face sub sila unei întâmplãri, cum: un foc, o ruinã, o prãdare, un naufragiu sau alt eveniment neprevãzut de fortã majorã. (C. civ. 1594, 1621 si urm.).
Art. 1621. Proba prin martori este admisã pentru depozitul necesar si chiar în cazul când valoarea depozitului ar trece peste 250 lei. (C. civ. 1198, 1597).
Art. 1622. Depozitul necesar este supus la toate regulile depozitului voluntar, si fãrã prejudiciul dispozitiilor art. 1198. (C. civ. 1599 si urm.).
Art. 1623. Ospãtãtorii ori hangii rãspund, ca depozitari, pentru toate lucrurile aduse în localul lor de un cãlãtor; depozitul unor asa lucruri trebuie sã se considere ca un depozit necesar. (C. civ. 1473 si urm., 1624).
Art. 1624. Ei rãspund de furtul sau stricãciunea lucrurilor cãlãtorului, în caz când furtul sau stricãciunea s-a comis de servitori, ori de cei însãrcinati cu directia ospãtãriilor, ori de strãinii ce le frecventeazã. (C. civ. 1000, 1156, 1623).
Art. 1625. Ei nu sunt rãspunzãtori de furturile comise cu mâna înarmatã sau în altfel, cu fortã majorã. (C. civ. 1156).
CAPITOLUL III
Despre sechestru
SECTIUNEA I
Despre diversele feluri de sechestru
Art. 1626. Sechestrul este conventional sau judiciar.
SECTIUNEA II
Despre sechestrul conventional
Art. 1627. Sechestrul conventional este depozitul unui lucru în litigiu, fãcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea, care ia asuprã-si îndatorirea de a-l restitui, dupã terminarea procesului celui cãrui va declara judecãtorul cã se cuvine.
Art. 1628. Sechestrul poate sã nu fie gratuit. (C. civ. 1593).
Art. 1629. Când este gratuit, se aplicã asuprã-i regulile depozitului propriu-zis, cu deosebirile ce se vor arãta mai jos. (C. civ. 1593 si urm.).
Art. 1630. Obiectul sechestrului poate fi bunuri mobile sau imobile. (C. civ. 1593).
Art. 1631. Depozitarul, însãrcinat cu un sechestru, nu poate fi liberat de dânsul înainte de terminarea procesului, decât atunci când toate pãrtile interesate vor consimti, sau când va urma o cauzã ce se va judeca de legitimã. (C. civ. 1616).
SECTIUNEA III
Despre sechestrul judiciar
Art. 1632. Afarã de cazurile statornicite de codicele de procedurã civilã, judecãtorul1 poate ordona sechestrul:
1. a unui imobil sau a unui lucru mobil pentru a cãrui proprietate ori posesiune se judecã douã sau mai multe persoane;
2. a lucrurilor oferite de un debitor spre liberarea sa. (C. civ. 542, 1114 si urm., 1121).
A se vedea:
Art. 596 C. proc. civ.
1. Instanta judecãtoreascã.
Art. 1633. Depozitul judiciar dã nastere la obligatii reciproce între sechestranti si depozitari.
Depozitarul trebuie sã îngrijeascã de pãstrarea lucrului sechestrat ca un bun proprietar.
Trebuie sã-l dea de fatã pentru vânzare spre îndestularea sechestrantului, ori spre a-l restitui, pãrtii de la care s-a sechestrat în caz de revocare a sechestrului.
Sechestrantul este dator sã plãteascã depozitarului salariul statornicit de lege, sau în lipsã, pe cât îl va hotãrî judecãtorul1. (C. civ. 1080, 1599).
1. Instanta judecãtoreascã.
Art. 1634. Sechestrul judiciar se dã sau persoanei asupra cãrei s-au învoit ambele pãrti interesate, sau unei persoane numite din oficiu de autoritatea judiciarã1.
Si într-un caz si într-altul, acel ce a luat în pãstrare lucrul este supus tuturor îndatoririlor ce nasc din sechestrul conventional.
1. Instanta judecãtoreascã.
TITLUL XIII
DESPRE CONTRACTELE ALEATORII
CAPITOLUL I
Despre contractele aleatorii în genere
Art. 1635. Contractul aleatoriu este conventia reciprocã ale cãrei efecte, în privinta beneficiilor si a pierderilor pentru toate pãrtile, sau pentru una sau mai multe din ele, depinde de un eveniment necert.
Astfel sunt:
l. contractul de asigurare;
2. împrumutul nautic;
3. jocul si prinsoarea;
4. si contractul de renditã pe viatã.
Cele douã dintâi se reguleazã dupã legile comertului maritim. (C. civ. 947, 1636 si urm., 1639 si urm.).
CAPITOLUL II
Despre joc si prinsoare
Art. 1636. Legea nu dã nici o actiune spre platã unui debit din joc sau din prinsoare. (C. civ. 1638).
Art. 1637. Sunt exceptate jocurile ce contribuie la exercitiul corporal, cum: armele, cursele cu piciorul, cãlare sau cu carul si alte asemenea.
Cu toate acestea, judecãtorul1 poate sã respingã cererea când suma pusã în joc sau la prinsoare ar fi excesivã.
1. Instanta judecãtoreascã
Art. 1638. Pierzãtorul nu poate în nici un caz repeti ceea ce a plãtit de bunã voie, afarã numai în cazul când câstigãtorul a întrebuintat dol, înselãciune sau amãgire. (C. civ. 953, 960, 994, 1092).
CAPITOLUL III
Despre contractul de renditã pe viatã
SECTIUNEA I
Despre natura contractului de renditã pe viatã
Art. 1639. Rendita pe viatã se poate înfiinta cu titlu oneros. (C. civ. 1635).
Art. 1640. Ea se poate constitui si cu titlu gratuit, prin donatiune între vii sau prin testament.
Trebuie însã atunci sã fie revestitã de formele cerute de legi pentru asemenea acte. (C. civ. 550, 800 si urm., 813, 856, 900, 1641, 1650).
Art. 1641. Rendita pe viatã înfiintatã prin donatiune sau testament este supusã la reductiune, dacã întrece portiunea disponibilã; este nulã dacã se face în favoarea unei persoane necapabile de a primi. (C. civ. 654, 751, 808, 841, 844, 847, 939 si urm.).
Art. 1642. Rendita pe viatã se poate înfiinta în favoarea persoanei ce a plãtit pretul, sau a altei a treia ce n-are nici un drept la renditã.
În cazul din urmã, desi întruneste însusirile unei liberalitãti, totusi nu este supusã formelor stabilite pentru donatiune; însã este în totul supusã dispozitiilor articolului precedent. (C. civ. 1640).
Art. 1643. Ea se poate înfiinta în favoarea unei sau mai multor persoane.
Art. 1644. Este fãrã lucrare orice contract de renditã pe viatã, înfiintat în favoarea unei persoane care era deja moartã în momentul facerii contractului. (C. civ. 966).
Art. 1645. Contractul de renditã pe viatã, în favoarea unei persoane afectate de o boalã de care a murit în interval de 20 zile de la data contractului, este nul.
SECTIUNEA II
Despre efectele contractului de renditã pe viatã între pãrtile contractante
Art. 1646. Acela în a cãrui favoare s-a înfiintat, cu titlu oneros, o renditã pe viatã, poate sã cearã sfãrâmarea contractului, dacã înfiintãtorul ei nu dã asigurãrile stipulate pentru executare. (C. civ. 1020, 1021).
Art. 1647. Singura neplatã a termenelor1 expirate a renditei nu dã drept celui în a cãrui favoare este înfiintatã sã cearã întoarcerea capitalului, sau reintrarea în posesiunea fondului înstrãinat. El are numai dreptul de a face sã se sechestreze si sã se vândã averea debitorului sãu si a cere ca, neconsimtind debitorul, sã se reguleze, din produsul vinderii, o sumã suficientã spre plata termenelor. (C. civ. 1020, 1021, 1365, 1718, 1719, 1824 si urm.).
1. Sumele scadente datorate în temeiul contractului de renditã
Art. 1648. Înfiintãtorul renditei nu poate sã se libereze de plata ei, oferind înapoierea capitalului si renuntând la repetitiunea anuitãtilor plãtite, oricât de lungã fie viata acelor în a cãror favoare s-a înfiintat rendita, si oricât de oneroasã fie prestatia renditei. (C. civ. 969).
Art. 1649. Rendita pe viatã se dobândeste de proprietarul1 ei în proportia zilelor ce a trãit.
Dacã însã s-a stipulat ca termenii2 ei sã se plãteascã anticipat, atunci se considerã de câstigat fiecare termen din ziua în care a venit plata lui. (C. civ. 525, 1023).
1. Creditorul renditei.
2. Sumele scadente datorate în temeiul contractului de renditã
Art. 1650. Numai în cazul în care rendita pe viatã s-a înfiintat cu titlu gratuit, se poate si stipula ca dânsa sã nu fie supusã sechestrãrii1. (C. civ. 1718).
1. Sã nu poatã fi urmãritã
Art. 1651. Proprietarul renditei pe viatã nu poate sã cearã termenele expirate1 decât justificând existenta sa, ori existenta persoanei în favoarea cãreia s-a înfiintat. (C. civ. 1169, 1907).
1. Sumele scadente datorate în temeiul contractului de renditã
TITLUL XIV
DESPRE FIDEJUSIUNE
(CAUTIUNE)
CAPITOLUL I
Despre natura si întinderea fidejusiunii
Art. 1652. Cel ce garanteazã o obligatie se leagã cãtre creditor de a îndeplini însusi obligatia pe care debitorul nu o îndeplineste. (C. civ. 1662 si urm.).
Potrivit art. 105, 129, 133 si 147 din Codul familiei, minorul si interzisul sau reprezentantul lor legal nu pot sã garanteze obligatia altuia.
Art. 1653. Fidejusiunea nu poate exista decât pentru o obligatie validã.
Cu toate acestea, se poate face cineva fidejusorele unei obligatii ce poate fi anulatã în virtutea unei exceptii personale debitorului, cum de pildã în cazul de minoritate.
Art. 1654. Fidejusiunea nu poate întrece datoria debitorului, nici poate fi fãcutã sub conditii mai oneroase.
Poate fi însã numai pentru o parte a datoriei si sub conditii mai putin grele.
Cautiunea ce întrece datoria sau care este contractatã sub conditii mai oneroase e validã numai pânã în mãsura obligatiei principale.
Art. 1655. Oricine poate sã se facã fidejusore, fãrã ordinea si chiar fãrã stiinta acelui pentru care se obligã.
Asemenea se poate face nu numai pentru debitorul principal, dar si pentru fidejusorul acestuia. (C. civ. 946, 1093, 1669, 1680).
Art. 1656. Fidejusiunea trebuie sã fie expresã si nu se poate întinde peste marginile în care s-a contractat.
Art. 1657. Fidejusiunea nedeterminatã a unei obligatii principale, se întinde la toate accesoriile unei datorii, si încã si la spezele primei reclamatii1, si la toate cele posterioare notificãrii fãcute fidejusorului.
1. Cheltuielile corespunzãtoare introducerii cererii de chemare în judecatã.
Art. 1658. Îndatoririle fidejusorului trec la erezi, afarã de constrângerea corporalã, chiar dacã îndatorirea era asiguratã prin constrângere corporalã. (C. civ. 653, 777, 1060).
Dispozitia referitoare la constrângerea corporalã nu mai are aplicare, fiind incompatibilã cu ordinea juridicã din România.
Art. 1659. Debitorul obligat a da sigurantã trebuie sã prezinte o persoanã capabilã de a contracta, care sã posede avere îndestulã spre a garanta o obligatie, si care sã aibã domiciliul în teritoriul jurisdictional al tribunalului judetean, la care trebuie sã se dea.
Art. 1660. Solvabilitatea unui garant se mãsoarã numai dupã nemiscãtoarele ce pot fi ipotecate, afarã de cazul când datoria este micã sau afacerea este comercialã. Spre acest finit nu se pot lua în consideratie nemiscãtoarele în litigiu, nici acelea situate la o asa depãrtare, încât sã devinã foarte dificile lucrãrile executive asuprã-le.
Art. 1661. Dacã fidejusorul, cãpãtat de creditor de bunã voie sau judecãtoreste, a devenit apoi nesolvabil, trebuie sã se dea un altul.
Aceastã regulã nu se aplicã în singurul caz în care fidejusorul s-a dat numai în puterea unei conventii, prin care creditorul a cerut de fidejusor o anume persoanã.
CAPITOLUL II
Despre efectele fidejusiunii
SECTIUNEA I
Despre efectele fidejusiunii între creditor si cautionator (fidejusor)
Art. 1662. Fidejusorul nu este tinut a plãti creditorului, decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii cãruia trebuie mai întâi sã se facã discutie1, afarã numai când însusi a renuntat la acest beneficiu, sau s-a obligat solidar cu datornicul. În cazul din urmã, efectul obligatiei sale se reguleazã dupã principiile statornicite în privinta datoriilor solidare. (C. civ. 1039 si urm., 1055, 1056, 1663 si urm., 1677, 1794).
1. Urmãrire
Art. 1663. Creditorul nu este îndatorat sã discute1 averea debitorului principal, dacã garantul nu o cere de la cele dintâi lucrãri2 îndreptate contra sa.
1. Sã urmãreascã
2. Acte de executare
Art. 1664. Fidejusorul care cere discutia1 trebuie sã indice creditorului averea debitorului principal si sã anticipeze spezele cuviincioase pentru punerea în lucrare a executãrii.
Nu se va tine în seamã arãtarea bunurilor debitorului principal situate afarã din teritoriul jurisdictional al tribunalului judetean în care trebuie sã se efectueze plata, sau a bunurilor în litigiu, ori a bunurilor deja ipotecate pentru siguranta datoriei, care nu mai sunt în posesiunea debitorului.
1. Urmãrirea
Art. 1665. De câte ori cautionarul va arãta bunuri în cuprinderea articolului precedent si va anticipa si spezele cuviincioase pentru discutie1, creditorul rãmâne cãtre garant rãspunzãtor pânã la valoarea bunurilor arãtate, în caz de nesolvabilitate a debitorului principal survenitã prin amânarea urmãririi. (C. civ. 999).
1. Acte de executare
Art. 1666. Când mai multe persoane au garantat unul si acelasi creditor pentru una si aceeasi datorie, fiecare din ele rãmâne obligatã pentru datoria întreagã. (C. civ. 1039 si urm., 1142, 1674).
Art. 1667. Cu toate acestea, fiecare din persoanele arãtate în articolul precedent, întrucât n-a renuntat la beneficiul diviziunii, poate cere ca creditorul sã dividã mai întâi actiunea sa si sã o reducã la proportia fiecãruia.
Dacã unii din garanti erau nesolvabili în timpul în care unul din ei obtinuse diviziunea, acesta rãmâne obligat în proportia unei asemenea nesolvabilitãti; dacã însã nesolvabilitatea a supravenit dupã diviziune, atunci nu mai poate fi rãspunzãtor pentru aceasta. (C. civ. 1042, 1049, 1057, 1060, 1668).
Art. 1668. Dacã creditorul însusi si de bunã voie a împãrtit actiunea sa, nu mai poate sã se lepede de aceastã diviziune, desi, mai înainte de timpul în care a primit-o, unii din cautionatori au fost nesolvabili. (C. civ. 1049 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre efectele fidejusiunii între debitor si cautionator (fidejusor)
Art. 1669. Cautionatorul ce a plãtit are regres contra debitorului principal, atât când a garantat cu stiinta debitorului, cât si pe nestiinta lui.
Regresul se întinde atât asupra capitalului, cât si asupra dobânzilor si a spezelor; cu toate acestea, garantul nu are regres decât pentru spezele fãcute de dânsul dupã ce a notificat debitorului principal reclamatia pornitã asuprã-i.
Fidejusorul are regres si pentru dobânda sumei ce a plãtit, chiar când datoria nu produce dobândã, si încã si pentru daune-interese, dacã se cuvine.
Cu toate acestea, dobânzile ce ar fi fost datorite creditorului nu vor merge în favoarea garantului decât din ziua în care s-a notificat plata. (C. civ. 1093, 1108, 1109, 1655, 1657, 1672, 1673).
Art. 1670. Cautionatorul ce a plãtit datoria intrã în dreptul ce avea creditorul contra datornicului. (C. civ. 1108).
Art. 1671. Când sunt mai multi debitori principali solidari pentru una si aceeasi datorie, fidejusorul ce a garantat pentru ei toti are regres în contra fiecãrui din ei pentru repetitiunea sumei totale ce a plãtit. (C. civ. 1039, 1053).
Art. 1672. Fidejusorul ce a plãtit prima datã, nu are regres contra debitorului principal ce a plãtit de-a doua oarã; are însã actiunea de repetitiune contra creditorului.
Când fidejusorul a plãtit, fãrã sã fi fost urmãrit si fãrã sã fi înstiintat pe datornicul principal, nu va avea nici un regres contra acestuia în cazul când în timpul plãtii, datornicul ar fi avut meziu de a declara stinsã datoria sa; îi rãmâne însã dreptul de a cere înapoi de la creditor banii dati. (C. civ. 993, 1092).
Art. 1673. Fidejusorul, si fãrã a fi plãtit, poate sã reclame dezdãunare de la debitor:
1. când este urmãrit în judecatã pentru a plãti;
2. când debitorul se aflã falit sau în stare de nesolvabilitate;
3. când debitorul s-a îndatorat de a-l libera de garantie într-un termen determinat si acesta a expirat;
4. când datoria a devenit exigibilã prin sosirea scadentei stipulate;
5. dupã trecerea de 10 ani, când obligatia principalã nu are un termen determinat de scadentã, întrucât însã obligatia principalã nu ar fi fost de asa fel încât sã nu poatã a se stinge înaintea unui termen determinat, cum de exemplu tutela, ori întrucât nu s-a stipulat contrariul. (C. civ. 1022 si urm., 1684).
SECTIUNEA III
Despre efectele fidejusiunii între mai multi garanti
Art. 1674. Când mai multe persoane au garantat pentru unul si acelasi debitor si pentru una si aceeasi datorie, garantul ce a plãtit datoria are regres contra celorlalti garanti pentru portiunea ce priveste pe fiecare.
Cu toate acestea, nu are loc regresul decât când garantul a plãtit în unul din cazurile arãtate în articolul precedent. (C. civ. 1039, 1053, 1108, 1109, 1666).
CAPITOLUL III
Despre fidejusiunea legalã si cea judecãtoreascã
Art. 1675. De câte ori o persoanã este obligatã de lege sau de judecãtor1 a da o garantie, garantul ce se oferã trebuie sã aibã conditiile prescrise de art. 1659 si 1660. Fidejusiunea judecãtoreascã trebuie însã sã poatã fi supusã la constrângerea corporalã. (C. civ. 541, 566, 718, 1364, 1806).
Ultima parte a textului este abrogatã implicit întrucât Legea constrângerii corporale din 12 septembrie 1864 nu mai corespunde cu ordinea juridicã din România.
Cu privire la fidejusiunea judiciarã a a se vedea art. 392-396 C. proc. civ.
1. Instanta judecãtoreascã
Art. 1676. Cel ce e dator sã dea garantie, e liber sã dea un amanet sau altã asigurare, care sã se gãseascã suficientã pentru asigurarea creantei.
Art. 1677. Garantul judecãtoresc nu poate cere discutia1 averii debitorului principal. (C. civ. 1662 si urm.).
1. Urmãrirea
Art. 1678. Cel ce s-a fãcut garant numai pentru fidejusorul judecãtoresc nu poate sã cearã discutia1 averii debitorului principal si a fidejusorului. (C. civ. 1655, 1662).
1. Urmãrirea
CAPITOLUL IV
Despre stingerea fidejusiunii
Art. 1679. Obligatia ce naste din fidejusiune se stinge prin acele cauze prin care se sting si celelalte obligatii. (C. civ. 1091 si urm., 1137, 1142, 1148, 1155, 1873).
Art. 1680. Confuziunea urmatã între datornicul principal si fidejusorul sãu, prin erezirea1 unuia de cãtre altul, nu stinge actiunea creditorului contra acelui ce a garantat pentru fidejusor. (C. civ. 653, 1154, 1655, 1678).
1. Mostenirea.
Art. 1681. Garantul se poate servi în contra creditorului de toate exceptiile datornicului principal inerente datoriei; însã nu-i poate opune acele ce sunt curat personale datornicului. (C. civ. 1047, 1142, 1148, 1155).
Art. 1682. Cautionatorul se libereazã de garantia sa, când nu poate sã intre în drepturile, privilegiile si ipotecile creditorului din cauza acestuia. (C. civ. 1108, 1670).
Art. 1683. Dacã creditorul primeste de bunã voie un imobil sau alt lucru în plata datoriei principale, cautionatorul rãmâne liberat, chiar când creditorul a fost evins din acel lucru.
Art. 1684. Prelungirea termenului acordat de creditor în favoarea datornicului principal nu libereazã pe fidejusor de garantia sa, care poate în acest caz sã urmãreascã pe debitor pentru platã. (C. civ. 1022 si urm., 1673).
TITLUL XV
DESPRE AMANET
Art. 1685. Amanetul este un contract prin care datornicul remite creditorului sãu un lucru mobil spre siguranta datoriei. (C. civ. 1591, 1676).
Art. 1686. Amanetul dã creditorului dreptul de a fi plãtit din lucrul amanetului, cu preferintã înaintea altor creditori.
Ca sã rezulte preferintã se cere un act înregistrat în regulã, ce sã enunte suma datoritã, specia si natura lucrurilor amanetate sau o descriptie de calitatea, greutatea si mãsura lor.
Facerea unui act înscris si înregistrat nu este neapãrat decât când datoria trece peste 250 lei. (C civ. 1690, 1722, 1730).
Cu privire la înregistrarea actului de amanet, a se vedea art. 710 si 719 C. proc. civ.
Art. 1687. Preferinta arãtatã în articolul precedent nu se poate înfiinta în privinta mobilelor necorporale, cum creantele mobiliare, decât prin un act în regulã înregistrat si notificat debitorului creantei date în amanet.
Art. 1688. În toate cazurile însã, acest privilegiu nu subzistã asupra amanetului decât când s-a dat si a rãmas în posesiunea creditorului sau unui al treilea ales de pãrti.
Art. 1689. Creditorul, la caz de neplatã, nu poate sã dispunã de amanet; are dreptul însã sã cearã de la judecãtor1 ca amanetul sã-i rãmânã lui, drept platã, si pânã la suma datoriei, cu ale ei dobânzi, de se cuvine, dupã o estimatie fãcutã de experti, ori sã se vânzã la licitatie.
E nulã orice stipulatie prin care creditorul s-ar autoriza sau a-si apropia amanetul sau a dispune de dânsul fãrã formalitãtile sus-arãtate. (C. civ. 5, 968, 1008, 1690).
1. Instantã judecãtoreascã
Art. 1690. Pânã la expropriatiunea1 debitorului, de este sã se facã, el rãmâne proprietarul amanetului. (C. civ. 1591, 1730).
1. Executare silitã
Art. 1691. Creditorul rãspunde dupã regulile stabilite la titlul: Despre contracte si obligatii în genere, de pierderea sau stricãciunea amanetului provenitã din culpa sa.
Asemenea si debitorul trebuie sã întoarcã creditorului toate spezele utile si cele necesare fãcute pentru conservarea amanetului. (C. civ. 991, 997, 1080, 1102, 1156, 1564, 1574, 1599, 1618, 1730).
Art. 1692. Dacã s-a dat drept amanet o creantã ce produce dobânzi, creditorul trebuie sã tinã în seamã aceste dobânzi asupra dobânzilor ce ar fi datorite.
Dacã datoria, pentru a cãrei sigurantã s-a dat amanet o creantã, nu produce ea însãsi dobânzi, atunci dobânzile creantei amanetate se tin în seamã asupra capitalului datoriei. (C. civ. 1111).
Art. 1693. Dacã creditorul abuzã de amanet, debitorul poate sã cearã ca acel amanet sã se punã sub sechestru.
Cu privire a sechestru, a se vedea art. 596 C. proc. civ.
Art. 1694. Debitorul nu poate pretinde restitutiunea amanetului decât dupã ce a plãtit în întreg capitalul, dobânzile si spezele datoriei pentru a cãrei sigurantã s-a fost dat amanetul.
Dacã acelasi debitor ar fi fãcut o altã datorie cãtre acelasi creditor dupã traditiunea amanetului, si o asemenea datorie ar fi devenit exigibilã înainte de plata primei datorii, creditorul nu va putea fi constrâns sã libereze amanetul mai înainte de a se fi plãtit ambele creante, chiar când nu s-ar fi stipulat de a subordona amanetul la plata datoriei a doua. (C. civ. 1619).
Art. 1695. Amanetul este nedivizibil, desi datoria este divizibilã, între erezii debitorului, ori între aceia ai creditorului.
Eredele debitorului ce si-a plãtit partea sa de datorie, nu poate cere restitutiunea pãrtii sale de amanet atâta timp cât datoria nu este plãtitã în întregul ei.
Si viceversa, eredele creditorului care si-a primit partea sa de datorie, nu poate sã restituie amanetul cu dãunarea coerezilor sãi încã neplãtiti. (C. civ. 774, 786, 1057 si urm.).
Art. 1696. Dispozitiile precedente nu se aplicã în materie de comert, nici la casele de împrumut pe amanet, în privinta cãrora se va urma dupã legile si regulamentele relative la dânsele.
TITLUL XVI
DESPRE ANTICHREZÃ
Art. 1697-1703. (Abrogate prin art. 4 al Legii contra cametei din 2.IV.1931).
TITLUL XVII
DESPRE TRANZACTIE
Art. 1704. Tranzactia este un contract prin care pãrtile terminã un proces început sau preîntâmpinã un proces ce poate sã nascã. (C. civ. 943, 945, 947, 1179).
Art. 1705. Tranzactia trebuie sã fie constatatã prin act scris. (C. civ. 1191, 1197).
Art. 1706. Tranzactie pot face numai acei ce pot dispune de obiectul cuprins în ea.
Acei însã ce nu pot dispune de obiectul cuprins în tranzactie, nu pot transige decât în formele stabilite de legi speciale. (C. civ. 946 si urm., 1307).
A se vedea:
- art. 105, 129, 133 si 147 din Codul familiei;
- art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor economice de stat ca regii autonome si societãti comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990).
Art. 1707. Se poate transige asupra unei actiuni civile ce derivã din o infractiune.
Art. 1708. În tranzactie se poate stipula o penalitate contra celui ce nu se va tinea de dânsa. (C. civ. 1066).
Art. 1709. Tranzactiile se mãrginesc numai la obiectul lor; renuntarea, fãcutã în toate pretentiile si actiunile, cuprinde numai ceea ce se reportã la pricinile, asupra cãrora a urmat tranzactie. (C. civ. 984, 1710, 1716).
Art. 1710. Tranzactia nu se întinde decât asupra pricinilor de care trateazã, fie intentia pãrtilor manifestatã prin expresii speciale sau generale, ori rezulte ea ca o consecintã necesarã din ceea ce s-a expres1.
1. Exprimat
Art. 1711. Tranzactiile au între pãrtile contractante puterea unei sentinte neapelabile1. (C. civ. 1200, 1201).
1. Definitivã
Art. 1712. Este admisibilã actiunea de nulitate1 contra unei tranzactii, pentru eroarea asupra persoanei sau obiectului în proces. (C. civ. 953 si urm., 1716, 1717, 1900).
1. În anulare
Art. 1713. Asemenea se poate ataca tranzactia fãcutã spre executarea unui titlu nul, afarã numai când pãrtile ar fi tratat expres despre nulitate. (C. civ. 954, 966, 1167, 1190).
Art. 1714. Tranzactia fãcutã pe documentele dovedite în urmã de false este nulã. (C. civ. 966).
Art. 1715. E asemenea nulã tranzactia asupra unui proces finit prin sentintã neapelabilã1, despre care pãrtile sau una din ele n-aveau cunostintã.
Când sentinta necunoscutã pãrtilor ar fi încã apelabilã, tranzactia va fi validã. (C. civ. 954, 966, 1201, 1712).
1. Definitivã
Art. 1716. Când pãrtile au transigeat în genere asupra tuturor afacerilor ce ar putea sã existe între dânsele, documentele ce le-ar fi fost necunoscute lor în timpul tranzactiei si care s-ar fi descoperit în urmã nu constituie un titlu de anularea tranzactiei, afarã numai atunci când ar fi fost ascunse prin fapta uneia din pãrtile contractante.
Însã tranzactia va fi nulã, când ea nu ar cuprinde decât un singur obiect si s-ar dovedi, din documentele în urmã descoperite, cã una din pãrti nu avea nici un drept asupra acelui obiect. (C. civ. 998, 1714).
Art. 1717. Învederata gresealã în socoteli, urmatã la facerea tranzactiei, nu pãgubeste pe nici una din pãrti, si trebuie sã se repare. (C. civ. 1712).
TITLUL XVIII
Despre privilegii si ipoteci
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1718. Oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare. (C. civ. 1719, 1824, 1826, 1828, 1831).
Art. 1719. Bunurile unui debitor servesc spre asigurarea comunã a creditorilor sãi, si pretul lor se împarte între ei prin analogie1, afarã de cazul când existã între creditori cauze legitime de preferintã. (C. civ. 974 si urm., 1720, 1721, 1824 si urm.).
1. Proportional cu valoarea creantelor respective.
Art. 1720. Cauzele legitime de preferintã sunt privilegiile si ipotecile. (C. civ. 1685, 1722 si urm., 1746 si urm.).
Art. 1721. Când un imobil, recolte, sau alte bunuri mobile vor fi fost asigurate în contra incendiului, sau în contra oricãrui alt caz fortuit, suma ce se va datora de cãtre asigurãtor va trebui, dacã nu va fi fost cheltuitã în reparatia obiectului asigurat, sã fie afectatã la plata creantelor privilegiate si ipotecare, dupã rangul fiecãreia din ele.
Asemenea se va urma si cu orice despãgubire va fi datoritã de cãtre o a treia persoanã, pentru pierderea totalã sau deteriorarea obiectului însãrcinat de un privilegiu sau ipotecã.
CAPITOLUL II
Despre privilegii
Art. 1722. Privilegiul este un drept, ce dã unui creditor calitatea creantei sale de a fi preferit celorlalti creditori, fie chiar ipotecari. (C. civ. 1685, 1723 si urm.).
Art. 1723. Între creditorii privilegiati, preferinta se reguleazã dupã diferitele calitãti ale privilegiilor. (C. civ. 1729).
Art. 1724. Creditorii privilegiati, care au acelasi rang, au deopotrivã drept la platã.
Art. 1725. Privilegiile tezaurului public1 si ordinea în care se exercitã ele sunt regulate prin legi speciale.
Tezaurul public nu poate obtine un privilegiu în contra drepturilor persoanelor al treilea dobândite mai înainte.
A se vedea cu privire la imobilele înscrise în cãrti funciare:
- art. 78 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938);
- art. 5 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare din 27 aprilie 1938 (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947);
- art. 15 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
1. Privilegiile creantelor statului.
Art. 1726. Privilegiile pot fi atât asupra mobilelor, cât si asupra imobilelor.
SECTIUNEA I
Despre privilegiile care se întind asupra mobilelor si imobilelor
Art. 1727. Cheltuielile de judecatã sunt privilegiate atât asupra mobilelor, cât si asupra imobilelor, în privinta tuturor creditorilor în interesul cãrora au fost fãcute. (C. civ. 1729, 1731, 1737).
A se vedea nota de sub art. 1725.
SECTIUNEA II
Despre privilegii asupra mobilelor
Art. 1728. Privilegiile sunt sau generale, sau speciale asupra unor mobile.
§ 1. Despre privilegii generale asupra mobilelor
Art. 1729. Creantele privilegiate asupra tuturor mobilelor sunt cele mai jos arãtate, si se exercitã în ordinea urmãtoare:
1. cheltuielile de judecatã fãcute în interesul comun al creditorilor;
2. cheltuielile îngropãrii în raport cu conditia si starea defunctului;
3. cheltuielile boalei celei de pe urmã fãcute în curs de un an;
4. salariile oamenilor de serviciu pentru un an trecut si restul datoriei din anul curent;
salariul de 6 luni al calfelor de prãvãlie si salariul pe o lunã al lucrãtorilor cu ziua;
5. pretul obiectelor de subsistentã date debitorului si familiei sale în curs de sase luni.
Când valoarea imobilelor n-a fost absorbitã de creantele privilegiate si ipotecare, partea din pretul lor ce mai rãmâne se va afecta cu preferintã la plata creantelor arãtate prin prezentul articol. (C. civ. 472 si urm., 1370, 1739).
§ 2. Despre privilegii asupra oarecãror mobile
Art. 1730. Creantele privilegiate asupra oarecãror mobile sunt:
1. Chiriile si arenzile. Când contractul este autentic sau are o datã certã, proprietarul are privilegiul pentru toatã chiria sau arenda pe anul curent, precum si pe tot timpul ce rãmâne a curge pânã la expirarea contractului.
Când contractul nu e autentic, sau nu are datã certã, proprietarul are privilegiul numai pentru chiria sau arenda pe anul curent si pe anul viitor.
În cazul dintâi, dacã prin contractul de arendare sau închiriere nu va fi fost expres prohibitã subarendarea sau subînchirierea, ceilalti creditori ai debitorului pot reînchiria casa sau rearenda mosia pentru timpul ce mai rãmâne a curge dupã contract; dar sunt obligati de a plãti proprietarului tot ce-i este datorit.
Obiectele asupra cãror se exercitã privilegiul sunt:
Pentru casã, toate mobilele din ea.
Pentru mosie, toatã recolta anului curent, precum si tot ce serveste la exploatarea mosiei.
Acelasi privilegiu are loc pentru reparatiile locative si pentru tot ce priveste executia contractului.
Proprietarul poate sechestra mobilele care se aflã în casa sa sau pe mosia sa, când ele au fost duse în alt loc, fãrã consimtãmântul sãu, si proprietarul conservã privilegiul sãu pe aceste mobile, întrucât timp le-a revendicat; adicã, când sunt în chestiune mobilele unei mosii, dacã a fãcut cererea sa în termen de 40 de zile, si când sunt în chestiune mobilele unei case, în termen de 15 zile.
2. Sumele datorite pentru seminte sau pentru cheltuiala recoltei anului curent, asupra pretului acestei recolte, si sumele datorite pentru instrumente de exploatatiune, pe pretul acestor instrumente; în ambele aceste cazuri, cu preferintã chiar înaintea proprietarului mosiei pentru privilegiul arendei.
3. Creanta pe amanetul ce este în posesiunea creditorului.
4. Cheltuielile fãcute pentru conservarea lucrului.
5. Pretul pentru lucruri mobile neplãtite, dacã se aflã încã în posesiunea debitorului, chiar si în cazul când a cumpãrat cu termen de platã.
Dacã vânzarea s-a fãcut fãrã termen de platã, vânzãtorul poate chiar sã revendice obiectele vândute, pe cât timp se aflã în posesiunea cumpãrãtorului, si poate sã împiedice revinderea acelor lucruri, dacã însã s-a fãcut cererea sa în termen de opt zile dupã trãdarea1 lucrurilor, si dacã lucrurile se aflã încã tot în starea în care se gãseau la timpul trãdãrii lor.
Pierderea actiunii de revendicare aduce cu sine si pierderea actiunii rezolutorie a contractului vânzãrii, în privinta celorlalti creditori.
6. Creantele ce are un hangiu, în aceastã calitate, asupra efectelor2 voiajorilor, ce se aflã în ospãtãria sa.
7. Creanta cheltuielilor de transport si a cheltuielilor accesorii asupra lucrului transportat, întrucât timp acela ce l-a transportat, îl are în posesiunea sa, si în cele 24 ore ce vor urma trãdãrii lucrului la destinatarului sãu, dacã acesta din urmã a conservat posesiunea lucrului.
8. Creantele rezultând dint abuzuri si prevaricatiuni3 ale functionarilor publici, în exercitiul functiunii lor, asupra cautionamentului lor, precum si asupra dobânzilor ce ar fi produs acel cautionament. (C. civ. 991, 1080, 1361, 1429 si urm., 1473 si urm., 1574, 1618, 1623, 1685 si urm., 1691).
- Pct. 8 a devenit inaplicabil întrucât prin Decretul nr. 23 din 13 aprilie 1951 a fost abrogatã Legea din 31 iulie 1929 asupra contabilitãtii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public, care, prin art. 15 reglementa obligatia mânuitorilor de bani si materiale publice, de a depune garantii;
- a se vedea si art. 10 si urm. din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor publice (B. Of. nr. 132 din 18 nov. 1969).
1. Predarea.
2. Lucrurilor.
3. Pagube de care functionarul public se face culpabil în exercitiul functiunii.
§ 3. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor, la caz de concurs între ele
Art. 1731. Cheltuielile de judecatã vin înaintea tuturor creantelor în interesul cãrora au fost fãcute. (C. civ. 1727, 1729).
Art. 1732. Cheltuielile fãcute pentru conservarea lucrului trec înaintea privilegiilor anterioare.
Ele trec, în toate cazurile, chiar înaintea privilegiilor cuprinse la numerele 3, 4 si 5 ale articolului 1729. (C. civ. 1730 pct. 4).
Art. 1733. Creditorul amanetar, hangiul si cãrãusul sunt preferati vânzãtorului unui obiect mobiliar, care le serveste de sigurantã, afarã de cazul când ei, primind lucrul, au stiut cã pretul era încã datorit.
Privilegiul vânzãtorului nu se exercitã decât dupã acel al proprietarului casei sau mosiei, afarã de cazul când vânzãtorul, la transportarea lucrurilor în locurile închiriate, a fãcut cunoscut proprietarului cã pretul încã nu i s-a plãtit. (C. civ. 1685, 1730).
Art. 1734. Sumele datorite pentru seminte sau pentru cheltuielile recoltei de peste an se plãtesc din pretul acestei recolte, si sumele datorite pentru ustensile, care servesc la exploatarea mosiei, din pretul acestor ustensile, cu preferintã în ambele aceste cazuri înaintea privilegiului proprietarului mosiei. (C. civ. 1730 pct. 2).
Art. 1735. Privilegiul cheltuielilor de îngropare trece înaintea tuturor celorlalte privilegii. (C. civ. 1729 pct. 2).
Art. 1736. Celelalte privilegii generale sunt primate de cãtre privilegiile speciale. (C. civ. 1729, 1730).
SECTIUNEA III
Despre privilegii asupra imobilelor
Art. 1737. Creditorii privilegiati asupra imobilelor sunt:
1. Vânzãtorul pe imobilul vândut, pentru plata pretului. Dacã s-au fãcut mai multe vânzãri succesive, pentru care a rãmas datorit pretul în total sau în parte, întâiul vânzãtor se preferã celui de-al doilea, cel de-al doilea celui de-al treilea si asa înainte.
2. Acei ce au dat banii care au servit la achizitia unui imobil. Trebuie însã sã fie constatat într-un mod autentic, prin actul de împrumutare, cã suma era destinatã a fi întrebuintatã la aceasta; asemenea trebuie sã fie constatat prin chitanta vânzãtorului cã plata pretului s-a fãcut cu banii împrumutati.
3. Coerezii, asupra imobilelor succesiunii, pentru garantia împãrtelii acute între ei si a sumelor cu care a rãmas dator unul cãtre altul.
4. Arhitectii, antreprenorii, pietrarii si alti lucrãtori întrebuintati pentru a zidi, a reconstrui, sau a repara edificii, canaluri sau alte opere, cu conditie însã ca prealabilmente sã se fi încheiat un proces-verbal, de cãtre un expert numit de judecãtoria în a cãrei razã teritorialã sunt situate edificiile, constatator stãrii si felului lucrãrilor ce proprietarul va declara cã are de gând a face si numai în cazul când acele lucrãri ar fi fost primite cel mult în curs de sase luni, dupã terminarea lor, de cãtre expert asemenea numit de judecãtorie. Dar privilegiul acesta nu poate trece niciodatã peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal, ci se va reduce la adausul de valoare ce va fi existând la epoca alienãrii imobilului, ca rezultat al lucrãrilor executate.
5. Acei ce au împrumutat bani pentru a indemniza pe lucrãtori, se bucurã de acelasi privilegiu, însã numai în cazul când întrebuintarea acelor bani va fi constatatã într-un mod autentic prin actul de împrumutare, si prin chitanta lucrãtorilor, în modul în care s-a vorbit mai sus, despre acei care au împrumutat bani pentru achizitia unui imobil. (C. civ. 742, 787, 1107, 1361, 1483 si urm., 1742).
A se vedea, cu privire la imobilele înscrise în cãrti funciare:
- Legea îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 21 octombrie 1997);
- art. 2 si 3 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare din 27 aprilie 1938 (M. Of. 157 din 12 iulie 1947);
- art. 12 si 14 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
SECTIUNEA IV
Cum se conservã privilegiile
Art. 1738. Între creditori, privilegiile nu produc nici un efect, în privinta imobilelor, decât atunci când ele s-au adus la cunostinta publicã, prin inscriptie, si numai de la data acelei inscriptii în registrele notariatelor de stat, destinate pentru aceasta, dupã modul determinat de lege, afarã de singurele exceptii ce urmeazã. (C. civ. 1739 si urm., 1745, 1780 si urm., 1816 si urm.).
A se vedea:
- art. 715 alin. 1, 716 si 717 C. proc. civ.;
- nota de sub art. 1737.
Art. 1739. Sunt scutite de formalitatea inscriptiei, creantele arãtate la art. 1729.
Art. 1740. Vânzãtorul privilegiat conservã privilegiul sãu prin transcriptia titlului care a transferat proprietatea cumpãrãtorului, si care titlu constatã cã i se datoreste întregul pret sau parte din el; asemenea si acela care a dat bani pentru cumpãrarea unui imobil, conform alineatului 2 de la art. 1737, conservã privilegiul sãu prin transcriptia titlului care constatã destinatia împrumutãrii si trecerea asupra sa a tuturor drepturilor vânzãtorului. (C. civ. 818, 1107, 1361, 1801, 1802, 1816).
A se vedea nota de sub art. 1737.
Art. 1741. Coeredele sau copãrtasul la o împãrtealã conservã privilegiul sãu asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot, sau asupra lucrului pus în licitatie, pentru tot ce are drept a reclama în aceastã calitate, prin inscriptia acestui privilegiu în termen de 60 zile socotite de la data actului de împãrtealã sau de la data adjudecãrii prin licitatie; în cursul acestui timp nici o ipotecã nu poate fi constituitã în prejudiciul coeredelui sau copãrtasului creditor, asupra nici unui bun care se gãseste cuprins în masã comunã. (C. civ. 742 si urm., 787, 1388, 1737).
A se vedea nota de sub art. 1737.
Art. 1742. Arhitectii, antreprenorii, pietrarii si alti lucrãtori întrebuintati pentru a zidi, a reconstrui sau a repara edificii, canaluri sau alte opere, si acei care au împrumutat, pentru a indemniza pe persoanele de mai sus, cu bani a cãror întrebuintare se constatã conform alineatului 5 de la articolul 1737, conservã privilegiul lor prin inscriptia proceselor-verbale ale expertilor, mentionate la alineatul 4 al articolului 1737.
A se vedea de sub art. 1737.
Art. 1743. Creditorii si legatarii, care cer separatia patrimoniului defunctului, conservã privilegiul lor asupra imobilelor succesiunii în fata creditorilor erezilor sau reprezentantilor defunctului, prin inscriptia acestui privilegiu, în termen de sase luni de la data deschiderii succesiunii.
Înaintea expirãrii acestui termen, nici o ipotecã stabilitã de cãtre erezii sau reprezentantii defunctului asupra acelor bunuri spre prejudiciul creditorilor sau legatarilor succesiunii nu poate avea efect.
A se vedea:
- Legea îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 27 octombrie 1947);
- art. 15 si 16 din Lege nr. 241/1947 pentru punerea în aplicarea în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare din 27 aprilie 1938 (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
Art. 1744. Cesionarii acestor diverse creante privilegiate exercitã întru toate aceleasi drepturi, care le aveau si acei ce le-au cedat aceste creante. (C. civ. 1391 si urm.).
A se vedea:
- Legea îmbunãtãtirilor nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 21 octombrie 1997).
Art. 1745. Toate creantele privilegiate supuse la formalitatea inscriptiei, în privinta cãror nu s-ar fi îndeplinit conditiile prescrise pentru conservarea privilegiului, nu înceteazã cu toate acestea de a fi creante ipotecare; însã ipoteca, în privinta tuturor persoanelor al treilea, nu dateazã decât de la epoca inscriptiilor care vor trebui fãcute, dupã cum mai jos se va arãta. (C. civ. 1778, 1779, 1780 si urm.).
CAPITOLUL III
Despre ipoteci
Art. 1746. Ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligatii.
Ipoteca este din natura ei nedivizibilã si subzistã în întregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecãrui si asupra fiecãrei portiuni din acele imobile.
Dreptul de ipotecã se conservã asupra imobilelor în orice mânã va trece. (C. civ. 1057, 1062, 1719, 1790 si urm.).
Art. 1747. Dreptul de ipotecã nu se poate constitui decât în cazurile si cu formele prescrise de lege.
Art. 1748. Ipoteca este sau legalã sau conventionalã. (C. civ. 1749, 1753, 1769).
Art. 1749. Ipoteca legalã este aceea care ia nastere în virtutea unei dispozitii speciale a legii.
Ipoteca conventionalã este aceea care ia nastere din conventia pãrtilor, cu formele prescrise de lege.
Art. 1750. Se pot ipoteca:
1. imobilele care sunt în comert1, cu accesoriile lor, ce dupã lege se privesc ca imobile;
2. uzufructul asupra acestor imobile si accesorii. (C. civ. 462, 471, 488, 517, 963, 1777).
1. În circuitul civil
Art. 1751. Mobilele nu pot fi ipotecate. (C. civ. 472 si urm., 1909).
Art. 1752. Nu se aduce nici o modificare prin acest codice dispozitiilor legilor maritime, în privinta navelor si bastimentelor de mare.
SECTIUNEA I
Despre ipotecile legale
Art. 1753. Drepturile si creantele care se asigurã de lege prin o ipotecã sunt:
1. ale femeilor mãritate asupra bunurilor bãrbatului;
2. ale minorilor si interzisilor asupra bunurilor tutorelui;
3. ale statului, ale comunelor si stabilimentelor publice asupra bunurilor perceptorilor si administratorilor contabili. (C. civ. 902, 1725).
- Pct. 1 a fost implicit abrogat, ca urmare a abrogãri art. 1233-1282 C. civ., prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codul familiei si a Decretului privitor la persoane fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954);
- Pct. 2 a fost abrogat prin art. 20 al Decretului nr. 32 din 31 ianuarie 1954.
A se vedea cu privire la ipotecile legale si dispozitiile:
- Art. 10 si urm. din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii, si rãspunderea în legãtura cu gestionarea bunurilor publice (B. nr. 132 din 18 noiembrie 1969);
- Art. 166 alin. 3 C. proc pen.;
- Art. 12 alin. 1 din Decretul Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului cãtre populatie ( B. Of. nr. 22 din 8 februarie 1990).
§ 1. Despre sigurantele femeilor mãritate
Art. 1754-1761. (Abrogate implicit drept urmare a abrogãrii art. 1233-1293 privind regimul dotal, prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice – B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu modificãrile ulterioare).
§ 2. Despre garantiile ce sunt obligati a da tutorii în interesele minorilor si interzisilor
Art. 1762-1767. (Abrogate prin art. 20 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
§ 3. Despre garantiile ce sunt obligati a da statului, comunelor si stabilimentelor publice, perceptorii si administratorii contabili
Art. 1768. Ipoteca legalã a statului, a comunelor si a stabilimentelor publice asupra bunurilor perceptorilor si administratorilor publici, nu se poate stabili decât asupra bunurilor prezente, iar nu si a celor viitoare. (C. civ. 1725, 1753 pct. 3).
A se vedea nota de sub art. 1753.
SECTIUNEA II
Despre ipotecile conventionale
Art. 1769. Cine are capacitatea de a înstrãina un imobil, poate a-l si ipoteca. (C. civ. 946, 948, 1306, 1536, 1658, 1770).
A se vedea, de asemenea, nota de sub art. 475.
Art. 1770. Acei care au asupra unui imobil un drept suspens prin o conditie, sau rezolubil în oarecare cazuri, sau supus la o actiune de resciziune, nu pot consimti decât o ipotecã supusã acelorasi conditii sau acelorasi resciziuni. (C. civ. 769, 786, 855, 1017, 1019, 1365, 1776, 1781, 1782, 1783).
A se vedea:
- Art. 31 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare Ia cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938);
- Art. 11 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
Art. 1771. Bunurile minorilor si ale interzisilor nu pot ipotecate decât pentru cauzele si cu formele prescrise de legi. (C. civ. 1753).
A se vedea art. 105, 129 si 147 din Codul familiei.
Art. 1772. Ipoteca conventionalã nu va putea fi constituitã decât prin act autentic.
Art. 1773. Ipotecile consimtite în tarã strãinã nu pot avea efect în România decât dupã ce actele prin care s-a consimtit ipoteca, se vor fi vizat de notarul de stat al notariatului de stat al situatiunii bunurilor si se va fi luat inscriptie.
Acest notar va verifica dacã actele de constituirea ipotecii unesc toate conditiile cerute de legile locului unde s-au fãcut spre a fi autentice.
Art. 1774. Ipoteca conventionalã nu este valabilã dacã; prin actul de constituire al ipotecii, nu se specificã anume natura si situatia fiecãrui imobil al debitorului, asupra cãrui se consimte ipoteca creantei. (C. civ. 965).
Art. 1775. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot fi obiectul unei ipoteci.
Art. 1776. Ipoteca conventionalã nu poate fi valabilã decât atunci când suma, pentru care ipoteca este constituitã, va fi determinatã prin act.
Dacã creanta este conditionalã se va mentiona conditia în inscriptie. (C. civ. 1770, 1781, 1782, 1783).
Art. 1777. Ipoteca se întinde asupra tuturor amelioratiilor survenite în urma constituirii imobilului ipotecat. (C. civ. 482, 488, 1750).
SECTIUNEA III
Despre rangul ipotecilor între ele
Art. 1778. Între creditori, ipoteca, fie legalã, fie conventionalã, nu are rang decât din ziua inscriptiei sale în registre. (C. civ. 1738, 1745, 1780).
Art. 1779. Ipotecile înscrise în registre în aceeasi zi au acelasi rang. (C. civ. 1778, 1779, 1820, 1887, 1888).
A se vedea:
- Legea îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 21 octombrie 1997;
- Art. 11 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947).
CAPITOLUL IV
Despre modul inscriptiei privilegiilor si ipotecilor
Art. 1780. Inscriptiile se fac la notariatul de stat în a cãrui razã teritorialã sunt situate bunurile ipotecate.
Drepturile de privilegii si ipoteci care nu s-ar fi înscris înaintea mortii debitorului, nu vor mai putea fi înscrise decât în termen de trei luni de la deschiderea succesiunii.
Inscriptiile nu vor produce nici un efect când vor fi fost luate în intervalul de timp în cursul cãrui actele fãcute înaintea deschiderii falimentelor sunt declarate de lege nule. (C. civ. 704, 1738, 1743, 1778, 1779, 1790).
A se vedea art. 715-717 C. proc. civ. si art. 727 C. com.
Art. 1781. Spre a opera inscriptia, creditorul si debitorul, în persoanã sau prin mandatari cu procuri autentice, vor prezenta notarului de stat, actul autentic al conventiei prin care se constituie ipoteca. Totodatã, creditorul va face si alegere de domiciliu la vreun loc din raza teritorialã a notariatului de stat. (C. civ. 1004, 1740, 1753, 1770, 1774, 1775, 1776, 1784, 1816, 1820).
Art. 1782. Notarul de stat, gãsind actul învestit cu toate formele cerute de lege pentru inscriptie, va ordona inscriptia sa, dupã care se va certifica, pe actul original, data si numãrul de ordine sub care s-a scris în registru. (C. civ. 1780).
Art. 1783. În toate cazurile de inscriptie a unei ipoteci legale sau a unui privilegiu, este destul ca creditorul sau mandatarul sãu singur sã se prezinte înaintea notarului de stat si sã cearã inscriptia ipotecii sau a privilegiului sãu, în virtutea titlului din care decurge acea ipotecã sau acel privilegiu. (C. civ. 1753).
Art. 1784. Inscriptiile asupra bunurilor unei persoane moarte pot fi cerute numai de creditori.
Art. 1785. Creditorul privilegiat sau ipotecar, înscris pentru un capital sau pentru o renditã care produce interese1, are drept ca interesele datorite pe trei ani sã aibã acelasi rang ca si capitalul, fãrã prejudiciul inscriptiilor ce poate lua pentru interese dupã trei ani, si care vor avea rang din ziua inscriptiei lor.
1. Dobânzi la capital si sume ce sunt datorate în baza contractului de renditã.
Art. 1786. Inscriptiile conservã dreptul de privilegiu si de ipotecã în curs de 15 ani din ziua în care s-au fãcut inscriptiile. Efectul lor înceteazã dacã inscriptiile nu au fost reînnoite înaintea expirãrii acestui termen.
Cu toate acestea, inscriptiile luate în favoarea minorilor, interzisilor, a femeilor mãritate, a statului, comunelor si celorlalte stabilimente publice sunt dispensate de a fi reînnoite pânã dupã un an de la încetarea tutelei, disolutiunea cãsãtoriei sau încetarea din functiune a functionarului.
A se vedea nota de sub art. 1753.
Art. 1787. Inscriptia reînnoitã trebuie sã indice inscriptia primitivã ce se reînnoieste. În lipsã de o asemenea indicatie, creanta ipotecarã va avea rang de la inscriptia din urmã. (C. civ. 1786).
CAPITOLUL V
Despre stergerea si reductiunea inscriptiilor
Art. 1788. Inscriptiile vor fi sterse sau reduse prin consimtãmântul pãrtilor interesate, capabile de a consimti la aceasta, sau în virtutea unei sentinte date în ultimã instantã, sau care a dobândit puterea lucrului judecat. Mandatul dat spre a face o stergere sau reductiune, trebuie sã fie expres si autentic. (C. civ. 946).
Dispozitiile acestui text nu se aplicã imobilelor supuse regimului de carte funciarã ori publicitate imobiliarã
- Legea îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 21 octombrie 1997;
- art. 33-35 si 38 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 72 iulie 1947).
Art. 1789. Actele fãcute în tarã strãinã, care constatã consimtãmântul pentru stergerea sau reductiunea unei inscriptii, nu sunt executorii în România decât dupã ce s-au vizat de notarul de stat al notariatului de stat al situatiei bunurilor, care va verifica autenticitatea acelor acte. (C. civ. 2, 1773).
CAPITOLUL VI
Despre efectul privilegiilor si ipotecilor în contra persoanelor al treilea care detin imobilul
Art. 1790. Creditorii care au privilegiu sau ipotecã înscrisã asupra unui imobil îl urmãresc în orice mânã ar trece. (C. civ. 1722, 1746, 1778, 1779, 1791).
Art. 1791. Dacã persoana a treia, care detine imobilul, nu îndeplineste formalitãtile mai jos stabilite pentru a purga proprietatea sa, ea rãmâne îndatoratã prin singurul efect al inscriptiilor, în calitatea sa de detentor a imobilului, la toate datoriile ipotecare, si se bucurã de toti termenii de platã ce îi avea si debitorul primitiv. (C. civ. 1792 si urm.).
Art. 1792. Detentorul este tinut în acelasi caz sau de a plãti toate capitalurile si interesele1 exigibile, la orice sumã s-ar urca, sau de a lãsa imobilul ipotecat fãrã nici o rezervã. (C. civ. 1785, 1793).
1. Dobânzile
Art. 1793. Când detentorul nu îndeplineste una din aceste obligatii pe deplin, fiecare creditor ipotecar are dreptul de a cere vânzarea imobilului ipotecat, pentru creanta sa. (C. civ. 1790, 1794, 1795, 1804, 1824).
Art. 1794. Cu toate acestea, detentorul care nu este personal obligat pentru creanta ipotecarã a creditorului, poate sã se opunã la vânzarea imobilului ipotecat ce i-a fost transmis, dacã au mai rãmas alte imobile ipotecate pentru aceastã datorie în posesiunea principalului sau principalilor debitori, si poate sã cearã discutia prealabilã dupã forma regulatã la titlul Despre cautionament. În timpul acestei discutii se va opri vânzarea imobilului ipotecat. (C. civ. 1662 si urm.).
Art. 1795. Cât pentru lãsarea imobilului ipotecat, ea poate sã fie fãcutã de cãtre orice detentor care nu este personal obligat la datorie si care are capacitatea de a înstrãina. (C. civ. 946, 1769, 1796).
Art. 1796. Detentorul poate sã lase imobilul, chiar dupã ce a recunoscut obligatia sau dupã ce a fost condamnat în aceastã calitate; lãsarea imobilelor nu împiedicã nici pe detentor, pânã la adjudecare, de a lua imobilul înapoi, plãtind toatã datoria si cheltuielile.
Art. 1797. Lãsarea imobilului ipotecat se face prin declaratie la grefa judecãtoriei situatiei imobilului.
Judecãtoria va încheia act despre aceasta.
Dupã cererea celui mai diligent dintre cei interesati, se va numi un curator imobilului pãrãsit si se va urmãri vânzarea sa dupã formele prescrise pentru expropriatiuni1.
1. Executare silitã
Art. 1798. Servitutile si drepturile reale ce avea asupra imobilului detentorul înaintea posesiunii sale renasc dupã pãrãsirea sau adjudecarea imobilului.
Art. 1799. Detentorul care a plãtit datoria ipotecarã, sau care a lãsat imobilul ipotecat, sau care a suferit expropriatiunea 1 acestui imobil, are recurs în garantie, de drept, în contra debitorului principal. (C. civ. 551, 1108, 1336 si urm.).
1. Executare silitã
CAPITOLUL VII
Despre stingerea privilegiilor si a ipotecilor
Art. 1800. Privilegiile si ipotecile se sting:
1. prin stingerea obligatiei principale;
2. prin renuntarea creditorului la ipotecã;
3. prin îndeplinirea formalitãtilor si conditiilor prescrise detentorilor pentru purgarea bunurilor dobândite de ei;
4. prin prescriptie.
Prescriptia este câstigatã debitorului, pentru bunurile care se aflã în posesiunea sa, prin expirarea timpului defipt pentru prescriptia actiunilor ce rezultã din ipotecã sau din privilegiu.
Cât pentru bunurile care se gãsesc în mâinile unui al treilea detentor, prescriptia îi este câstigatã prin expirarea timpului regulat pentru prescriptia proprietãtii în favoarea sa; în cazul când prescriptia presupune un titlu, ea nu începe a curge decât din ziua când detentorul s-a înscris în registrul notariatului de stat ca nou proprietar.
Inscriptiile luate de creditori nu întrerup cursul prescriptiei stabilite prin lege în favoarea debitorului, sau în favoarea unei a treia persoane detentoare a imobilului. (C. civ. 974, 1091, 1134, 1153, 1801, 1802, 1890, 1891, 1892, 1895).
CAPITOLUL VIII
Despre modul de a purga proprietãtile de privilegii si ipoteci
Art. 1801. Toate actele translative de bunuri si drepturi care se pot ipoteca se vor transcrie pe registre ce se vor tine spre acest sfârsit la notariatul de stat în a cãrui razã teritorialã sunt bunurile situate.
A se vedea:
- art. 710, 711 pct. 1-9 si 712 C. proc. civ.
- Legea îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 159 din 24 iulie 1996);
- Regulamentul de aplicare a Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 84/1996 (M. Of. nr. 285 din 21 octombrie 1997);
Potrivit art. 44 din decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954), sotii sunt îndreptãtiti ca, de comun acord, sã cearã înscrierea în cartea funciarã, a dreptului sotilor asupra unui bun comun sau mentionarea calitãtii de bun comun în registrul de transcriptii, pe marginea actului de dobândire.
Art. 1802. Orice act de înstrãinare a drepturilor mentionate în articolul precedent nu se va putea opune persoanelor al treilea de nu se va fi fãcut transcriptia cerutã prin acel articol. (C. civ. 973, 1175, 1295, 1801, 1803).
A se vedea:
- Art. 712 C. proc. civ.;
- Art. 17 alin 1 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoarea la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938)
- Art. 4 si 5 din Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cãrtilor funciare provizorii în cãrti de publicitate funciarã (M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947)
Art. 1803. Transcriptia prescrisã prin articolul 1801 transmite dobânditorului drepturile ce înstrãinãtorul avea asupra proprietãtii imobilului, dar cu privilegiile si ipotecile cu care imobilul era însãrcinat. (C. civ. 1746, 1790)
Art. 1804. Dacã noul proprietar voieste a fi apãrat de urmãrile autorizate prin Capitolul VI al prezentului titlu, este tinut, în cursul lunii de la transcriptia actului de transmisia proprietãtii, de a notifica creditorilor la domiciliile ce si-au ales când au luat inscriptiile ipotecare:
1. contractul de dobândirea imobilului;
2. un certificat de transcriptia lui;
3. o tabletã în trei coloane, din care cea dintâi va cuprinde data ipotecilor si aceea a inscriptiilor, cea de a doua, numele creditorilor, si cea de a treia sumele creantelor înscrise. (C. civ. 1781 si urm., 1790, 1793, 1801, 1802, 1805, 1813).
Art. 1805. Noul proprietar va declara prin acea notificare cã este gata a plãti îndatã datoriile si sarcinile ipotecare, numai pânã la concurenta pretului stipulat prin actul de înstrãinare sau pânã la valoarea la care va pretui imobilul, dacã este dãruit, fãrã distinctie între datoriile exigibile sau neexigibile. (C. civ. 1791, 1804, 1806).
Art. 1806. Dupã ce noul proprietar a fãcut notificarea prescrisã în termenul defipt prin articolul 1804 si dacã pretul stipulat nu poate acoperi toate datoriile privilegiate si ipotecare, orice creditor al cãrui titlu este înscris poate cere punerea imobilului în vânzare prin licitatie publicã, cu îndatorire:
1. de a comunica aceastã cerere noului proprietar în curs de 40 de zile de la notificarea ce acesta i-a fãcut;
2. de a se supune a sui pretul imobilului cu a zecea parte mai mult decât pretul stipulat în actul de înstrãinare.
Toate acestea se vor comunica, dupã cererea în scris a creditorului, atât noului proprietar, cât si înstrãinãtorului imobilului, prin judecãtoria, unde s-a fãcut transcriptia actului de înstrãinarea imobilului.
Toate acestea sub pedeapsã de nulitate. (C. civ. 1807 si urm.).
Art. 1807. Dacã creditorii nu vor cere punerea în licitatie în termenul si cu formele prescrise în articolele precedente, valoarea imobilului va rãmâne definitiv defiptã la pretul stipulat prin contract, sau la suma estimatiei în caz de donatiune, si noul proprietar va rãmâne liberat de orice privilegiu si ipotecã, plãtind pretul creditorilor dupã ordinea inscriptiei lor, sau depunându-l la casa de depozite si consemnatiuni. (C. civ. 978, 1800).
Art. 1808. În caz de revânzare, ea se va face cu formele prescrise pentru expropriatiunile fortate1, dupã stãruinta sau a creditorului care a cerut revânzarea sau a noului proprietar.
Acela din acestia care va stãrui pentru vânzare, va îngriji a se pune în afiptele de publicatie pretul stipulat prin contract sau declarat dupã estimatie, si suma cu care creditorele s-a obligat a sui acest pret. (C. civ. 1805, 1806, 1824).
1. Executare silitã.
Art. 1809. Adjudecatarul este dator, peste pretul adjudecãrii, a restitui dobânditorului imobilului sau donatarului deposedat toate cheltuielile ce acesta a fãcut cu formarea contractului sãu, pentru transcriptia lui, acelea ale notificãrii, si cele fãcute de el la vânzarea prin licitatie. (C. civ. 1341).
Art. 1810. Dacã imobilele în urmarea licitatiei s-au adjudecat asupra dobânditorului imobilului sau a donatarului, acesta nu este obligat de a transcrie jurnalul de adjudecare1.
1. Ordonantã de adjudecare
Art. 1811. Retragerea creditorului care va fi cerut punerea în licitatie nu va putea stãvili sub nici un cuvânt adjudecarea publicã, dacã nu vor consimti toti creditorii privilegiati sau ipotecari.
Art. 1812. Dacã adjudecarea se va face asupra aceluia care cumpãrase imobilul, atunci va avea recurs în contra vânzãtorului, spre a fi dezdãunat de suma care excede pretul stipulat prin actul de vânzare si pentru dobânda acestui excedent. (C. civ. 1341, 1799).
Art. 1813. În cazul când titlul noului proprietar ar cuprinde imobile si mobile, sau mai mult imobile, din care unele ipotecate si altele neipotecate, situate în aceeasi sau în diferite raze teritoriale de judecãtorii, toate înstrãinate cu un singur pret sau pentru preturi deosebite si separate, sau cã aceste imobile sunt cuprinse sau cã nu sunt cuprinse în aceeasi exploatatiune, în aceste cazuri pretul imobilului asupra cãruia sunt luate inscriptii se va determina cu analogie1 dupã pretul total, si va fi declarat în notificarea ce noul proprietar este obligat a face conform cu articolul 1804.
Creditorele care a cerut punerea în licitatie nu este dator, în nici un caz, a face suirea pretului cerut prin articolul 1806, pentru mobile sau pentru alte imobile decât cele ipotecate creantei sale.
Noului proprietar îi rãmâne totdeauna recurs în contra autorului sãu spre a fi dezdãunat de vãtãmarea ce ar suferi, sau din cauza diviziunii achizitiei sale, sau din cauza diviziunii exploatatiunilor. (C. civ. 1804, 1830).
1. Proportional fatã de pretul total.
Art. 1814. Nici un imobil nu poate fi liberat de ipotecile legale, decât supunându-se ipotecii un alt imobil de aceeasi valoare, sau depunându-se, la casa de depozite si consemnatiuni, o sumã egalã cu valoarea creantei asigurate prin ipotecã.
Formele ce urmeazã a se observa la mutarea ipotecii, de pe un imobil pe altul, se vor determina prin legea de procedurã. (C. civ. 1753, 1800).
A se vedea art. 717 si 718 C. proc. civ.
Dispozitie tranzitorie
Art. 1815. Femeile cãsãtorite pânã la promulgarea acestei legi vor fi datoare în curs de un an de la aceastã epocã a cere inscriptie asupra imobilelor bãrbatilor pentru asigurarea dotei lor, conform regulilor prescrise prin acest codice.
CAPITOLUL IX
Despre publicitatea registrelor si despre responsabilitatea secretarilor notariatelor de stat, însãrcinati cu tinerea registrelor
Art. 1816. Secretarii notarialelor de stat sunt tinuti de a elibera tuturor acelor ce cer copie de pe actele transcrise în registrele lor si de pe inscriptiile existente, sau certificat cã nu existã nici o inscriptie. (C. civ. 1804, 1817 si urm., 1822).
Art. 1817. Ei sunt responsabili pentru orice prejudiciu ar rezulta:
1. Din omisiunea pe registrele lor a transcriptiilor actelor de mutatie ale proprietãtii, si a inscriptiilor luate în birourile notariatului de stat;
2. Din lipsa de mentiune în certificatele lor a unei sau mai multor inscriptii existente, afarã de cazul când eroarea provine din arãtãri nesuficiente care nu pot sã le fie imputate. (C. civ. 998, 1740, 1780, 1801, 1802, 1818, 1822).
Art. 1818. Imobilul în privinta cãruia secretarul ar fi omis în certificatele sale una sau mai multe sarcine înscrise rãmâne cu toate acestea încãrcat cu toate sarcinile înscrise, rãmânând însã noului cumpãrãtor, care a fost indus în eroare, recurs contra secretarului pentru daunele ce i s-au cauzat prin omisiune, precum si recurs contra vânzãtorului pentru întoarcerea pretului si daunelor-interese. (C. civ. 1746, 1790).
Art. 1819. În nici un caz, secretarii notariatelor de stat nu pot refuza, nici întârzia transcriptia actelor de mutatie ale proprietãtilor, inscriptia privilegiilor si drepturilor ipotecare, nici eliberarea de certificate ce se cer de pãrti, nici prezentarea registrelor originale când se cer de pãrti, sub pedeapsã de rãspundere de daune-interese cãtre pãrti; drept care, la caz de refuz sau întârziere nemotivatã, se va încheia îndatã asupra cererii pãrtilor proces-verbal despre aceasta de cãtre procurorul tribunalului respectiv. (C. civ. 1822).
Art. 1820. Secretarii notariatelor de stat vor fi tinuti de a avea un registru pe care vor înscrie zi cu zi si în ordine numericã depunerile ce li se vor fi fãcut de actele de mutatie ale proprietãtilor destinate de a fi transcrise; ei vor elibera deponentului un bilet de recunoastere care va purta numãrul de ordine sub care s-a înscris depunerea în registru si ei nu vor putea transcrie, în registrele destinate pentru aceasta, actele de mutatie ale proprietãtilor decât cu data si dupã ordinea în care s-a fãcut depunerea acelor acte la notariatul de stat.
Art. 1821. Toate registrele de transcriptie si inscriptie vor fi snuruite, numerotate si parafate pe fiecare paginã de cãtre notarul de stat.
Art. 1822. Secretarii notariatelor de stat sunt tinuti de a se conforma, în exercitiul functiunii lor, tuturor dispozitiilor capitolului prezent, sub pedeapsã de amendã de la 500 la 3.000 lei pentru întâia contraventie, si de destituire pentru a doua contraventie, fãrã prejudiciul daunelor-interese cãtre pãrti care vor fi plãtite înaintea amendei. (C. civ. 1816 si urm.).
Art. 1823. Mentiunile de depozit, inscriptiile si transcriptiile se vor face în registre, în sir, fãrã nici un loc alb; nici interlinii, sub pedeapsã în contra secretarului notariatului de stat de o amendã de la 1.500 lei pânã la 5.000 lei si de daune-interese cãtre pãrti, care vor fi plãtite înaintea amendei.
TITLUL XIX
DESPRE EXPROPRIATIUNEA SILITÃ1
Art. 1824. Creditorul poate urmãri expropriatiunea:
1. a bunurilor imobile si a accesoriilor reputate imobile care sunt proprietatea debitorului sãu;
2. a uzufructului ce are debitorul asupra bunurilor de aceeasi naturã. (C. civ. 462 si urm., 488 si urm., 517 si urm., 1750).
1. Executarea silitã asupra bunurilor nemiscãtoare
Art. 1825. Cu toate acestea, partea nedivizã a unui coerede în imobilele unei succesiuni nu poate fi pusã în vânzare de cãtre creditorii sãi personali înaintea împãrtelii sau a licitatiei ce pot provoca creditorii, dacã vor gãsi de cuviintã, sau în care au dreptul de a interveni. (C. civ. 731, 785, 974, 1737).
A se vedea art. 490 C. proc. civ.
Cu privire la urmãrirea bunurilor comune ale sotilor, a se vedea art. 33 din Codul familiei.
Art. 1826. Imobilul unui minor sau unui interzis nu poate fi pus în vânzare înaintea vânzãrii mobilelor sale. (C. civ. 1662, 1794).
Art. 1827. Discutia1 prealabilã a mobilelor nu este cerutã la expropriatiunea imobilelor posedate în nediviz de cãtre un major si un minor sau interzis, dacã datoria le este comunã; asemenea, discutia1 nu se cere în cazul când urmãririle au fost începute în contra unui major sau înaintea pronuntãrii interdictiei.
1. Urmãrirea
Art. 1828. Creditorul nu poate urmãri vânzarea imobilelor care nu-i sunt ipotecate decât la cazul când bunurile ce-i sunt ipotecate nu ajung spre plata creantei sale. (C. civ. 1746, 1824, 1830).
Art. 1829. Vânzarea silitã a bunurilor situate în diferite raze teritoriale nu poate fi provocatã decât succesiv, afarã de cazul când acele bunuri fac parte din una si aceeasi exploatatiune.
Vânzarea se urmãreste înaintea judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se gãseste centrul exploatatiunii sau în lipsa unui asemenea centru, partea bunurilor ce prezintã cel mai mare venit. (C. civ. 1813, 1830).
Art. 1830. Dacã bunurile ipotecate creditorului si bunurile ce nu-i sunt ipotecate sau bunurile situate în diferite raze teritoriale fac parte din una si aceeasi exploatatiune, vânzarea unuia si altora se va urmãri la un loc, dacã o cere debitorul. (C. civ. 1812, 1829).
Art. 1831. Dacã debitorul justificã, prin contracte de arendã autentice, cã venitul curat al imobilelor sale pe timp de un an este de ajuns pentru plata capitalului datoriei dobânzilor si cheltuielilor si dacã el dã delegatiei creditorului de a percepe acel venit, judecãtoria poate suspenda urmãririle, care urmãriri pot fi însã continuate dacâ se prezintã vreun obstacol sau vreo opozitie la plata datoriei. (C. civ. 1101, 1132).
Art. 1832. Vânzarea silitã a imobilelor nu poate fi provocatã si urmãritã decât în virtutea unui titlu autentic si executoriu pentru o datorie certã si lichidã.
Dacã datoria consistã în sume nelichidate, urmãririle sunt valabile, dar ajdudecarea nu se va putea face decât dupã lichidare.
Art. 1833. Cesionarul unui titlu executor nu poate urmãri expropriatiunea decât dupã significatiunea1 fãcutã debitorului despre cesiunea titlului. (C. civ. 780, 1106, 1393, 1394, 1744).
1. Notificarea
Art. 1834. Adjudecarea nu se poate face decât dupã o sentintã definitivã în ultimã instantã sau trecutã în putere de lucru judecat.
Art. 1835. Urmãririle nu pot fi anulate sub pretext cã creditorul ar fi început a cere urmãrire pentru o sumã mai mare decât ceea ce este datoritã.
Art. 1836. Orice urmãrire de expropriatiune trebuie sã fie precedatã de o somatie de platã, fãcutã din partea creditorului, debitorului în persoanã sau mandatarului sãu.
Potrivit art. 21 din Decretul nr. 167/1958, dispozitiile acestui act normativ nu se aplicã dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatiune, servitute si superficie.
TITLUL XX
DESPRE PRESCRIPTIE1
CAPITOLUL I
Dispozitii preliminare
Art. 1837. Prescriptia este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, sub conditiile determinate prin aceastã lege. (C. civ. 645, 1091, 1200, 1800, 1887, 1888).
A se vedea art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
1. Dispozitiile titlului XX (art. 1837 si urm.), precum si celelalte dispozitii din Codul civil privitoare la prescriptia extinctivã a dreptului la actiune având un obiect patrimonial, au fost implicit abrogate prin Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), în mãsura determinatã prin art. 25 si art. 26 ale acestui decret.
Art. 1838. Nu se poate renunta la prescriptie decât dupã împlinirea ei. (C. civ. 965, 1839).
Art. 1839. Renuntarea la prescriptie este sau expresã sau tacitã.
Renuntarea tacitã rezultã dintr-un fapt care presupune delãsarea dreptului câstigat.
Art. 1840. Cel ce nu poate înstrãina nu poate renunta la prescriptie. (C. civ. 946, 948, 1306, 1536).
Art. 1841. În materie civilã, judecãtorii nu pot aplica prescriptia dacã cel interesat nu va fi invocat acest mijloc.
A se vedea art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960)
Art. 1842. Prescriptia poate fi opusã în cursul unei instante pânã în momentul când Curtea de Apel1 va pronunta definitiva sa decizie, asupra cãreia nu mai poate reveni dupã lege, afarã numai de cazul când cel în drept a o opune ar trebui sã se prezume, dupã împrejurãri, cã a renuntat la dânsa.
A se vedea nota de sub art. 1841.
1. Potrivit art. 10 din Legea de organizare judecãtoreascã nr. 92/1992 (M. Of. nr. 197 din 13 august 1992), instantele judecãtoresti sunt: judecãtoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Supremã de Justitie.
Art. 1843. Creditorii si orice altã persoanã interesatã pot sã opunã prescriptia câstigatã debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar si dacã acel debitor, codebitor sau proprietar renuntã la dânsa. (C. civ. 562, 699, 974).
Art. 1844. Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declaratie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privatã, ci sunt scoase afarã din comert. (C. civ. 476, 963, 1310).
A se vedea în legãturã cu aceastã reglementare preferentialã:
- art. 135 alin. 4 din Constitutia României, care enumerã bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietãtii publice;
- art. 135 alin. 3 din Constitutia României, potrivit cãruia proprietatea publicã apartine statului sau unitãtilor administrativ-teritoriale;
- art. 135 alin. 5 din Constitutia României, potrivit cãruia bunurile proprietate publicã sunt inalienabile.
A se vedea, de asemenea:
- art. 4 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 37 din 20 februarie 1991);
- art. 5 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, potrivit cãruia terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil, dacã prin lege nu se prevede altfel, iar dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil;
- Legea administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991, republicatã (M. Of. nr. 304 din 30 decembrie 1995).
Art. 1845. Statul, stabilimentele publice si comunale, în ceea ce priveste domeniul lor privat, sunt supuse la aceleasi prescriptii ca particularii si, ca si acestia, le pot opune.
A se vedea:
- art. 135 alin. 2 din Constitutia României, potrivit cãruia proprietatea este publicã sau privatã;
- art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 37 din 20 februarie 1991), potrivit cãruia domeniul privat al statului si respectiv al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcãtuit din terenuri – altele decât cele prevãzute la art. 5 – aflate sau intrate în proprietatea lor prin cãile si modurile prevãzute de lege. El este supus dispozitiilor de drept comun;
- Legea administratiei publice locale nr. 69 din 26 noiembrie 1991, republicatã (M. Of. 304 din 30 decembrie 1995).
CAPITOLUL II
Despre posesiunea cerutã pentru a prescrie
Art. 1846. Orice prescriptie este fondatã pe faptul posesiunii.
Posesiunea este detinerea unui lucru sau folosirea de urr drept, exercitatã, una sau alta, de noi însine sau de altul în numele nostru. (C. civ. 485, 486, 1847 si urm., 1909).
Cu privire la ocrotirea posesiunii, a se vedea art. 674-676 C. proc. civ.
Art. 1847. Ca sã se poatã prescrie, se cere o posesiune continuã, neîntreruptã, netulburatã, publicã si sub nume de proprietar, dupã cum se explicã în urmãtoarele articole. (C. civ. 1853, 1854, 1863).
Art. 1848. Posesiunea este discontinuã când posesorul o exercitã în mod neregulat, adicã cu intermitente anormale. (C. civ. 1847, 1850).
Art. 1849. Posesiunea este întreruptã prin modurile si dupã regulile prescrise în articolele 1863-1873. (C. civ. 1847).
Art. 1850. Continuitatea si neîntreruperea posesiunii sunt dispensate de probã din partea celui ce invocã prescriptia, în acest sens cã, posesorul actual care probeazã cã a posedat într-un moment dat mai înainte, este presupus cã a posedat în tot timpul intermediar, fãrã însã ca aceasta sã împiedice proba contrarie. (C. civ. 1200, 1202, 1847).
Art. 1851. Posesiunea este tulburatã când este fundatã sau conservatã prin acte de violentã în contra sau din partea adversarului. (C. civ. 953, 955, 1847, 1900).
Art. 1852. Posesiunea este clandestinã când posesorul o exercitã în ascuns de adversarul sãu încât acesta nu este în stare de a putea sã o cunoascã. (C. civ. 1847).
Art. 1853. Actele ce exercitãm sau asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adicã în calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc., sau asupra unui lucru comun, în puterea destinatiei legale a aceluia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar.
Tot asemenea este posesiunea ce am exercita asupra unui lucru al altuia, prin simpla îngãduintã a proprietarului sãu. (C. civ. 1858).
Art. 1854. Posesorul este presupus cã posedã pentru sine, sub nume de proprietar, dacã nu este probat cã a început a poseda pentru altul. (C. civ. 1200, 1202, 1850, 1853).
Art. 1855. Când posesorul a început a poseda pentru altul, se presupune cã a conservat aceeasi calitate, dacã nu este probã contrarie. (C. civ. 1200, 1202, 1850, 1853).
Art. 1856. Posesiunea viciatã prin vreuna din cauzele arãtate în art. 1847 devine posesiunea utilã, îndatã ce acel viciu înceteazã în vreun mod oarecare. (C. civ. 953, 955,si urm., 1847, 1900).
Art. 1857. Posesorul care posedã nu sub nume de proprietar nu poate sã schimbe el însusi, fie prin sine singur, fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni. (C. civ. 1855).
Art. 1858. Posesiunea care se exercitã nu sub nume de proprietar, nu se poate schimba în posesiune utilã, decât prin vreunul din urmãtoarele patru moduri:
1. când detinãtorul lucrului primeste, cu bunã-credintã de la o a treia persoanã, alta decât adevãratul proprietar, un titlu translativ de proprietate în privinta lucrului ce detine;
2. când detinãtorul lucrului neagã dreptul celui de la care tine posesiunea prin acte de rezistentã la exercitiul dreptului sãu;
3. când detinãtorul strãmutã posesiunea lucrului, printr-un act cu titlu particular translativ de proprietate, la altul care este de bunã-credintã;
4. când transmisiunea posesiunii din partea detinãtorului la altul se face printr-un act cu titlu universal, dacã acest succesor universal este de bunã-credintã. (C. civ. 1855, 1857, 1859, 1861).
Art. 1859. În toate cazurile când posesiunea aceluiasi lucru trece pe rând în mai multe mâini, fiecare posesor începe, în persoana sa, o nouã posesiune, fãrã a distinge dacã strãmutarea posesiunii s-a fãcut în mod singular sau universal, lucrativ sau oneros. (C. civ. 1858, 1860, 1861).
Art. 1860. Orice posesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescriptia, sã uneascã posesiunea sa cu posesiunea autorului sãu. (C. civ. 653, 1859 si urm.).
Art. 1861. Dispozitiile celor douã articole precedente nu derogã la cele prescrise prin articolul 1858, în ultimul sãu alineat. (C. civ. 1859, 1860).
Art. 1862. Dacã viciul posesiunii consistã în discontinuitatea, în interuptiunea sau în precaritatea sa, oricine are interes ca sã nu fie prescriptia împlinitã îl poate opune.
Dacã clandestinitatea si tulburarea posesiunii sunt vicii numai relative si nu pot fi, prin urmare, opuse decât numai de cei în privinta cãror posesiunea a avut asemenea caracter. (C. civ. 1847, 1853 si urm.).
CAPITOLUL III
Despre cauzele care întrerup sau care suspendã cursul prescriptiei
SECTIUNEA I
Despre cauzele care întrerup prescriptia
Art. 1863. Prescriptia poate fi întreruptã sau în mod natural sau în mod civil. (C. civ. 1847, 1864 si urm.).
A se vedea:
- Art. 16 si 17 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), care reglementeazã întreruperea cursului prescriptiei.
Art. 1864. Este întrerupere naturalã:
1. când posesorul este si rãmâne lipsit, în curs mai mult de un an, de folosinta lucrului, sau de cãtre vechiul proprietar sau de cãtre o a treia persoanã;
2. când lucrul este declarat neprescriptibil în urmarea unei transformãri legale a naturii sau destinatiei sale. (C. civ. 1863).
Art. 1865. Întreruperea civilã se opereazã:
1. printr-o cerere fãcutã în judecatã, fie introductivã de instantã sau numai incidentã într-o instantã deja începutã;
2. printr-un act începãtor de executare, precum sechestrul (saisie) sau cererea executiei unui titlu cãrui legea recunoaste puterea executorie;
3. prin recunoasterea de cãtre debitor sau posesor a dreptului celui în contra cãrui prescrie. (C. civ. 1905).
Art. 1866. Efectele întreruperii prescriptiei prin vreunul din modurile naturale sunt absolute; întreruperea civilã, afarã de exceptiile cuprinse în articolele 1872 si 1873 si altele asemenea, nu foloseste decât celuia ce o face si nu vatãmã decât celui contra cãrui se face. (C. civ. 1864, 1867 si urm.).
Art. 1867. Întreruperea, fie civilã, fie naturalã, sterge cu totul orice prescriptie începutã înaintea sa; în nici un caz acea prescriptie nu mai poate fi continuatã. Posesorul sau debitorul pot începe o nouã prescriptie dupã ce actele constitutive de întrerupere înceteazã, conform naturii lor si regulilor aci mai jos stabilite. (C. civ. 1864, 1866, 1868).
Art. 1868. Cererea fãcutã în judecatã nu va putea întrerupe prescriptia decât dacã va fi în cuviintatã de judecãtorie prin hotãrâre de nerevocabilã autoritate1.
În cazul acesta nici o prescriptie nu poate curge de la formarea cererii în judecatã si pânã la pronuntarea unei asemenea hotãrâri. (C. civ. 1870, 1871).
1. Hotãrâre definitivã
Art. 1869. Dacã cel ce a format cererea în judecatã lasã sã se perime acea actiune a sa prin nelucrare; dacã se dezistã de acea cerere pentru oricare alt motiv, afarã de nulitãti de formã sau de necompetinta instantei cãtre care a fost fãcut, nici o întrerupere de prescriptie nu poate fi. (C. civ. 1865, 1868, 1870).
Cu privire la perimare a se vedea art. 248-254 C. proc. civ., iar cu privire la dezistare a se vedea art. 246-247 C. proc. civ.
Art. 1870. Cererea în judecatã întrerupe prescriptia, dupã regulile cuprinse în articolul 1868 si 1869, chiar în cazul când este adresatã la o instantã judecãtoreascã necompetentã si chiar dacã este nulã pentru lipsã de forme. (C. civ. 1868, 1869, 1871).
Art. 1871. În cazurile prevãzute în articolul precedent, prescriptia nu va fi întreruptã decât dacã cel interesat va fi fãcut, mai înainte de hotãrârea de peremtiune1, ce ar putea fi pronuntatã în contra sa, o nouã cerere în bunã si cuvenitã formã, si dacã aceastã dupã urmã cerere va fi încuviintat, dupã cum se aratã la articolul 1868. (C. civ. 1870).
Textul a fost modificat implicit ca urmare a modificãrii prevederilor din Codul de procedurã civilã privitoare la perimare (art. 248-254), potrivit cãrora perimarea opereazã de drept.
1. Perimare
Art. 1872. Întreruperea civilã a prescriptiei, fãcutã în contra unuia din debitorii solidari, are efect în contra tuturor celorlalti codebitori ai sãi.
Întreruperea civilã fãcutã în contra unuia din mostenitorii unui debitor solidar nu are efect în contra celorlalti comostenitori, chiar dacã creanta ar fi ipotecarã, dacã obligatia nu este nedivizibilã. Asemenea întrerupere nu are efect în contra codebitorilor debitorului defunct, decât în mãsura pãrtii de obligatie a mostenitorului contra cãrui s-a fãcut întreruperea.
Spre a întrerupe prescriptia în contra acelor codebitori, trebuie o întrerupere fãcutã în contra tuturor mostenitorilor debitorului defunct. (C. civ. 742, 1036 si urm., 1045, 1057, 1062, 1873).
Art. 1873. Întreruperea civilã a prescriptiei, fãcutã în contra debitorului principal, are efecte si în contra cautiunii.
Întreruperea fãcutã în contra cautiunii nu poate opri cursul prescriptiei datoriei principale. (C. civ. 1652 si urm., 1679 si urm.).
SECTIUNEA II
Despre cauzele care suspendã cursul prescriptiei
Art. 1874. Suspendarea opreste cursul prescriptiei pe timpul cât dureazã, fãrã însã a o sterge pentru timpul trecut. (C. civ. 1875 si urm.).
A se vedea:
- Art. 13-15 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), care reglementeazã suspendarea cursului prescriptiei.
Art. 1875. Prescriptia curge în contra oricãrei persoane care n-ar putea invoca o exceptie anume stabilitã prin lege. (C. civ. 1876 si urm.).
Art. 1876. Prescriptia nu curge în contra minorilor si interzisilor, afarã de cazurile determinate prin lege. (C. civ. 1900, 1908).
Art. 1877. Prescriptia curge în contra femeii mãritate în privinta averii sale parafernale, chiar si dacã aceea se aflã sub administratia bãrbatului, cu rezerva însã, pentru cazul acesta, de actiune recursorie a femeii în contra bãrbatului.
Dispozitiile art. 1877 si 1878 au fost abrogate implicit de Codul familiei (art. 30-36), care a instituit între soti regimul legal al bunurilor comune, de la care nu se poate deroga prin conventii.
Art. 1878. Prescriptia nu curge pe cât timp tine cãsãtoria, în contra femeii mãritate, în privinta imobilelor dotale care n-au fost declarate alienabile prin contractul de cãsãtorie, decât, dacã va fi început a curge mai înainte de cãsãtorie, sau din momentul separatiei patrimoniilor, conform articolelor 1256-1270, oricare ar fi epoca în care a început posesiunea.
A se vedea nota de sub art. 1877.
Art. 1879. (Abrogat prin Legea din 20 aprilie 1932 pentru ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate).
Art. 1880. Nu este asemenea supusã prescriptiei, pe cât timp tine cãsãtoria, nici o actiune a femeii care ar putea sã se rãsfrângã cumva în contra bãrbatului, de ar fi exercitatã de femeie contra unei a treia persoane.
A se vedea nota de sub art. 1538.
Art. 1881. Prescriptia nu curge între soti, pe cât timp tine cãsãtoria. (C. civ. 1882 si urm.).
A se vedea si dispozitiile art. 14 alin. final din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
Art. 1882. Prescriptia nu curge contra mostenitorului beneficiar în respectul creantelor sale asupra succesiunii.
Ea nu curge în contra succesiunii, nici în privinta creantelor, nici în privinta drepturilor reale. (C. civ. 713, 1883).
Art. 1883. Regulile prescrise prin articolul precedent se aplicã si la prescriptia dintre administratorul legal al averii unei persoane si acea persoanã, precum dintre o succesiune vacantã si persoana numitã curator al ei. (C. civ. 1882).
Succesiunea vacantã la care se referã textul era reglementatã prin art. 724-727, care au încetat de a mai avea aplicare odatã cu intrarea în vigoare a Decretului nr. 40/1953 privitor la procedura succesoralã notarialã (B. Of. nr. 2 din 22 ianuarie 1953, republicat în B. Of. nr. 25 din 7 decembrie 1960). Potrivit acestui decret, notarul de stat elibereazã certificat cã succesiunea este vacantã, dacã sunt întrunite conditiile prevãzute de lege, iar bunurile lãsate de defunct trec în proprietatea statului; prin urmare, nu mai pot exista raporturi între mostenire si curator.
2. A se vedea si dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã.
Art. 1884. Prescriptia curge atât în folosul cât si în contra unei succesiuni vacante, chiar si dacã n-are curator, si chiar în timpul termenelor de trei luni pentru facerea inventarului si de 40 zile pentru deliberare. (C. civ. 706 si urm.).
A se vedea nota de sub art. 1883.
Art. 1885. Prescriptia unei creante conditionale sau cu termen nu poate începe decât din momentul când s-a împlinit conditia sau a expirat termenul.
Actiunile reale ale creditorului sau proprietarului sunt, prin exceptie, supuse prescriptiei în folosul celui ce detine lucrul, chiar si mai înainte de realizarea conditiilor, sau de expirarea termenelor la care acele actiuni pot fi subordonate. (C. civ. 1017, 1022, 1337).
Cu privire la prescriptia drepturilor sub conditie suspensivã sau cu termen suspensiv, a se vedea art. 7 alin 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
CAPITOLUL IV
Despre timpul cerut pentru a prescrie
SECTIUNEA I
Dispozitii generale
Art. 1886. Nici o prescriptie nu poate începe a curge mai înainte de a se naste actiunea supusã acestui mod de stingere.
A se vedea si dispozitiile art. 7 alin. 1 si 2, art. 8, 10, 11 si 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
Art. 1887. Termenul prescriptiei se calculeazã pe zile, si nu pe ore. Prin urmare ziua în cursul cãreia prescriptia începe nu intrã în acel calcul. (C civ. 1888, 1889).
Art. 1888. Ziua se împarte în 24 de ore. Ea începe la miezul noptii si se fineste la miezul noptii urmãtoare.
Art. 1889. Prescriptia nu se socoteste câstigatã, decât dupã împlinirea celei dupã urmã zile a termenului defipt prin lege.
A se vedea si dispozitiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
SECTIUNEA II
Despre prescriptia de 30 de ani
Art. 1890. Toate actiunile atât reale cât si personale, pe care legea nu le-a declarat nedescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fãrã ca cel ce invocã aceastã prescriptie sã fie obligat a produce vreun titlu, si fãrã sã i se poatã opune reaua-credintã. (C. civ. 557, 565, 639, 645, 700, 840, 1091).
1. A se vedea art. 3 si 6 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960);
2. Potrivit art. 22 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960), impozitele si taxele datorate statului, contributia pentru asigurãri sociale, precum si primele de asigurare datorate în temeiul asigurãrilor prin efectul legii, rãmân supuse dispozitiilor privitoare la prescriptie din legile speciale.
Art. 1891. Instantele începute si delãsate se vor prescrie, în lipsã de cerere de peremtiune, prin 30 ani socotiti de la cel de pe urmã act de procedurã, oricare ar fi termenul de prescriptie al actiunilor în urma cãrora se vor fi început acele instante.
1. Textul a fost implicit modificat prin Legea nr. 394 din 23 iunie 194 3 pentru accelerarea judecãtilor în materie civilã si comercialã care, prin art. 64, a instituit perimarea de drept.
2. A se vedea, de asemenea, nota 1 de sub art. 1890.
Art. 1892. Renditele sau creantele ale cãror capete1 nu sunt niciodatã exigibile si care produc în folosul creditorului interese periodice2 sau în perpetuu3 sau pe viatã, se prescriu prin 30 de ani începând de la data titlului lor constitutiv.
A se vedea nota 1 de sub art. 1890, precum si art. 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
1. Capital.
2. Venituri periodice
3. Rente perpetue
Art. 1893. Dupã 28 de ani de la data titlului constitutiv sau a celui de pe urmã titlu, debitorul poate fi constrâns sã procure un nou titlu creditorului sau reprezentantilor sãi.
A se vedea nota de sub art. 1892.
Art. 1894. Regulile prescriptiei relative la alte obiecte decât cele cuprinse în acest titlu si care sunt expuse la locurile respective din acest codice exclud aplicarea dispozitiilor acestui titlu în toate cazurile când sunt contrarii lor. (C. civ. 557, 619, 623 si urm., 639 si urm., 700, 722, 783, 789, 833, 840, 931, 1334, 1359, 1512, 1800 pct. 4, 1901).
SECTIUNEA III
Despre prescriptiile de 10 pânã la 20 de ani
Art. 1895. Cel ce câstigã cu bunã-credintã si printr-o justã cauzã un nemiscãtor determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dacã adevãratul proprietar locuieste în circumscriptia tribunalului judetean unde se aflã nemiscãtorul, si prin douãzeci de ani dacã locuieste afarã din acea circumscriptie. (C. civ. 486, 487, 1896).
Art. 1896. Dacã adevãratul proprietar a locuit, în diferite timpuri, în circumscriptia tribunalului judetean unde se aflã nemiscãtorul, si afarã dintr-însa, prescriptia se va completa adãugându-se, la anii de prezentã, un numãr de ani de absentã îndoit decât cel ce lipseste la anii de prezentã pentru ca sã fie zece.
Art. 1897. Justa cauzã este orice titlu translativ de proprietate, precum vinderea, schimbul etc.
Un titlu nul nu poate servi de bazã prescriptiei de 10 pânã la 20 de ani.
Un titlu anulabil nu poate fi opus posesorului care a invocat prescriptia de 10 pânã la 20 ani, decât de cel ce ar fi avut dreptul de a cere anularea sa, sau de reprezentantii dreptului sãu, dacã posesorul n-a cunoscut cauza anulabilitãtii. (C. civ. 1858, 1895).
Art. 1898. Buna-credintã este credinta posesorului cã, cel de la care a dobândit imobilul, avea toate însusirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea.
Este destul ca buna-credinta sã fi existat în momentul câstigãrii imobilului.
Art. 1899. Justa cauzã trebuie sã fie totdeauna probatã de cel ce invocã prescriptia de 10 pânã la 20 ani.
Buna-credintã se presupune totdeauna si sarcina probei cade asupra celui ce aleagã rea-credintã. (C. civ. 486, 487, 960).
Art. 1900. Actiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea unei conventii, se prescrie prin 10 ani, în toate cazurile când legea nu dispune altfel.
Aceastã prescriptie nu începe a curge, în caz de violentã, decât din ziua când violenta a încetat; în caz de eroare sau de dol, din ziua când eroarea sau dolul s-a descoperit; pentru actele fãcute de femei mãritate neautorizate, din ziua desfacerii cãsãtoriei; în contra minorilor din ziua majoritãtii, iar în respectul interzisilor din ziua când s-a ridicat interdictia. (C. civ. 790, 799, 953 si urm., 1157, 1837 si urm., 1895 si urm., 1903).
1. A se vedea art. 2, 3 si 9 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
2. Partea din cuprinsul textului “pentru actele fãcute de femei mãritate neautorizate, din ziua desfacerii cãsãtoriei” a fost abrogatã implicit prin Legea privitoare la ridicarea incapacitãtii civile a femeii mãritate (promulgatã prin Decretul nr. 1412, M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932)
Art. 1901. Orice actiune a minorului contra tutorelui, relativã la faptele tutelei, se prescrie prin 10 ani, începând de la majoritatea sa. (C. civ. 1890).
Textul a fost implicit modificat prin art. 3 si 14 din Decretul nr. 167/1958 privitor ln prescriptie extinctivã.
Art. 1902. Dupã 10 ani, arhitectii si întreprinzãtorii de lucrãri sunt desãrcinati de rãspunderea la care sunt supusi pentru stricãciunea în tot sau în parte a constructiei, prin viciile de construire sau prin viciile pãmântului. (C. civ. 1483).
Textul a fost implicit modificat prin art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã.
A se vedea Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii (M. Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995).
SECTIUNEA IV
Despre câteva prescriptii particulare1
Art. 1903. Actiunea maistrilor si institutorilor de stiinte sau de arte, pentru lectiile ce dau cu luna;
a ospãtarilor si gãzduitorilor, pentru nutrirea si locuirea ce procurã, si a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dânsii procurate si a simbriilor;
se prescriu prin sase luni. (C. civ. 1905, 1908).
A se vedea art. 176 din Codul muncii.
1. În afarã de prescriptiile speciale prevãzute în aceastã sectiune, a se vedea si:
- art. 37 din Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cãrtile funciare (M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938);
- art. 4, 5, 9 si 11 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960);
- art. 103 din Codul aerian (Decretul nr. 516, B. Of. nr. 56 din 30 decembrie 1953);
- art. 52, 55 si 60 din Codul familiei;
- art. 23 si 24 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954);
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii (M. Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995).
- art. 97-101 din Ordonanta Guvernului nr. 11 din 23 ianuarie, privind executarea creantelor bugetare (M. Of. nr. 23 din 31 ianuarie 1996) care reglementeazã prescriptia dreptului de a cere executarea silitã.
Art. 1904. Actiunea medicilor, a chirurgilor si a apotecarilor, pentru vizite, operatii si medicamente;
a negutãtorilor, pentru marfele ce vând la particularii care nu sunt negutãtori;
a directorilor de pensionate, pentru pretul pensiunii scolarilor lor, si a altor maistri, pentru pretul uceniciei;
a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor; se prescriu printr-un an. (C. civ. 1905, 1908).
Cu privire la alin. 4, a se vedea art. 176 din Codul muncii.
Art. 1905. Prescriptia în cazurile mai sus arãtate se va împlini, chiar dacã ar urma serviciile, lucrãrile si predãrile acolo mentionate.
Ea nu înceteazã de a curge decât când s-a încheiat socoteala, s-a dat un bilet sau adeverintã, ori s-a format cerere în judecatã. (C. civ. 1865, 1903, 1906, 1908).
Art. 1906. Cu toate acestea, cei cãrora vor fi opuse aceste prescriptii pot dovedi, prin orice mijloace, cã plata este încã datoratã.
Art. 1907. Veniturile renditelor perpetue sau pe viatã;
prestatiunile periodice ale pensiunilor alimentare, chiriile caselor si arenzile bunurilor rurale;
dobânzile sumelor împrumutate si în genere tot ce se plãteste cu anul sau la termene periodice mai scurte;
se prescriu prin 5 ani. (C. civ. 1429, 1587, 1639, 1908).
Termenul de prescriptie al dreptului la actiune cu privire la obligatiile prevãzute de acest text este stabilit în art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã (B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat în B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960).
Art. 1908. Prescriptiile prezentei sectiuni curg în contra minorilor si interzisilor, rãmânând acestora recurs în contra tutorilor lor. (C. civ. 1711).
Cu privire la curgerea prescriptiei împotriva celor lipsiti de capacitatea de exercitiu, a se vedea art. 14 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivã.
Art. 1909. Lucrurile miscãtoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fãrã sã fie trebuintã de vreo curgere de timp.
Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel cãrui s-a furat un lucru, poate sã-l revendice, în curs de trei ani, din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat, de la cel la care-l gãseste, rãmânând acestuia recurs în contra celui de la care îl are. (C. civ. 472, 485, 972, 1156, 1598, 1730, 1751, 1846, 1910).
A se vedea nota de sub art. 1844.
Art. 1910. Dacã posesorul actual al lucrului furat sau pierdut l-a cumpãrat la bâlci sau la târg, sau la o vindere publicã, sau de la negutãtor care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu poate sã ia lucrul înapoi decât întorcând posesorului pretul ce l-a costat.
Art. 1911. Prescriptiile începute la epoca publicãrii acestui codice se vor regula dupã legile cele vechi.
Dispozitii generale
Art. 1912. Codicii Domnilor Calimach si Caragea, si orice alte legi civile anterioare, ordonantele domnesti si instructiunile ministeriale din ambele Principatele-Unite, sunt abrogate în tot ce nu este conform regulilor prescrise în prezentul codice.
Art. 1913. Acest codice civil se va pune în lucrare la 1 iulie anul 1865.
Prin Decretul din 2 iulie 1865, punerea în aplicare a Codului civil a fost amânatã pentru data de 1 decembrie 1865.
Art. 1914. Fiica dotatã înaintea promulgãrii acestei legi, de voieste a veni la o ereditate deschisã în urma promulgãrii acestei legi, va fi obligatã a reporta dota.















